Файл: Принципы и основания наследования (Содержание наследственных правоотношений).pdf
Добавлен: 26.05.2023
Просмотров: 168
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Общая характеристика права наследования
1.1. Наследование – понятие и значение. Содержание наследственных правоотношений
1.2. Законодательство о наследовании
Глава 2. Принципы наследственного права
2.1. Основные понятия наследственного права
2.2. Принципы и значения наследственного права
3.1. Вопросы ограничения наследственных прав
Таким образом, наследственные правоотношения - это общественные отношения, возникающие в связи с переходом прав и обязанностей одного лица к другому лицу в связи со смертью первого. Смысл общественного отношения, возникающего в результате смерти физического лица, - это взаимодействие остальных участников гражданского оборота по перераспределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему (т.е. участнику, выбывшему из гражданских правоотношений), а также определение юридической судьбы наследства. Такое регулирование происходит в порядке универсального правопреемства.
Содержание наследственных правоотношений образуют те элементы, из которых эти отношения складывается: субъекты, объект и содержание. Совокупность прав и обязанностей участников наследственного правоотношения составляют его содержание.
Субъектами являются наследодатель и наследники. В этой связи многие авторы считают, что наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию.
В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период - право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различного рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство. Это могут быть отношения с другими наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других служб самого различного уровня.
Объектом наследственных правоотношений на всех стадиях его развития выступает наследство, наследственное имущество. По-видимому, нужно различать объект правового воздействия, каковым является поведение людей, и то, на что это поведение устремляется.
На всех стадиях развития наследственного правоотношения право воздействует на поведение людей. На первой стадии это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии - по оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей и т.д. Но, в конечном счете, эти действия совершаются по поводу наследства. Если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла. По изложенным основаниям наследство можно считать объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.
1.2. Законодательство о наследовании
Наследственное право является, пожалуй, одной из самых сложных отраслей российского гражданского права, а надлежащее оформление наследственных прав — наиболее ответственным направлением работы нотариусов.
Наследственное право также следует охарактеризовать как наиболее консервативную отрасль законодательства, во многом заимствовавшую нормы еще советского наследственного права.
Изменения, вносимые в раздел V части третьей ГК РФ, очень чувствительны в правоприменительной практике. Именно поэтому по сравнению с частями первой и второй ГК РФ часть третья ГК РФ подвергалась изменениям в наименьшей степени. Так, если за время действия Гражданского кодекса РФ в часть первую было внесено 80 поправок, в часть вторую — более 60, то в часть третью — лишь 13.
Дальнейшее совершенствование практически не отражено в Концепции развития гражданского законодательства, одобренной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 года.
Это лишний раз подтверждает, что к реформированию наследственного права законодатель относится крайне осторожно, поскольку наследственное право регулирует наиболее чувствительную сферу человеческих отношений и любые революционные новшества здесь неприемлемы и могут быть очень болезненны для общества.
Представляется важным обратить внимание, прежде всего на вопросы правоприменения, в недостаточной степени урегулированные законодательством о наследовании.
Основные проблемы, возникающие в правоприменительной практике не только у нотариусов, но и у судов при рассмотрении дел о наследовании, можно условно разделить на две группы.
Первая группа — недостаточность правового регулирования некоторых институтов наследственного права.
Вторая группа — имеющиеся разночтения в законе (или проблема, возникающая на уровне толкования нормы права), терминологические неточности.
Следует сразу оговориться, что названные недостатки не носят критического характера, не требуют каких-либо принципиальных поправок.
С позиции практикующих нотариусов можно привести примеры отмеченных недостатков. Прежде всего, это отсутствие необходимой законодательной регламентации определения состава наследства.
Говоря о проблеме определения состава наследственного имущества, необходимо обратить внимание на довольно застарелый вопрос об определении супружеской доли в случае смерти одного из супругов. На уровне закона этот вопрос до настоящего времени не нашел своего должного решения.
Так, статья 1150 ГК РФ устанавливает, что «принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью». Одновременно статья 256 того же ГК РФ для целей определения этих долей содержит бланкетную норму — отсылает к семейному законодательству. Однако Семейный кодекс Российской Федерации не устанавливает каких-либо правил определения доли пережившего супруга и, соответственно, наследственной доли. Он регулирует лишь вопросы раздела общего имущества супругов при их жизни.
