ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.09.2024

Просмотров: 262

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

62. Actiones stricti iuris и bonae fidei. Во многих исках судье предоставлялось

 

произносить

свое

 

решение

в

 

соответствии

 

совесть). Судья обязывался в этих случаях восполнять предписания действующего

 

права, исходя из соображений bonum et aequum, т.е. того, что в обороте считается

 

соответствующим справедливости (Гай. 3. 137). Такие иски назывались исками bonae

 

fidei. Гай (4. 62) причисляет сюда следующие иски: actio empti, vendit, locati,

 

conducti, negotiorum gestorum, mandati, depositi, fiduciae, pro socio, tutelae, rei

 

uxoriae. В классическом праве редко попадаются формулы, в которых не

 

указывалась

бы

aequitas

как

принцип

решения.

 

В

старые назывались actiones stricti iuris (строгого права), при которых имело место

 

более буквальное применение закона.

 

 

 

 

 

 

 

63.

Actiones

arbitrariae.

Нередко

 

судье

 

предпи

если он не добился от ответчика выдачи или предъявления предмета спора. Объем

 

возмещения судья может определить по своему усмотрению (arbitrium), исходя из

 

соображений bonum et aequum. Иски такого рода в праве Юстиниана называются

 

арбитражными.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21. Защита и возражения против иска

 

 

 

 

 

 

64. Признание иска. Предъявленный иск ответчик мог признать или оспаривать.

 

 

В

случаях

признания

ответчиком

требований

 

истца

 

в первой стадии производства (in iure).

 

 

 

 

 

 

Институт признания еще в XII таблицах занимал место в процессе, так как там

 

упоминался признанный должником долг aes confessum наряду с судебным

 

решением.

Найденные

в

1933

г.

отрывки

Гая,

п

-

 

через

 

испрошение

 

судьи

 

 

 

свидетельствуют, что как признание ответчиком требований истца, так и отрицание

 

им

этих

требований

в

названных

формах

 

пр

постановки истцом запроса ответчику с вызовом ответить "да" или "нет" - postulo aies

 

an negas - требую, чтобы ты сказал "да" или "нет" (Гай, 4. 17. 17-а). Когда ответчик

 

отрицал свой долг, он отвечал "не должен" - non oportere, - процесс развивался

 

дальше

и

передавался

in

iudicium.

 

Такого

 

продолж

когда ответчик отвечал утвердительно - признанием своего долга, и за этим следовало подлежащее исполнению присуждение в пользу истца.

Наряду с признанием на суде личных требований из обязательств известна другая форма признания права истца на вещи, но связанная с передачей права собственности. Она свершалась не путем судебной уступкой - in iure cessio - доведением дела до разбирательства in iure, когда уступающий свое право на вещь на вызов приобретателя заявить свои права, отвечал или отрицанием, или молчанием.

Здесь молчание или отрицание ответчика приравнивается к его согласию (молчаливому). Формальные вопросы одной стороны и принятие другой стороной

какого-либо

из

двух

положений

завершаются

проце

истцу

претором.

Магистрат

основывает

свое

решение

 

и процессуально легализирует сделку сторон.

 

 

 

В формулярном процессе институт судебного признания принял определенно выраженный лично-правовой характер. Ответчик, признавая себя обязанным чтолибо уплатить, уподоблялся тому, кто при иске на вещь уступал ее в форме признания. Признавший требование, по воз решение по собственному делу.

Confessus pro iudicato est qui quodammodo sua sententia damnatur (D. 42. 2. 1).

(Признавший

считается

присужденным,

будучи

решением.)

 

 

 

Когда ответчик признавал существование требования, направленного на вещи, или основание этого требования, но не его размер, возникали затруднения. Сначала


вопрос

разрешался

путем

передачи

для

разрешения

судьей

в

сл

iudicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notandum est quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex nou rei iudicandae, sed aestimandae datur: nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes (D. 9. 2. 25. 2).

(Следует отметить, что при том иске, который дается против признающего, судья назначается не для решения дела, а д признающим нет никаких (спорящих) сторон для присуждения.)

Однако при этом порядке против сделанного in iure признания ответчик мог in iudicio

 

выступать с опровержениями и таким образом обессиливать его. В последующей

 

четверти II в. был принят сенатусконсульт, на основании которого выработалось

 

правило,

что

последовавшее

in

iu

завершающее

спор

по

данному

 

постановление окончательно устанавливало право истца на вещь - rem actoris esse.

