Файл: Понятие и виды наследования (Наследование и наследство: понятие и особенности ).pdf
Добавлен: 27.06.2023
Просмотров: 192
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Общая правовая характеристика наследования
Возникновение и развитие института наследования
Наследование и наследство: понятие и особенности
Глава 2. Разновидности наследования
2.1. Наследование по завещанию: понятие и признаки
2.2. Особенности наследования по закону
Глава 1. Общая правовая характеристика наследования
Возникновение и развитие института наследования
Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела, один из способов приобретения права собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника. Человеческому обществу нельзя обойтись без наследования, поэтому его значение очень велико. Особенно возросла роль наследственного права в нашей жизни в последние годы. У многих граждан появилась дорогостоящая собственность - прежде всего приватизированные земельные участки и квартиры. Если вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным[1].
Вопросам наследования как одному из институтов частной собственности уделялось огромное внимание во все времена. Юристы, философы, общественные деятели пытались определить природу наследования, его роль в жизни отдельного индивида, с одной стороны, и значение для всего общества - с другой.
По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали разные мнения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.
Развитие наследственного права на разных этапах зависело от экономических, политических и других условий жизни общества.
Наследование и наследство испокон веков играли большую роль в культурах различных стран и народов. Концепция наследования как некоего универсального посмертного преемства на все имущество умершего возникла в истории человеческого общества далеко не сразу.
В примитивных обществах принадлежавшее покойному движимое имущество часто рассматривалось как бесхозяйное, ничье, подлежащее свободному завладению любым. Пережиток этого сохранился в римском праве, которое провозглашало, что понятие воровства неприменимо к захвату наследственного имущества (rei hereditariae furtum non fit): пока оно не принято наследником, оно ещё ничье, и потому завладение им не есть кража. Но уже в древности возникла идея, что родственники умершего должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество.
По отношению к недвижимости отношение с самого начала было иным. Древнейшему праву была неизвестна индивидуальная собственность на землю, она принадлежала общинам, родам, семьям и поэтому смерть отдельного домохозяина не означала наступления бесхозяйности для той земли, которой он пользовался. Собственник (семья, род, община) не исчезал, а лишь менялись лица, имевшие право на непосредственное пользование.
Наследование изначально возникло только как наследование по закону. Предопределенный семейным строем порядок наследования не должен был изменяться. Идея прижизненного волеизъявления собственника о порядке наследования его имущества возникала постепенно. Одним из древнейших видов посмертных распоряжений было распоряжение отца о разделе семейного имущества между детьми - законными наследниками. Другим способом такого распоряжения было усыновление будущего наследника.
Дальнейшим этапом стало назначение из имущества, переходящего к законным наследникам, отдельных частичных выдач (отказов, или легатов) в пользу церкви. У некоторых народов, отступление от обычных норм законного наследования и назначение наследника начинает допускаться с согласия всей общины, народного собрания (древнеримское testamentum comitiis calatis).
При этом свобода завещательных распоряжений допускалась легче по отношению к движимости и труднее по отношению к недвижимости. Так например, в германском обычном праве завещание могло касаться только движимого имущества, а недвижимость должна была переходить непременно к законным наследникам и даже не подлежала ответственности за долги. Свобода завещания долго не допускалась по отношению к родовому, унаследованному имуществу[2].
Поскольку наследование ставит одних людей с самого начала в более привилегированное положение, чем других, то само право наследования неоднократно подвергалось критике.
Одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти владельца, объявлялось достоянием РСФСР. Лишь нетрудоспособные родственники умершего могли получить содержание из него. Институт наследования был вновь введен в России в 1922 году, но общая сумма наследства не могла превышать 10 000 золотых рублей. Затем это ограничение было отменено[3].
С 1.03.2002 г. вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвящённая наследственному праву, согласно которой число очередей наследников по закону доведено до восьми.
До распада Союза ССР наследственное законодательство относилось к совместному ведению Союза ССР и союзных республик. Раздел «Наследственное право» был включен как в Основы гражданского законодательства 1961 г., так и в ГК всех союзных республик. После принятия Гражданского кодекса 1964 г. в разделе VII институт наследования получил достаточно разработанную систему права.
31 мая 1991 г. Верховный Совет Союза ССР принимает Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, в которые включены разделы VI «Наследственное право» и VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров».
В связи с распадом Союза ССР Основы гражданского законодательства 1991 г., которые должны были вступить в действие с 1 января 1992 г., вступили в действие на территории Российской Федерации лишь 3 августа 1992 г., в части не противоречащей Конституции РФ и законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г.
На сегодняшний день право наследования тесно связано с правом частной собственности, а это значит, что в нашей стране частная собственность и право на ее наследование охраняются государством, т.е. Конституцией РФ.
Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ).
