ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.07.2023

Просмотров: 219

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Наследование по древнему цивильному праву.

Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.

«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший».

Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития. Наследование возникло после возникновения государ ства и развивалось параллельно развитию права собственности, когда в руках отдельных глав семьи стало скапливаться имущество, права и обязанности, которые было необходимо передать кому-то после своей смерти.

Виды наследования:

  • наследование по завещанию;
  • наследование по закону.

Развитие института наследования в римском праве прошло следующие этапы: 1) цивильное наследование, т. е. наследование по древнему цивильному праву. По Законам XII таблиц уже различалось наследование по закону и наследование по завещанию. Законами XII таблиц также была установлена очередность наследников;

2) наследование по преторскому праву получило свое распространение после появления частной собственности. Цивильное наследование не отменялось, но была, например, упрощена процедура составления завещания, когнатическим родственникам стало предоставляться пра во владения имуществом (только право владения собственностью, и только при отсутствии претензий у цивильного наследника). Позже преторы стали признавать «более подходящими» наследниками кровную родню, на это повлияло развитие бонитарной (преторской) собственности;

3) наследование по императорскому законодательству до Юстиниана обобщило преторское законодательство по наследованию. В императорском периоде мать умершего становилась в очередь для получения наследства перед агнатами;

4) наследование по новеллам Юстиниана вновь изменило порядок наследования по закону и окончательно утвердило принципы наследования по крови.

В отношении цивильного наследования по закону используется термин hereditas ab intestato — т.е. наследование от лица, умершего без завещания (intestatus — это человек, не написавший завещания вообще или тот, чье завещание признано недействительным). Порядок цивильного наследования ab intestato определен законами XII таблиц, в которых присутствует такая норма: «Если умер, не оставив завещания, тот, у которого нет своего наследника, пусть получит его фамилию (familia) ближайший агнат; если и агната нет, тогда пускай фамилию получат члены одного рода» . В этой короткой фразе заключено все древнее цивильное наследование по закону. Мы видим здесь три разряда (ordines) законных наследников.


1. В первый разряд цивильных наследников по закону входили «свои наследники» (sui heredes) — те лица, которые находились под отеческой своего наследодателя (in patria potestate). После смерти домовладыки они становились

лицами своего права. Дети семьи, усыновленные и жена, находившаяся под мужней властью (in тапи mariti), делили имущество поровну. Такой принцип деления называется «поголовно» (in capita). Внуки от ранее умершего сына получали все вместе то имущество, которое приходилось бы на долю их отца, а уже затем делили эту часть между собой поровну. Такой принцип деления обозначается термином «поколенно» (per stirpes; в современном праве — «по праву представительства»). Мать, состоявшая в браке сит тапи, получала равную с детьми долю по той причине, что в квиритском праве в отношении своих детей юридически она находится «на положении сестры» (loco sororis).

Римские юристы придавали наследованию «своих наследников» некоторый особый смысл. Они видели в правах этого первого разряда не столько наследование в собственном смысле слова, сколько продолжение уже существовавшей собственности. В самом деле, такой наследник после смерти домовладыки не становился обладателем какого-то нового для себя имущества, а лишь вступал в управление своим имуществом, которое и раньше принадлежало ему как члену семьи. В связи с этим sui heredes являлись необходимыми наследниками — heredes necessarii, т.е. не могли отказаться от наследства, и момент открытия наследства для них совпадал с моментом его принятия.

2. Во второй разряд цивильных наследников входили ближайшие агнаты (agnati proximi). Призывались они в том случае, если отсутствовали sui heredes. Но если имелся хотя бы один «свой наследник», он устранял агнатов. Это происходило даже и в том случае, если он по какой-то причине не смог вступить в права наследника. В категорию agnati proximi входили: мать умершего (если она состояла в браке сит тапи с его отцом), родные братья и сестры наследодателя, т.е. родственники 2-й степени; при отсутствии этих родственников к наследованию призывались агнаты 3-й степени (дядья и племянники), если их нет — агнаты 4-й степени. При этом женщины далее родной сестры к наследованию не призывались вовсе, видимо, из общего смысла закона Вокония (см. выше). Все призываемые к наследованию agnati proximi делят имущество in capita (поголовно, в равных долях).

3. К третьему разряду цивильных наследников относились члены одного рода (gentiles). Древнейшее римское общество имело родовую (гентильную) организацию, т.е. квирит принадлежал не только к определенной семье (familia), но и к определенному роду (gens). Каждый род возводил свои корни и название к легендарному предку. Члены рода назывались сородичами (gentiles). Они сохраняли общее родовое имя — потеп (например, Корнелии, Юлии, Октавии и др.), общие места погребений и обладали взаимным правом наследования: сородичи призывались к наследованию по закону лишь в том случае, если вообще отсутствовали агнаты, т.е. люди, способные указать на степень родства, в котором они находились с наследодателем. Однако уже в эпоху XII таблиц (середина V в. до н.э.) значение древней родовой системы падает, а к концу республиканской эпохи (ко II—I вв. до н.э.) право взаимного наследования сородичей исчезло окончательно. Гай в «Институциях» даже считает излишним говорить подробно о наследовании сородичей, поскольку «все родовое право совершенно вышло из употребления» (3. 17).


Общее правило цивильного наследования по закону заключается в следующем: к наследованию призываются только лица, ближайшие к наследодателю в момент его смерти. Если они отказались или умерли после открытия наследства, не успев вступить в свои права, то наследственная масса становилась выморочной (bona caduca), следующий разряд или следующая степень не имели никаких наследственных прав. Иными словами, цивильное наследование по закону не знало принципа successio ordinum et graduum (преемство разрядов и степеней).