65.Защита против иска. Если ответчик не признавал иска, он мог направить оспаривание против его основания. Ответчик мог также отрицать факты, на которых истец основывал свой иск, или приводить факты, исключающие присуждение, даже в том случае, если факты, обосновывающие иск, были верными.

66.Эксцепции. В формулярном процессе выработалась практика помещения в

формуле, после интенции (излагавшей представляла ссылку на такое обстоятельство, которое делает неправильным удовлетворение иска, даже если интенция иска основательна. Понятие эксцепции определяют два юриста - Ульпиан и Павел:

(1) Exceptio dicta est quasi quaedam exclusio, quae opponi actioni cuiusque rei solet ad excludendum id quod in intentionem condemnationemve deductum est (D. 44. 1. 2. Ulpianus).

(1) Эксцепция названа так, будучи как бы некоторым исключением, которое обычно противопоставляется иску по какому-нибудь делу, для исключения того, что требуется в интенции или кондемнации.

(2) Exceptio est conditio quae modo eximit reum damnatione sive modo minuit damnationem (D. 44. 1. 22. pr. Paulus).

(2) Эксцепция есть условие, которое или изъемлет ответчика от присуждения, или только уменьшает присуждение.

Из этих двух определений можно уже установить, что по содержанию эксцепции

направлены

на

освобождение

ответчика

от

прис

присуждения. Ульпиан добавляет, что эксцепция, будучи противопоставлена иску,

стремится исключить не только присуждение, но и самое основание иска,

 

выраженное

в

интенции.

При

таком

широком

по

было бы определить как противопоставляемое иску и его проведению юридическое препятствие, важность которого не вытекает сама собой из иска, а потому может быть рассматриваема судьей только в том случае, если на это указывает особая часть формулы.

Таким образом, эксцепции получили значение защиты ответчика, который не может поколебать intentio формулы, но имеет возражение, которое судья примет во внимание, если претор уполномочит его на это. По существу же эксцепция есть, как говорит Павел, условие, отрицательно влияющее на присуждение в его пользу, другими словами, возражение, лишающее существующие производить свой эффект. Если intentio дает судье положительные предпосылки для кондемнации, то в эксцепции содержатся отрицательные предпосылки.

Функцию эксцепции как отрицательного условия для присуждения ответчика можно

 

выяснить на разборе разных форм спора из заемного обязательства. Если истец

 

утверждает, что ему принадлежит требование из займа, а ответчик заявляет, что он

 

не

получал

валюты

или

что

он

ее


отрицание утверждений истца. Судья в этом случае обязан принять во внимание и проверить защиту ответчика без особого указания претора - ipso iure и отклонить иск, если истец не докажет выплаты валюты или ответчик докажет возвращение займа. Если же ответчик возражает, что истец путем особого pactum de non petendo (уговора о невзыскании) отпустил ему долг, то этим не отрицается основное требование истца по долгу, но подчеркивается наступление отрицательного действия договора. Судья может принять во внимание указание на прощение долга лишь в том случае, если он будет уполномочен inter eos non conveniet, ne ea pecunia peteretur.

Гай указывает, что в руках преторов эксцепция была могучим средством развития преторского права, преторской помощи и содействия.

Conparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia cum quibus agitur, saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari (Гай. 4. 116).

(Созданы же были эксцепции для защиты тех, кто привлекается к суду. Ведь часто случается, что кто-нибудь обязан по цивильному праву, но было бы несправедливо подвергнуть его присуждению судебным порядком.)

В

области

цивильного

права

эксцепция

была

указанному

в

интенции,

противопоставлялось

какое-нибудь

в

о котором присяжный судья не мог судить по одной интенции. Например, против

иска об истребовании вещи ответчик возражает ссылкой на принадлежащее ему

право пользования этой вещью.

 

 

 

 

 

Во

 

времена

 

Гая

рядом

с

эксцепцие

формуле иска прескрипция, при которой возражение ставится не после интенции, а

выдвигается как самостоятельный тезис в начале самой формулы и выражается

словами

 

-

ea

res

agatur

si.

