Файл: Понятие и виды наследования (Соотношение институтов наследования по закону и по завещанию).pdf
Добавлен: 20.05.2023
Просмотров: 210
Скачиваний: 3
ВВЕДЕНИЕ
Граждане могут наследовать и завещать имущество (ст. 18 ГК). Наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего лица (наследодателя) к другому указанному им в завещании или определенному законом лицу (наследнику), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (п. 1 ст. 1110 и ст. 1111 ГК). Наследование, таким образом, - правопреемство с участием на стороне правопредшественника (праводателя) умершего. С наследованием связываются смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход права собственности).
Поскольку наследование - правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы и воля наследодателя, и согласие наследника на передачу и принятие наследства), не касаясь сейчас вопроса о критериях деления оснований возникновения права на первоначальные и производные (как и самого этого деления, в котором иногда сомневаются), наследование - основание производного приобретения права. Поскольку наследование - правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с его участием (за исключением прижизненных отношений по составлению, отмене и изменению завещания, «связанных с подготовкой гражданина к смерти»)[1]. И как верно то, что сходное наследственному правопреемству правопреемство при прекращении (реорганизации) юридических лиц регулируется отдельно (ст. 57, 58 ГК), в свою очередь, государство и муниципальные образования, будучи постоянно действующими субъектами, вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах, не всякое правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, как будет показано далее, является наследованием.
Институт наследования имеет огромное значение в правовой системе РФ, потому что любой человек может стать наследником и/или наследодателем. Конституция РФ устанавливает основу наследственных отношений, закрепляя в своих положениях правило о том, право наследования гарантируется государством. Гражданский кодекс Российской Федерации также закрепляет право наследования за всеми гражданами и устанавливает основные принципы регулирования наследственных отношений.
В настоящее время вопросы, связанные с проблемой наследования приобретают всё большую актуальность. Это связано с тем, что в результате развития экономических отношений, закрепления за гражданами права частной собственности круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства по закону или в порядке завещания, значительно расширился.
Наиболее актуальным вопросом в настоящее время является – какие именно действия необходимо предпринять для того, чтобы наследник полностью законно вступил в свои права. Ведь зачастую в настоящее время люди не знают, что нужно делать, и ничего не предпринимая, через определенное количество лет возникают юридические проблемы, либо появляется кто-то, кто начинает оспаривать наследство, а никаких документов о принятии наследства на руках нет, и приходится зачастую решать данный вопрос в суде.
Под процессуальными действиями относительно наследства понимаются те действия, которые должны быть выполнены для получения полагающегося гражданину наследства.
Объектом нашего исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере наследования.
Предметом данной работы является законодательство Российской Федерации о наследовании, теоретические труды ученых, изучающих проблемы наследования, а также судебная практика.
Цель работы – выявить и проанализировать особенности понятия наследования и его видов. Поставленная цель потребовала решения следующих задач:
- определить понятие наследования по российскому праву
- рассмотреть виды наследования и их особенности.
Теоретическую базу исследования составили труды следующих специалистов в области наследственного права: Суханова Е.А., Егорова А.Г., Зайцевой Т.И.. Судаковой С.В. и других.
В процессе написания работы использовались следующие нормативно-правовые акты: Гражданский Кодекс РФ, Гражданско-процессуальный Кодекс РФ, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I и другие.
Решение поставленных задач производилось с применением широкого спектра научных методов: логико-аналитического, сравнительно-правового, системно-структурного.