Поэтому в данной ситуации нотариусы руководствуются исключительно статьей 75 Основ законодательства РФ о нотариате, которая предусматривает выдачу нотариусом свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга. Но заявление — это всегда волевой акт, а в случае смерти одного из супругов можно вести речь исключительно о прекращении права общей совместной собственности супругов, то есть о преобразовании ее в равнодолевую.
Многолетние теоретические исследования и практические дискуссии по данной проблеме до сих пор не привели к законодательному решению.
Приведенный пример неудачного правового регулирования по такому, казалось бы, очевидному вопросу порождает затруднения в правоприменительной практике. В итоге в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» предлагается этакое соломоново решение: переживший супруг может подать нотариусу как заявление о выделении супружеской доли, так и заявление об отсутствии у него таковой, хотя последнего вида заявления действующее законодательство не знает.
Следует также отметить, что российское наследственное право не учитывает ситуацию с появлением наследников благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям.
Примеры несовершенства действующего правового регулирования можно было бы продолжить. Например, в ГК РФ недостаточно регламентируется процедура перехода в порядке наследования имущественных прав, а также интеллектуальной собственности.
Однако главное, на что хочется обратить особое внимание, — это тот факт, что российский нотариат длительное время не имеет своего специального закона, подробно регулирующего порядок совершения нотариальных действий, прежде всего регламентацию действий нотариуса при оформлении наследственных прав.
Все вышеизложенное свидетельствует, что внесение поправок в законодательство о наследовании на данном этапе является необходимым.
Глава 2. Принципы наследственного права
2.1. Основные понятия наследственного права
Нормы наследственного права содержатся в третьей части Гражданского кодекса РФ. В статье 1110 ГК РФ установлено, что «имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из Кодекса не вытекает иное». Таким o6pазом, законодатель решил вопрос о характере правопреемства, не только подчеркнув его универсальный характер, но и раскрыв основные черты.
Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое.
Рассмотрим самые важные понятия наследственного права: это наследство, время открытия наследства, место открытия наследства, лица, которые могут призываться к наследованию, недостойные наследники и др.
Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство. Согласно ч.1 ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Вместе с тем, согласно частям 2 и 3 той же статьи, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности:
- право на алименты;
- право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина;
- права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается;
- личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Наследство понимается как некое единство, в состав которого входят принадлежавшие умершему гражданину права и его долги. Таким образом, можно говорить, что наследство складывается из двух элементов. Во-первых, актива, охватывающего совокупность прав, носителем которых являлся наследодатель - вещных нрав, и, во-вторых, обязательственных требований - пассива, охватывающего совокупность обязанностей[8].
Согласно статье 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Под открытием наследства понимается возникновение наследственных отношений, обусловленное наличием установленного законом юридического факта, с которым закон связывает возникновение указанных отношений[9]. Таким юридическим фактом является смерть гражданина. К смерти приравнивается объявление в установленном порядке гражданина умершим.
С местом открытия наследства связано, во-первых, решение вопроса о национальном законодательстве, подлежащем применению к отношениям по наследованию, во-вторых, определение нотариуса или уполномоченного лица на выдачу свидетельства о праве на наследство к которому следует обратится наследникам.
В соответствии со статьей 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами России, однако после его смерти на территории России осталось принадлежащее ему имущество, то место открытия наследства определяется по месту нахождения наследственного имущества. Если оно находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.
Рассмотрим круг лиц, которые могут призываться к наследству. Наследовать по закону могут следующие субъекты гражданского права: гражданин и Российская Федерация, причем Российская Федерация является наследником по закону только выморочного имущества.
В наследственном праве не существует каких-либо ограничений права гражданина стать наследником в зависимости от пола, возраста, состояния физического или душевного здоровья, от расы, национальности, вероисповедания; не требуется и наступления дееспособности наследника. Согласно части 1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться граждане, юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Определяя круг наследников, нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, которые не могут быть наследниками. Часть третья ГК РФ (ст. 1117) расширяет круг недостойных наследников, считая недостойными граждан, чьи действия привели к призванию к наследованию других лиц либо к увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Такие действия должны быть установлены в судебном порядке и совершены умышленно.