Добавлен: 30.06.2023
Просмотров: 36
Скачиваний: 2
Введение
Наследование как общественное отношение является весьма многогранным, поскольку опирается на социальные, экономические, моральные и этические аспекты. Законодательство о наследовании, насколько это возможно, пытается воспринимать в своих нормах обозначенные факторы. Однако реальная жизнь намного насыщеннее формальной логики закона и это, безусловно, является необходимым ориентиром для нормотворчества, учитывающего нередко возникающие практические правоприменительные проблемы в наследственно-правовой действительности.
Наследование является одной из сфер жизнедеятельности, которая затрагивает практически каждого человека. Так или иначе каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие "наследственное право" станет не просто абстрактным словосочетанием. Идет ли речь о принятии наследства либо о распоряжении своим имуществом после смерти. Поэтому тема нашего исследования является актуальной практически для каждого гражданина и требует глубокого изучения и осмысления
Объектом исследования выступает общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации правовых норм о наследовании в Российской Федерации..
Целью нашей работы является изучение правовых основ наследования в Российской Федерации, понятия наследования и определение его видов.
Для достижения указанной цели мы поставили следующие задачи:
- определить понятие наследования;
- рассмотреть основные виды наследования по российскому законодательству: по завещанию и по закону ;
- проанализировать процедуру принятия наследства и отказа от него.
1. Понятие наследования
В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации[1] право наследования гарантируется.
Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства[2].
Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ[3] (далее - ГК РФ) определяет наследование как переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства[4].
Универсальность правопреемства при наследовании российский закон называет общим правилом, из которого могут быть исключения.
Наследство открывается со смертью гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Факт смерти и дата смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния. Объявление гражданина умершим (ст. ст. 45, 46 ГК РФ (части первой)[5]) приравнивается по правовым последствиям к смерти лица.
Применительно к открытию наследства юридическое значение имеют время и место открытия наследства.
Местом открытия наследства по общему правилу признается последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом в рамках особого производства (п. 17 Постановления Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"[6] (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 9)).
Если установить место жительства невозможно (включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания) или оно находится за пределами РФ, то место открытия наследства в РФ определяется по правилам ст. 1115 ГК РФ по месту нахождения на территории РФ наследственного имущества.
Место открытия наследства определяет применимое право, место осуществления наследственных прав[7].
Днем открытия наследства признается день смерти гражданина или день вступления в силу решения суда (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Также возможен вариант, при котором суд в решении установит день предполагаемой смерти лица. В последнем случае днем открытия наследства будет именно та дата, что указана в судебном акте.
Время открытия, в частности, определяет состав наследственной массы, круг наследников, сроки для осуществления наследственных прав (за исключением случая, когда дата смерти установлена решением суда об объявлении гражданина умершим).
Лица, умершие в один день (коммориенты), не наследуют друг за другом. Действующий ГК РФ допускает в отношении коммориентов наследование по праву представления. Одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется с учетом местного времени (к примеру, если супруги умерли фактически в один момент, но один в 23 часа вечера в Москве, а другой - в Екатеринбурге, где был уже час ночи следующего дня, их нельзя признать коммориентами)[8]. И наоборот, лица, умершие друг за другом в пределах календарных суток в одном часовом поясе, признаются коммориентами.
Само понятие наследство включает в себя имущество, принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства. В состав наследства входят как имущественные права (актив), так и обязанности (пассив).
По действующему ГК РФ по наследству не переходят:
1) нематериальные блага (честь, достоинство, авторство и так далее). Редакция п. 1 ст. 150 ГК РФ, действовавшая до 1 октября 2013 года, предусматривала, что в случаях и в порядке, которые указаны в законе, личные неимущественные права и нематериальные блага могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками. В действующей редакции ст. 150 ГК РФ речь идет только о защите нематериальных благ. Например, п. 1 ст. 152 ГК РФ допускает защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после его смерти по требованию заинтересованного лица. Несмотря на исключение из ст. 150 ГК РФ упоминания об осуществлении личных неимущественных прав, принадлежавших умершему лицу, такая возможность сохраняется;
2) имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью);
3) имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом в силу их тесной связи с личностью стороны правоотношения (например, права одаряемого по договору обещания дарения; права получателя пожизненной ренты (пункт 69 Постановления Пленума ВС РФ N 9 предусматривает, что в случае смерти получателя ренты, обратившегося в суд с требованием о расторжении договора ренты, суд приостанавливает производство по делу, поскольку спорное правоотношение допускает правопреемство; права и обязанности, возникшие из договоров поручения, комиссии, агентского договора и так далее);
4) вещи, переход которых по наследству не допускается законом (государственные награды, наградное оружие);
5) определенными особенностями отличается наследование в корпоративных отношениях[9].
Российский закон выделяет два основания наследования - завещание и закон, причем правила о наследовании по закону действуют в части, не измененной завещанием, за исключением случаев, специально установленных ГК РФ. К таким исключениям относятся правила об обязательных наследниках. О видах наследования по завещанию и по закону мы остановимся в последующих параграфах нашей работы.
2. Наследование по завещанию
В настоящее время распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления завещания, при этом совершение завещания двумя и более лицами не допускается.
Понятие завещания в отечественном праве практически не меняется с течением времени и в связи с изменением законодательства. Конечно же, его наполнение, как юридическое, так и практическое, трансформируется вслед за экономическими и особенно политическими процессами. Но завещание - это всегда:
- личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей;
- односторонняя сделка;
- нотариально удостоверенная сделка либо приравненная к таковым[10].
На основании п. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание должно быть совершено лично. По общему правилу, выраженному в абз. 1 п. 3 ст. 1125 ГК РФ, завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Совершение завещания через представителя не допускается.
Гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание. В соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью.
При признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным (ст. ст. 29 и 30 ГК РФ) совершение им завещания недопустимо, поскольку в п. 2 ст. 1118 ГК РФ говорится только о полной дееспособности.
Существовавший в науке и правоприменительной практике принцип свободы завещания получил законодательное воплощение в ст. 1119 ГК РФ.
Завещатель в любое время вправе отменить или изменить совершенное завещание. Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве. Обязательной долей в наследстве обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. В соответствии с законом указанные лица как обязательные наследники наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону[11].
Согласно действующему законодательству завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Завещатель вправе:
- совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц. При этом он не связан родственными или другими отношениями - это его выбор. В завещании могут быть указаны как физические, так и юридические лица, как российские, так и иностранные граждане;
- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;
- назначить душеприказчика, то есть исполнителя своей воли, выраженной в завещании. В настоящее время это может быть только гражданин. Полагаем, что это может быть и юридическое лицо, особенно если речь идет о наследовании бизнеса;
- возложить на одного или нескольких наследников как по завещанию, так и по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);
- возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (возложение);
- в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;
По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение названного правила влечет недействительность завещания[12].
Завещание может быть удостоверено у любого нотариуса и не зависит от места жительства завещателя. Исключением является выезд нотариуса (например, на дом) для совершения завещания (в данном случае это может сделать только нотариус соответствующего нотариального округа, другой нотариус может это сделать только в случае тяжелой болезни завещателя и отсутствия в нотариальном округе нотариуса). На основании п. 1 ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом.
Одним из важнейших принципов наследования по завещанию является тайна завещания. Данный принцип основан на конституционном праве гражданина на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и развивает положения ст. 152.2 ГК РФ.