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
-
- Понятие наследования по российскому праву
Конституция Российской Федерации выделяет право наследования (ч. 4 ст. 35). Как представляется, это можно объяснить тем, что здесь имеет место конституционное обеспечение наиболее существенного интереса индивида - передать своим потомкам либо каким-либо другим выбранным им лицам свое имущество. Роль интереса для определения сути субъективного права подвергалось в правовой доктрине значительной критике относительно различных позиций[2]. Так, С.Ф. Кечекьян отмечал то, что понятие интереса достаточно неопределенно[3]. Оно может значить некоторое стремление получить известное благо, определенного рода психическое состояние индивида; под интересом следует понимать то благо, к которому стремится индивид, которым он хочет овладеть. Но и в том и в другом понимании интерес может исчезнуть и даже отсутствовать с самого начала, а право, несмотря на это, сохраняется. Можно иметь права на предметы, которые не представляют особого интереса для уполномоченного лица, бесполезные для него или даже вредные, и это обстоятельство безразлично для прав индивида. Так, В.С. Соловьев, критикуя формулу Р. Иеринга "право есть охраненный интерес", отмечал на тавтологичность указанного определения: "Ведь не о всяком интересе говорится и не о всяком охранении... В указанном определении, несомненно, имеется в виду лишь интерес правомерный, охраняемый на правовом основании, в силу закона и с помощью (если нужно) законной власти. А если так, то, значит, в этом определении уже присутствует определяемое, что логикой не допускается..."[4].
В соответствии с точкой зрения С.Д. Радченко, указанного рода доводы были бы убедительны лишь тогда, когда они были бы нацелены против тезиса, отождествляющего субъективное право и интерес. При этом, как говорит данный ученый, указанный тезис ошибочен: целью использования субъективного права выступает не интерес, а удовлетворение интереса. Ведь, по указанию Р. Иеринга, "право не служит само себе целью, а лишь средством к достижению цели. Конечной целью как государства, так и права должно быть установление и гарантия жизненных условий общества - право существует для общества, а не общество для права"[5].
Так, в частности, закон охраняет интерес субъекта в приобретении в порядке наследования имущества, которое осталось после смерти близкого родственника. Охрана осуществляется посредством установления правил принятия наследства и оформления наследственных прав. Тем не менее, у субъекта после открытия наследства может не возникнуть интереса в его принятии, например в случае, если долги наследодателя превышают стоимость его имущества. Отсутствие в указанном случае интереса у субъекта, во-первых, не означает отсутствия интереса в этом у иных субъектов, которые имеют право принять наследство, во-вторых, не исключает возможности появления у указанного субъекта интереса в принятии другого наследства, открывшегося в его пользу. Теоретически вероятна ситуация, когда государство предоставляет право, в реализации которого у субъекта не может быть интереса[6]. Но и в указанном случае в основе наделения субъекта правом также лежал бы интерес - интерес публичный, проявляющий потребность государства в предоставлении субъектам гражданского права возможности реализовать данные права. Интерес не определяет и не может определять пределы субъективного права. Указанного рода пределы определяются только законом. Соответственно, как говорил С.Д. Радченко, осуществление права в случае отсутствия в этом интереса управомоченного лица не является реализацией права с выходом за его (права) пределы[7].
Конституция Российской Федерации выделяет право наследования (ч. 4 ст. 35), что следует объяснить необходимостью конституционного обеспечения наиболее существенного интереса индивида - передать своим потомкам или каким-либо другим выбранным лицам свое имущество, облекаемого в юридическую форму. В текущем законодательстве детализировать это права должны стабильные правовые положения, которые опираются на теоретические конструкции, сложившиеся постепенно, основывающиеся на достаточно длительном историческом опыте мировой юридической практики и, в первую очередь, римского права. В этом плане в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации от 7 октября 2009 г. обоснованно предполагается закрепить более дифференцированную градацию сроков исковой давности, увеличив указанные сроки для требований, связанных с наследственными отношениями, а кроме того, отметить такие виды владения, как законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное; при этом законными владельцами должны быть признаны, в том числе, владельцы наследственного имущества.
В гражданском праве Российской Федерации следует выделить перечень стабильных теоретических конструкций института наследования. В частности, имея в виду устойчивость представления о наследовании как универсальном преемстве, современный российский закон также избежал радикального разрыва с теоретической конструкцией наследства как единства имущественных прав и обязанностей наследодателя, в известной степени компенсируя практическую возможность дробления наследственной массы введением правила о солидарной ответственности наследников по долгам наследодателя[8].
Несмотря на то, что наследственное право – довольно стабильная подотрасль гражданского права, она имеет свои проблемы как научного, так и практического характера. В частности, в теории наследования до сих пор не определена правовая природа завещания. С одной стороны, его следует рассматривать как секундарное право, так как завещание связывает наследодателя с наследником, но не обязывает последнего к получению наследства. С другой стороны, завещание следует понимать как одностороннюю сделку, так как оно имеет все признаки таковой после открытия наследства[9].