Нормы, относящиеся к наследованию, включены в части первую и вторую Гражданского кодекса, которые были введены в действие соответственно с 1 января 1995 г. и с 1 марта 1996 г., и соответственно -нормы третьей части Гражданского кодекса, введенной в действие 1 марта 2002 г.
Едва ли не впервые за всю историю развития российского права нормы о наследовании получили столь четкое закрепление. Едва ли не впервые законодатель ответил на большинство вопросов, которые задавались ему со стороны доктрины и правоприменительной практики[4].
Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х годов, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.
Наследование и наследство: понятие и особенности
Исследование общих положений о наследовании необходимо начать с основного понятия «наследование», являющегося основополагающим в наследственном праве. Именно от него происходят такие производные как «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения».
Вообще наследование, являясь традиционным институтом частного права, имеет большое значение в гражданском обороте. Именно поэтому ст. 35 Конституции Российской Федерации[5] декларирует охрану права частной собственности и, как ее составляющую, гарантирует право наследования. Следовательно, имущественные отношения, а также отношения, связанные с наследованием, имеют конституционное закрепление. Правовые гарантии наследственных прав осуществляются не только Конституцией РФ, а также и нормами гражданского, семейного и других отраслей законодательства.
Говоря о понятия наследования в юридической литературе, следует отметить многогранность данной дефиниции. Многие исследователи понимают под наследованием переход имущества или личных прав и обязанностей наследодателя после его смерти к наследникам. Таким образом, большинство сходится во мнении, что наследование представляет собой общее (универсальное) преемство. В науке не усматривается какого-либо противоречия с указанной позицией, поскольку так или иначе все разнообразные вариации данного понятия основываются на преемстве, олицетворяя основные принципы и признаки наследования.
Еще одним ключевым понятием в данной теме наряду с «наследованием» является понятие «наследства».
Действительно, если не было бы наследства, то не существовало бы и самого наследственного правоотношения. При этом необходимо определить данный термин. Понятие наследства подразумевает переход имущества наследодателя после его смерти к наследникам в порядке очередности наследования. Также встречаются такие аналогичные термины как «наследственная масса» и «наследственное имущество». Однако для того, чтобы наследственная масса или наследственное имущество являлись таковыми с точки зрения закона, необходимо, чтобы они удовлетворяли определенные требования.
Во-первых, в состав наследства входят только те права и обязанности, которыми обладал сам наследодатель на момент жизни. Речь идет о том, что если ряд прав возникает вследствие смерти наследника, данные права и обязанности не могут быть признаны наследственной массой и включены и состав наследства. Также по наследству могут переходить не только имеющиеся права и обязанности, но и права, которые наследодатель принял, но не успел оформить своих наследственных прав.
Во-вторых, не все права и обязанности, принадлежащие наследодателю в течение его жизни, могут являться предметом наследства. Имеются в виду права и обязанности, неотделимые от личности наследодателя. Такие права прекращают свое существование после смерти последнего, что согласуется с положениями ст. 418 ГК РФ, в которой разъяснено, что после смерти наследодателя, являющегося должником, прекращаются те обязательства, выполнение которых требует его личного присутствия или обязательство напрямую связано с должником иным образом. Со смертью кредитора прекращаются те обязательства, исполнение которых предназначено лично для кредитора либо иным образом непосредственно связано с личностью кредитора. При этом, как подчеркивает М. А. Егорова, «правовая сущность данных правил сводится к возможности или невозможности дальнейшего использования субъективных прав и соответствующих им обязанностей в обязательстве, содержание которого они составляют. Если содержание правоспособности умершего находится в неразрывной связи с теми субъективными правами или обязанностями, которыми он обладал в обязательстве до момента смерти, а содержание правоспособности его правопреемников не позволяет им воспользоваться субъективными правами или исполнить субъективные обязанности актора, такое обязательство будет прекращено автоматически»[6].
В-третьих, ряд прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, могут быть исключены из наследства в силу прямого указания в законе. Примером такого порядка является ст. 1183 ГК РФ разъясняющая права на наследование денежных средств, недополученных наследодателем до его смерти, например пенсий, заработной платы, пособий по социальному страхованию, стипендий и алиментов или других сумм, выделенных гражданину в качестве средств к существованию.
В-четвертых, в наследство могут входить права неимущественного характера (право управление делами акционерного общества, при условии наследования акции).
Отдельным вопросом стоит рассмотреть наследование личных неимущественных прав. Его решение осуществляется исходя из определения характера связи таких прав и обязанностей с личностью наследодателя. В науке личные неимущественные права принято делить на две группы: 1) личные неимущественные права, связанные с личностью; 2) личные неимущественные права, не связанные с личностью. Отсюда следует, что при тесной связи прав и обязанностей с фигурой наследодателя данный комплекс в наследственную массу не включается. Соответственно, при отсутствии такой связи личные неимущественные права и обязанности могут являться частью наследства[7].