Добавлен: 16.05.2023
Просмотров: 259
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Общие положения о наследовании
1.3. Время и место открытия наследства
Глава 2. Содержание наследственных правоотношений
2.1. Субъекты наследственных правоотношений
2.2. Лица, призываемые к наследованию
Глава 3. Развитие законодательства о наследовании в России
3.1. Правовые проблемы наследования по завещанию
3.2. Правовые проблемы наследования по закону
3.3. Пути совершенствования законодательства, связанные с наследованием в России
Также данная статья определяет круг лиц, абсолютно не имеющих права наследования и тех, кто может быть от него отстранен.
В отношении лиц, абсолютно не имеющих права наследования, учитываются следующие обстоятельства:
- характеристика деяния. К ней относят противоправные действия;
- целеполагание имеет за собой призвание субъекта или других лиц к наследованию либо увеличение причитающийся наследнику или другим лицам доли наследодателя;
- направленность против наследодателя либо кого- нибудь из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании;
- форма вины, предполагающая собой умысел;
- степень завершенности, когда имеет место законченное нарушение или попытка;
- обязательное условие, когда имеется судебное постановление или решение по факту.
Указанные выше лица не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию.
В статье 1117, а именно в ее ч.1 и 2 определены еще две группы наследников, которые лишены права наследования по закону:
- Родители, лишенные в судебном порядке родительских прав в отношении детей-наследодателей, не имеют права наследовать по закону. Для установления и подтверждения факта невозможности призвания данных лиц к наследованию достаточно установления самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. При этом решений каких-либо органов не требуется.
- Граждане, уклоняющиеся от обязанностей по содержанию наследодателя, возложенных на них законом. Такие граждане могут быть лишены права наследования только по решению суда и отстраняются от наследования только по закону, следовательно, к таким гражданам можно отнести алиментные обязательства:
- родителей в отношении несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей;
- совершеннолетних детей в отношении родителей;
- супругов по отношению друг к другу;
- братьев и сестер в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер;
- дедушек и бабушек в отношении внуков;
- внуков в отношении дедушек и бабушек по право представления в соответствии со ст. 1146 ГК РФ;
- пасынков и падчериц в отношении отчима и матчехи[22].
Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» (подп. «а» п. 10) разъяснил вопрос, касающийся отстранения от наследования недостойных наследников, относящихся к первой группе, но только применительно к тем из «противозаконных действий», совершение которых преследовалось в уголовном порядке и подтверждение которых допускалось только приговором суда. К противоправным действиям, не являющимся уголовными преступлениями, относится воспрепятствование составлению завещания, его подделка или составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, понуждение к составлению завещания или понуждение кого–либо из наследников к отказу от наследства. Оставшийся открытым вопрос о средствах подтверждения совершения наследником против наследодателя или кого–либо из его наследников других «противозаконных» действий, не подпадавших под действие уголовного закона, не получил достаточно четкого разрешения и в доктрине[23].
Исходя из изложенного, целесообразно сделать следующие выводы:
В соответствии с гражданским законодательством в состав наследства не могут входить права и обязанности неразрывно связанные с наследодателем.
Современное гражданское законодательство не связывает факт наследников, находящихся на иждивении наследодателя с обязательным совместным проживанием с данными лицами. Нерегулярная и не значительная материальная помощь не является основанием для признания лица иждивенцем. В таком случае для призвания наследования по закону необходимо устанавливать факт совместного проживания с умершем, факт нетрудоспособности, а также совместного ведения общего хозяйства.
Глава 3. Развитие законодательства о наследовании в России
3.1. Правовые проблемы наследования по завещанию
Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти своим имуществом, сделанное в установленной законом форме.
Завещание представляет собой одностороннюю сделку, поскольку для возникновения правовых последствий достаточно волеизъявления одного лица. При этом завещание – это распоряжение на случай смерти. Это отличает завещание от прижизненных сделок, в том числе односторонних. Обычное распоряжение влечет непосредственное изменение в вещных или обязательственных правоотношениях. Завещание же, напротив, создает права и обязанности только после открытия наследства. Совершенным завещание наследодатель не ограничивается в своих правах на завещанное имущество. Он по-прежнему может по своему усмотрению осуществлять принадлежащие ему права в отношении этого имущества, не будучи ни в коей мере связан своим распоряжением на случай смерти.
Таким образом, завещание как односторонняя сделка на случай смерти порождает правовые последствия только после смерти завещателя. До открытия наследства оно юридического значения практически не имеет.
Еще одной особенностью завещания является его строго личный характер. Завещатель может дать распоряжения на случай смерти только лично. Любое представительство здесь запрещено. Поэтому завещание может совершить лишь гражданин, обладающий полной дееспособностью.