Относительно же практического применения норм наследственного права, то стоит обратить внимание на то, что в разделе V части 3 ГК РФ решены многие вопросы в сфере наследования, поскольку количество норм сравнительно с ГК РСФСР 1964 г. возросло почти что в 2 раза. Тем не менее, часть проблем до сих пор ждет своего решения.
В настоящее время раздел V части 3 ГК РФ состоит из пяти глав: глава 61 - общее положение о наследовании, глава 62 - наследование по завещанию, глава 63 - наследование по закону, глава 64 - приобретение наследства и самая интересная глава 65 - наследование отдельных видов имущества.
Следует обратить внимание на то, что в нынешнем Кодексе глава, которая посвящена наследованию по завещанию, расположена раньше, чем глава о наследовании по закону. Это не случайно: преимущество завещания - достаточно важный принцип наследования, дающий возможность собственнику самому решать, кому перейдет его имущество после смерти. Относительно рыночной экономики это справедливая норма.
При этом имеет место быть перечень иных нормативных правовых актов, регулирующих правила о наследовании: Основы законодательства о нотариате, Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и иные федеральные законы. Например, ст. 33 ЖК РФ регулирует пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу; ст. 36 (об имуществе супругов) и ст. 60 (об имущественных правах ребенка) СК РФ также имеют непосредственное отношение к наследованию. Статья 21 Земельного кодекса РФ допускает переход прав по наследству на земельный участок, который находится на праве пожизненного наследуемого владения. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (п. 7 ст. 4) говорит о том, что в случае смерти гражданина, участника долевого строительства, его права и обязанности по договору переходят к наследникам, если федеральным законом не предусмотрено иное. Федеральный закон "О музеях и музейном фонде в Российской Федерации" также затрагивает наследственные правоотношения, например, в той части, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов.
Особые процедуры наследования (а следовательно, и отдельное нормативно-правовое регулирование) имеют оружие, крестьянское (фермерское) хозяйство, земельные участки сельскохозяйственного назначения и иные объекты гражданских прав.
Тем самым, нормативная правовая база в сфере наследования не ограничивается только Гражданским кодексом РФ.
Довольно интересной выступает предписание о так именуемых скользящих наследниках, т.е. о нетрудоспособных лицах, находящихся на иждивении наследодателя. Они могут даже не относиться к наследникам по закону конкретной очереди, но стать наследниками очереди, призываемой к наследованию. Для этого нужно исполнение следующих 3 условий: лица должны жить совместно с наследодателем до открытия наследства; состоять на его иждивении не менее 1 года до открытия наследства; быть нетрудоспособными ко дню открытия наследства.
-
- Особенности наследования согласно российского законодательства
Важно, что в состав наследства входят не только имущественные права наследодателя, но и его обязанности. Таким образом, наследственная масса состоит из актива и пассива. Под активом понимаются объекты гражданского права, предусмотренные ст. 128 ГК РФ, то есть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Пассив - это долги умершего. Вместе с тем некоторое имущество не входит в состав наследства, на что указывает ст. 1112 ГК РФ. Это в первую очередь права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Таковыми являются право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя. В состав наследственной массы также не могут входить личные неимущественные права и нематериальные блага[10].
Особенным элементом наследственной массы являются заработная плата, пенсия, стипендия, различные пособия и иные платежи и выплаты как средство к существованию. Согласно ст. 1183 ГК РФ право на получение подобных сумм переходит не наследникам, а лицам, которые проживали совместно с наследодателем как члены его семьи либо являлись нетрудоспособными иждивенцами.
Часть 4 ГК РФ не исключает возможность наследования объектов интеллектуальной собственности. Статья 1241 гласит, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях универсального правопреемства, в том числе и в порядке наследования. Более того, ст. 1283 предусматривает, что исключительное право на произведение переходит по наследству, а если такое исключительное право относится к выморочному имуществу (по правилам ст. 1151 ГК РФ), то оно приобретает статус общественного достояния.