Файл: Понятие и виды наследования (общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.06.2023

Просмотров: 58

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

- граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 Г К РФ);

- граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Нормативные положения ст. ст. 1142-1148 ГК РФ образуют в своей совокупности исчерпывающий перечень наследников по закону: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.

Установление права гражданина наследовать по закону связано не только с выявлением наличия либо отсутствия оснований, в соответствии с которыми наследник может быть отстранен от наследования, но и с правильным уяснением тех понятий, какие используются в ГК РФ для обозначения наследников по закону.

Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ только как иждивенцы, в случае если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства и проживали совместно с наследодателем.

2.2 Наследование по праву представления

Статья 1146 ГК РФ определяет порядок наследования по праву наследования:

- доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 ст. 1142, пунктом 2 ст. 1143 и пунктом 2 ст. 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

- не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

- не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.


2.3 Наследование по завещанию

В настоящее время в РФ все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы наследственной массы после смерти ее собственника. Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или же отдельным государственным кооперативным и иным общественным организациям. Заметим, что в силу этой же ст. Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких либо всех наследников по закону.

Завещание - это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества либо его части к определенным физическим лицам, а также к РФ, ее субъектам, муниципальным образованиям либо отдельным юридическим лицам и другим организациям. В данном и содержится отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависит исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ).

Завещание считается односторонней сделкой, из чего же следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления иного лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников исключительно после открытия наследства, т. е. после смерти завещателя. Так как завещание считается сделкой, прямо связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами.

Завещательные распоряжения граждан можно классифицировать по следующим видам:

- завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом либо другим должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ или другого закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. ст. 1125. 1127 и 1128 ГК РФ);


- закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить иных лиц, включая нотариуса с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ);

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности, удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ).

Завещание считается сделкой строгой формы. В статье 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти лишь завещанием.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус должен разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а еще выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Применение в содержании этой нормы термина «собственноручно» указывает на обязательность написания текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и другой оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус, принимая это завещание, обязан разъяснить указанные положения завещателю и вправе отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания требованиям п. 2 ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возникновении сомнений в том, собственноручно ли написано и подписано наследодателем завещание. В случае если такие сомнения подтвердятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.

Завещание считается односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. К нему применяются общие правила об условиях недействительности сделок и о порядке признания их недействительными (ст. 1118 ГК РФ).

Таким образом, признаются недействительными следующие завещания:

- составленные с нарушением установленной формы;

- составленные недееспособными и ограниченно дееспособными, а еще лицами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими;


- составленные под влиянием обмана, насилия, угрозы.

Законодатель установил в ряде всевозможных случаев преимущественное право каких-либо категорий наследников на получение при разделе наследства в счет своей наследственной доли определенного имущества. В частности, в ст. 1168 ГК РФ предусмотрено преимущественное право на неделимую вещь (неделимая вещь – это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ)). Неделимую вещь невозможно разделить без несоразмерного ущерба в ее применении по целевому назначению, существенного ухудшения ее технического состояния, неудобства в пользовании и т.д. (например, к неделимым вещам относятся: автомашина, телевизор, музыкальный инструмент и т.д.). В соответствии с п. 1 ст. 1168 ГК РФ преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли неделимой вещи при разделе наследства предоставляется в первую очередь наследнику, обладавшему совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследственного имущества. Такой наследник при разделе имеет преимущество перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, причем независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Предоставление преимущественного права обусловлено защитой интересов наследника, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь.

На случай, если у наследодателя не было сособственников из числа наследников, п. 2 ст. 1168 ГК РФ предусматривает при разделе наследства преимущественное право наследника, который, не будучи сособственником вещи, постоянно пользовался ею. При этом его преимущество устанавливается перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и так же, как он, не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

Законодателем кроме того предусмотрено преимущественное право при разделе наследства, в состав которого входит жилое помещение, предметы домашней обстановки и обихода.

3. Наследование отдельных видов имущества

Наследование жилых помещений

Одной из особенностей наследования недвижимого имущества считается


то, что право собственности на принятое наследство (в частности, на жилое

помещение) у наследника встает со дня открытия наследства. Это не зависит ни от времени его фактического принятия, ни от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.

Действующее законодательство (п. 3 ст. 1168 ГК РФ) предусматривает особенности раздела жилого помещения (жилого дома, квартиры), входящего в состав наследства, в том случае если раздел его в натуре невозможен.

Преимущественное право перед иными наследниками на получение этого жилого помещения имеют в счет их наследственных долей наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие другого жилого помещения.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской

Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» «в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения либо его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».

Так, ст.2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» в редакции, действовавшей до 31мая 2001 года, предусматривала для участников приватизации жилого помещения возможность права выбора вида собственности: совместная либо долевая.

Приватизация жилого помещения в совместную собственность возможна,

но исключительно в случаях, когда участниками приватизации выступают лица, которым законодательными актами предоставлена возможность осуществления права общей совместной собственности (супруги или члены крестьянского (фермерского) хозяйства). Данное уточнение вступило в силу лишь с момента опубликования Закона от 15 мая 2001 г., т.е. с 31 мая 2001 г. и до указанного момента многими гражданами, не являвшимися супругами, жилые помещения уже были приватизированы в совместную собственность.

Наследование земельных участков