Кроме того, в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совместные завещания, которые используются в законодательстве некоторых зарубежных стран, в Российской Федерации не допускаются[24].
В соответствии с действующим законодательством ни при каких условиях не допускается представительство по составлению завещания, таким образом происходит защита наследодателя от совершения, не соответствующего воле завещания наследодателя.
Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, объектом которых является то или иное имущество, растет с каждым годом. Однако в связи с невысоким уровнем правовой культуры населения, довольно часто надлежащее оформление прав наследования не производится, что является основной причиной судебной конфликтности данной категории дел. Судами в процессе применения норм части третьей Гражданского кодекса РФ также нередко допускаются ошибки. Так, сложно разрешимыми, подчас ввиду правовых пробелов и содержательной противоречивости норм действующего законодательства, являются вопросы, связанные с принятием наследства, в том числе несовершеннолетними лицами. Значительные сложности порождает применение норм, устанавливающей презумпцию фактического принятия наследства, а также ответственности наследников по долгам наследодателя. Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, которое может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Таким образом, правовой эффект завещания – это безвозмездное возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица, назначенного наследником в завещании, которое возможно только на основании сложного юридического состава: совершения завещания завещателем и открытия наследства – события его смерти[25].
Также следует отметить, что с целью охраны прав и законных интересов несовершеннолетнего наследника, принятие им наследства происходит в специальном порядке, установленном действующим законодательством.
Независимо от способа принятия наследства в интересах несовершеннолетнего выступают их законные представители.
В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. В настоящее время законом не установлено: возможно ли (и если возможно, то в каком объеме) обратить взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество в случае его фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав.
В связи с тем, что, во-первых, законом признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, и, во-вторых, согласно ст. 1162 ГК РФ получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника, представляется возможным обратить взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество при условии его фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав[26]. В последнее время увеличилось количество дел по искам банков о взыскании задолженностей по кредитным договорам в связи со смертью заемщика. В этой связи в связи с рассмотрением споров о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти заемщика возникают следующие вопросы:
1) прекращается ли в связи со смертью заемщика начисление процентов за пользование кредитом и должны ли нести ответственность по уплате процентов за пользование кредитом его наследники;
2) в каком размере следует определять задолженность правопреемника умершего заемщика по кредитному договору (на дату смерти заемщика или дату вынесения решения суда). Отвечая на данные вопросы, необходимо отметить следующее. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу. В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом, не имеет правообразующего значения. Так как обязательства наследодателя становятся принадлежащими наследникам посредством наследственного правопреемства, полагаем, что отсутствие свидетельства о праве на наследство не является препятствием для привлечения лица в качестве ответчика по делу о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должника. Право опровержения презумпции, установленной п. 2 ст. 1153 ГК РФ, принадлежит только самому наследнику, совершившему действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, поскольку норма эта установлена именно в его интересах. В том числе и в этой связи на практике нередки случаи, когда «недобросовестные наследники» с целью уклонения от уплаты долга наследодателя намеренно не принимают наследство в установленном законом порядке, и не обращаются к нотариусу или в соответствующий регистрационный орган с заявлением об отказе от наследства[27].
3.2. Правовые проблемы наследования по закону
Наследование по закону в России - важнейший институт наследственного права. Наследование по закону имеет множество источников, которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, во главе с Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ[28] закреплено положение о гарантированности права наследования, а непосредственная регламентация этих гарантий находит свое развитие в части 3 Гражданского кодекса РФ. Отдельные вопросы наследования по закону урегулированы также Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Основами законодательства о нотариате, другими федеральными законами об отдельных видах юридических лиц и иными нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти[29].
В соответствии со статьей 1111Гражданского Кодекса Российской Федерации наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.[30]
Наследование по закону играет второстепенную роль после наследования по завещанию и применяется в соответствии со следующими принципами:
- когда и поскольку оно не изменено завещанием;
- когда завещание не охватывает всего наследственного имущества;
- когда завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания;
- когда существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;
- когда имущество умершего считается выморочным.
По сравнению с ранее действовавшей ст. 532 ГК РСФСР 1964 г. круг наследников по закону в существенно расширен за счет включения в него лиц вплоть до пятой степени родства.
Касаясь состоявшегося расширения круга наследников по закону, следует отметить, что ранее он действительно был неосновательно сужен. До 2001 г. круг наследников по закону ограничивался двумя очередями, в которые входили родственники наследодателя до второй степени родства по прямой линии (дед и бабка) и второй степени родства по боковой линии (братья и сестры). Родственники третьей степени (правнуки и правнучки) наследовали по праву представления. С вступлением в силу Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР»[31] круг наследников по закону был дополнен третьей и четвертой очередью, в которые вошли соответственно дяди и тети наследодателя и прадеды и прабабки наследодателя как со стороны деда, так и со стороны бабки.