Таким

об

предварительное условие для решения спора по основному вопросу.

67. Эксцепции уничтожающие и отлагательные. Некоторые возражения противопоставлялись постоянно и неизменно по требованию истца. Это так называемые перемпторные или уничтожающие эксцепции.

Peremptoriae sunt quae perpetuo valent nec evitari possunt, velut quod metus causa aut dolo malo; aut quod contra legem senatusveconsultum factura est aut quod res iudicata est vel in iudicium deducta est, item pacti conventi, quod factum est, ne omnis pecunia peteretur (Гай. 4. 121).

(Перемпторные эксцепции - это те, которые постоянно имеют юридическую силу и

 

не могут быть отклонены, например, "где из-за страха", или "по злому умыслу" [5],

 

или

что

было

совершено

вопреки

закону

или

 

сен

решение,

или

дело

доведено

до

суда,

а

также

по

со

совершенном невзыскании денег.)

Другие эксцепции действуют только на время, или же от действия их истец может избавиться путем и средством, указываемым в содержании самой эксцепции. Такие эксцепции назывались отлагательными или дилаторными.

Dilatoriae sunt exceptiones quae ad tempus valent, veluti illius pacti conventi, quod factum est verbi gratia, ne intra quinquennium peteretur; finito enim eo tempore non habet locum exceptio (Гай. 4. 122).

(Отлагательными являются эксцепции, которые имеют силу до определенного срока, например, из такого соглашения, производилось в течение пяти лет; по истечении же этого срока эксцепция не применяется.)

§ 22. Коллизия прав и конкуренция исков

68. Коллизия прав. Осуществление некоторых прав может происходить не иначе как задерживая или препятствуя вполне или отчасти осуществлению других прав. Такие случаи называются коллизией прав. Разрешает


отношений,

установленных

законом

между

сталкивающимис

случаях.

 

 

 

 

(1) В области залоговых прав при коллизии прав залоговых кредиторов на один предмет залога право продажи этого предмета (ius distrahendi) предоставляется лишь первому залоговому кредитору, остальные же у ( по удовлетворении первого ) части вырученной от продажи суммы. Последовательность удовлетворения остальных кредиторов определяется по времени установления их требований (prior tempore potior iure - первый по времени сильнее по праву, см. п. 412).

(2) При коллизии прав собственности с другими непосредственными правами на ту же вещь (сервитуты, право застройки, наследственная аренда - см. пп. 217, 231, 232) последние беспрепятственно осуществляются, ограничивая права собственника, а иногда доводя его даже до степени nudum ius (п. 185).

(3) В области обязательственных требований принци коллизии этих прав уступает место принципу однородности и одновременности взыскания по этим требованиям. Это значит, что при несостоятельности должника все его кредиторы получают удовлетворение на одинаковых основаниях, независимо от времени возникновения их требований, пропорционально сумме каждого из предъявленных требований.

(4) Наконец, права могут быть равносильными и взаимно не связанными. В этих

случаях

коллизия

разрешается

 

по

пользуется

тот,

 

кто

раньше

 

осуществля

кредиторов несостоятельного должника успел до открытия конкурса взыскать свой

долг,

то

он

лишает

других

полного

quam

petentis

-

лучше

 

положение

то

процессуальных

отношениях,

при

иске

о

собственнос

до процесса определяет положение владельца как ответчика, перелагает тяжесть доказательства на истца.

69. Конкуренция исков. В отличие от коллизии исков конкуренция исков имела место в тех случаях, когда одно или несколько лиц располагали несколькими исками против одного или нескольких лиц, причем все эти иски преследовали один и тот же интерес и ту же цель (eadem res). Удовлетворением одного из этих конкурирующих требований уничтожалось другое требование, так как представлялось недопустимым дважды удовлетворять один и тот же интерес.

Если были предъявлены оба иска и по одному из них последовало удовлетворение, то другой аннулировался, как преследующий тот же интерес. Однако, если удовлетворение по одному иску было неполным, допускалось предъявление второго иска в пределах разницы (D. 17. 2. 43).

Возможно,

 

 

однако,

 

и

другое

 

разреш

традициям и в зависимости от характера происхождения этих исков.

 

 

 

Так, в области деликтных исков существовала так называемая кумулятивная

 

конкуренция исков, т.е. допускалось одновременное проведение двух исков,

 

возникших

на

основании

одного

правонарушения.