Наследование по древнему преторскому праву.

Преторское право изменило порядок наследования в связи с тем, что к концу республики римское общество переросло патриархальный агнатический уклад наследования. Потребовались новые существенные изменения в регулировании наследственных отношений. Возникшую проблему разрешила преторская фикция (bonorum possessio), согласно которой если претор призывал к наследованию лиц, не являвшихся наследниками по гражданскому праву, и предоставлял им право владения имуществом наследодателя, то они признавались наследниками.

В основном изменения по сравнению с цивильным правом заключались в следующем:

1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку;

2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:

1-я очередь (unde liberi). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя. Лица, освобожденные от власти главы семьи при его жизни, наследовали по правилам collatio bonorum emancipati (эман сипированные дети обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу все свое имущество, которое и поступало в распределение между всеми наследниками в составе наследственной массы);

2-я очередь (unde legitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (unde legitimi);

3-я очередь (unde cognati). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным;


4-я очередь (unde vir et uxor). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.

Понятие и формы завещания.

Завещание – одностороннее формальное гражданско-правовое распоряжение лица на случай его смерти, содержащее назначение наследника. Завещание – это односторонняя сделка, в которой выражалась воля завещателя о переходе после его смерти имущества другим лицам.

Для юридической силы завещания требовался ряд условий. Прежде всего необходимо было соблюсти форму завещания. По цивильному праву воля завещателя должна быть выражена или в народном собрании, или путем обряда ма н ципации («посредством меди и весов»), или перед строем войска (завещание воина перед сражением). В поздний пери од империи стали применяться новые формы завещания, как публичные, так и частные. Публичные завещания сводились к занесению завещания в протокол суда, либо в протокол магистрата, либо к передаче письменно оформленного завещания в императорскую канцелярию. Частные завещания оформлялись в присутствии семи свидетелей. Они могли быть как письменными, так и устными. Существовала специальная форма завещания, оформляемая слепыми. Она требовала нотариального заверения.

Для действительности завещания требовалось, чтобы завещатель обладал активной завещательной способностью (testamenti factio activa), а наследник – пассивной завещательной способностью (testamenti factio passiva).

Активной завещательной способностью не обладали малолетние (лица женского пола моложе 12 лет и лица мужского пола моложе 14 лет), душевнобольные, расточители, подвластные, рабы, лица, осужденные за некоторые государственные преступления, и глухонемые. Женщины вначале не пользовались активной завещательной способностью. Однако со II в. н. э. они получили право завещать имущество с согласия опекуна. После прекращения опеки женщины получили право завещать имущество.

Пассивной завещательной способностью не пользовались перегрины, лица, лишенные чести, рабы и юридические лица.

Сыновья, обладавшие пекулием, могли распоряжаться по ловиной пекулия.

Государственные рабы могли распоряжаться половиной своего имущества. Если раб по завещанию освобождался из рабства, он мог наследовать имущество.

В период империи отдельные юридические лица в лице благотворительных коллегий и учреждений, городских общин и т. п. были наделены завещательной способностью. Исключение составляли лишь «деловые» корпорации. Так, в 169 г. до н. э. Закон Викония определил, что лица с имуществом в 100 тыс. сестерциев и выше не могут передавать имущество в наследство женщинам.


Цивильное право требовало указать в завещании наследника по имени. Ввиду этого цивильное право вначале не предусматривало наследование имущества лицами, зачатыми при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившимися (postumi). Позднее эти лица получили право наследовать имущество.

Необходимое наследование. В древнюю эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться наследственным имуществом. Со временем отмечается ограничение завещательной свободы. Завещатель не должен был обходить молчанием своих непосредственно подвластных лиц. Он должен был или назначить их наследниками или лишить их наследства. В последнем случае не требовалось указания причин. Сыновья лишались наследства поименно. Дочери и внуки могли быть исключены общей фразой. Уклонение от этой формальности по квиритскому праву в отношении сыновей делало завещание недействительным и открывало наследование по закону. При умолчании в отношении других лиц они призывались к наследованию вместе с теми, кто был указан в завещательном распоряжении. Последующее развитие наследственного права было связано с дальнейшим ограничением свободы завещательных распоряжений. Уже позднее в республиканский период завещатель был обязан завещать наиболее близким родственникам обязательную долю (portio debita). Завещания, в которых устранялись от наследования ближайшие наследники, стали признаваться судами недействительными.

Право на обязательную долю получили родственники по нисходящей и восходящей линии завещателя, а также его братья и сестры. Размер обязательной доли вначале определялся 1 /[4] части того, что данное лицо получило бы при наследовании по закону. В законодательстве Юстиниана размер обязательной доли стал равен 1 /2 доли, причитающейся каждому наследнику по закону, если эта доля была меньше 1 /4 всего наследства, и 1 /[3] законной доли, если она была больше 1 /4 всего наследства.

Лишение кого-либо из наследников обязательной доли допускалось лишь в случаях, указанных в законе. К ним относились действия наследников, угрожавшие жизни отца, вступление наследников в брак вопреки воле родителей и др.

Завещанием возможно было назначить второго наследника, если первый по причине смерти или других обстоятельств не вступит в наследство. Это получило название «подназначение наследника», или «субституция» (substitutio). Субституция имела место также тогда, когда завещатель назначал наследника своему малолетнему по нисходящей линии, если тот, не достигнув совершеннолетия, умрет по причине болезни.