Например,

со

в

закон

признавал

за

потерпевшим

 

от

 

во

право

на

 

возмещение

интереса

 

и

на

 

вз

только возврата похищенного или уплаты его стоимости - посредством condictio

 

furtiva, но допускалось одновременное предъявление actio furti nec manifesti в

 

размере

двойной

стоимости

похищенного,

как

 

штрафа.

Взыс

в совокупности тройная стоимость вещи. Предъявление каждого иска не зависело от

 

предъявления

 

другого,

и

 

удовлетворение

 

другого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В других случаях применялась так называемая элективная конкуренция, при которой допускалось проведение или одного или другого из конкурирующих исков. Она применялась, когда одно и то же материальное право охранялось несколькими


исками, например, право наследника-собственника на отдельные части наследства могло осуществляться путем генерального (общего) иска по отысканию наследства в полном составе - hereditatis petitio, или сингулярными (отдельными) исками -

виндикацией

отдельных

объектов,

входивших

в

соста

потерпевший

мог

отыскивать

двойную

стоимость

 

отнятого

manifesti и предъявить иск о четверной стоимости за грабеж по actio vi bonorum raptorum. Но во втором случае (если он ранее уже воспользовался первым иском) он получал по иску только двойную стоимость, и начало выбора (electio) комбинировалось здесь с началом зачета (compensatio). В других случаях, при одном договорном основании, могло возникнуть несколько притязаний различного содержания на выбор (electio). Так, при недостатках купленной вещи покупатель мог требовать или расторжения сделки посредством actio redhibitoria, или ограничиться уменьшением покупной цены подобных случаях доведение процесса до момента установления предмета спора (litis contestatio) по одному из этих требований влекло за собой потерю другого иска, так как оба иска имели своим предметом одну и ту же цель - eadem res.

Если в элективной конкуренции находились два разнородных иска, например, иск, направленный на лицо - condictio furtiva, - конкурировал с иском, направленным на возвращение вещи, - виндикацией, то не допускалось двукратное осуществление одного и того же интереса; только разница в суммах конкурирующих исков могла довзыскиваться вторым иском.

Глава 7 ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ ПО ЧАСТНЫМ СПОРАМ

§ 23. Производство in iure

70. Роль истца. Производство начиналось с указания истцом иска - editio actionis. Истец еще до вызова к претору (п. 53) знакомил ответчика с тем иском, который он ему хочет предъявить (D. 2. 13. 1). Необходимо было еще подготовить конкретные данные, требуемые для заполнения формулы, в особенности правильно обозначить объект иска, указав его не родовыми чертами, а видовым образом (D. 6. 1. 6).

Истец обращался потом к претору с просьбой выдать соответствующую обстоятельствам дела формулу - formula (п. 52) для разбирательства по ней судьей дела во второй стадии (in iudicio - D. 5. 1. 24. 2). Обычно претор давал ее без предварительного расследования дела - sine causae cognitione. В отдельных случаях, однако, претор заранее удерживал за собой в эдикте право подвергнуть дело такому рассмотрению и в зависимости от его результатов дать или не дать формулу.

Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur iudicium dabo (D. 4. 3. 1. 1).

(Я назначу суд по делам, в которых будут указаны факты злого умысла, если по этим делам не будет другого иска и основание представится мне законным.)

71. Роль ответчика. Ответчик должен был не только явиться с истцом к претору, но и uti oportet se defendere - защищать себя надлежащим образом, как-то: заключать дополнительные соглашения (спонзии и стипуляции эксцепции, участвовать с истцом в составлении формулы, выборе судьи и засвидетельствовании спора. Если он не исполнял этих обязанностей, он считался indefensus - незащищенным in iure, что влекло важные последствия.

При исках на определенную денежную сумму долга истец мог немедленно приступить к исполнению. Магистрат, по его представлению, произносил присуждение - addictio. При неопределенных по ценности исках магистрат вводил истца во владение всем имуществом ответчика. Эта missio in bona давала истцу возможность принимать все охранительные меры, с правом, по истечении определенного срока, продать имущество целиком особому emptor bonorum, который являлся универсальным преемником ответчика. Этот порядок применился в тех случаях, когда: а) ответчик