Файл: Понятие и виды наследования (Содержание наследственных правоотношений).pdf
Добавлен: 29.06.2023
Просмотров: 158
Скачиваний: 2
Лицо, не имеющее право наследовать или отстраненное от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ, обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
Несовершеннолетних и недееспособных наследников в наследственных отношениях представляют их законные представители и (или) орган опеки и попечительства.
Близким по правовому статусу к наследнику является отказополучатель. Так, в силу п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Следовательно, требования отказополучателя удовлетворяются из наследства. К ним также применяются правила о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ). Вместе с тем его отношения с наследником носят обязательственный характер, он выступает в качестве кредитора, а наследник - в качестве должника. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1137 ГК РФ, к отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из правил разд. V ГК РФ и существа завещательного отказа не следует иное.
В научной литературе обсуждается вопрос о том, является ли душеприказчик участником наследственных правоотношений.
Н.И. Остапюк полагает, что "нельзя рассматривать в качестве самостоятельных субъектов наследственного правоотношения (на всех стадиях его развития) душеприказчиков"[50].
Ю.С. Харитонова не признает душеприказчика при наследовании в качестве представителя[51].
Б.С. Антимонов и К.А. Граве при исследовании правового положения душеприказчика характеризовали его как "пособника лиц, призываемых к наследованию, и наследников, принявших наследство"[52].
Другие ученые полагают, что "деятельность исполнителя завещания все-таки следует квалифицировать как представительство, скорее всего, как особую его разновидность"[53]. В соответствии с указанной позицией душеприказчик действует как в частных интересах (наследников, отказополучателей), так и в общественных интересах.
Позиции ученых, признаваемых исполнителя завещания представителем, также можно разделить на несколько теорий: "теория представительства завещателя, в силу которой душеприказчик считался представителем завещателя (Г. Дернбург, В.М. Гордон, С.И. Анненков и др.); теория представительства наследника (А.М. Гуляев, И. Унгер и др.); смешанная теория, являющаяся соединением двух вышеуказанных (К.-Г.-К. Безелер); теория, обосновывающая правовое положение душеприказчика как представителя самого наследства как юридического лица (Г.Ф. Шершеневич); теория интереса; теория душеприказничества как особого рода законного представительства (А.Х. Гольмстен)"[54].
Представляется, что исполнителя завещания следует признать субъектом наследственных правоотношений в качестве представителя наследников (отказополучателей).
Еще одним субъектом наследственных правоотношении является рукоприкладчик. Рукоприкладчик - лицо, подписывающее документ (завещание, заявление о принятии или об отказе от наследства и т.д.) вместо лица, обладающего право- и дееспособностью для совершения указанного действия. Так, в соответствии со ст. 44 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за совершением нотариального действия. Представляется интересной правовая позиция Верховного Суда РФ, изложенная в определении судебной коллегии по гражданским делам от 12 августа 2014 г. Судебная коллегия указала следующее: "На момент составления заявления о принятии наследства у Кулинич Г.Н. имелся физический недостаток, препятствующий ей самостоятельно без посторонней помощи сопоставить подписываемый документ - заявление о принятии наследства - и его содержание, что свидетельствует о возникновении сомнений в совпадении ее истинной воли как участника сделки и ее волеизъявления, выраженного в заявлении. В связи с этим при составлении Кулинич Г.Н. заявления о принятии наследства участие рукоприкладчика являлось обязательным, при условии которого нотариальная форма данной сделки считалась бы соблюденной. Однако материалы дела не содержат сведения, свидетельствующие об отказе Кулинич Г.Н. от участия рукоприкладчика при подписании заявления о принятии наследства.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции, принимая решение по делу в рамках заявленных Шароновой Д.А. исковых требований в силу ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к правильному выводу о том, что в отношении заявления Кулинич Г.Н. о принятии наследства нотариальная форма сделки не была соблюдена, что свидетельствует о ничтожности данной сделки, порождающей последствия, связанные с ее недействительностью"[55].
К числу участников наследственных правоотношений следует отнести и лиц, вступающих в правоотношения, связанные с наследованием (кредиторы, нотариус или иное лицо, выполняющее его функции, лица, заинтересованные в исполнении завещательного возложения, свидетели, переводчик и др.). Основания возникновения правоотношения различны: кредитные договоры; решение суда; причинение вреда; неосновательное обогащение и др.
2. Основания наследования
2.1 Наследование по завещанию
Наследование по завещанию является на сегодня наиболее оптимальной формой перехода имущества по наследству от одного лица к другому. Приоритет наследования по завещанию основывается не только на том, что законодатель поставил главу, посвященную наследованию по завещанию, перед главой, посвященной наследованию по закону, но и на содержании правовых предписаний раздела 5 ГК РФ в целом.
«В пункте 1 статьи 1118 ГК РФ закреплено правило, согласно которому гражданин может распорядиться имуществом на случай смерти только посредством составления особого документа, именуемого завещанием. Все иные документы будут являться недействительными. Например, недействительным будет договор дарения, по которому имущество гражданина переходит к одаряемому после смерти дарителя (п. 3 ст. 572 ГК РФ)».[56]
Однако отсутствие завещания не означает, что имущество гражданина после его смерти не достанется никому. Это означает лишь, что в отсутствие завещания активизируется механизм наследования по закону.
«Завещание — это выражение воли завещателя, сделанное на случай его смерти в отношении собственного имущества. По прямому указанию закона это является единственным способом для гражданина распорядиться своим имуществом на случай смерти. Правоотношения, связанные с совершением завещания, имеют ряд особенностей.
- Права и обязанности возникают только после открытия наследства. Если наследодатель обуславливает переход имущества наследникам предоставлением какого-либо встречного исполнения в течение своей жизни (завещает квартиру в счет того, что наследники будут его пожизненно содержать), такое завещание будет признано недействительным. К нему следует применять правила о недействительности притворных сделок (п. 2 ст. 170 ГК РФ).
- Права и обязанности возникают не у наследодателя (к тому времени умершего), а только у наследников.
При составлении завещания следует соблюдать ряд принципов.
- Свобода завещания. Содержание этого принципа раскрывалось выше. Дополнительным проявлением свободы волеизъявления является право наследодателя не сообщать никому о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Свобода завещания признается лишь в той степени, в какой не нарушает публичный порядок государства, положения законодательства, норм морали и нравственности.
- Полная дееспособность завещателя на момент составления завещания. Завещать имущество может только полностью дееспособный гражданин, так как по своей юридической природе завещание является односторонней сделкой и, соответственно, к нему применяются все правила, установленные для гражданско-правовых сделок.
- Личный характер завещания. Как указано в п. 3 ст. 1118 ГК РФ, совершение завещания через представителя не допускается. Такое завещание признается ничтожным.
- Единоличный характер завещания. Согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ, завещание может выражать волю только одного лица. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается».[57]
Для завещания обязательна письменная форма. Устное волеизъявление лица, сделанное им на случай смерти, завещанием не признается и не имеет юридической силы. По общему правилу завещание должно быть удостоверено нотариусом, простая письменная форма допускается как исключение для завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК).
«Наследниками по завещанию могут быть следующие лица.
- Наследники по закону. При этом установленная законом очередность призвания к наследованию не применяется: лицо может завещать свое имущество наследникам четвертой очереди при наличии наследников первой очереди.
- Граждане, не входящие в число наследников по закону.
- Юридические лица, в том числе и международные организации.
- Публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства).
Зачастую факт неуказания лица в завещании в числе наследников приравнивают к лишению его наследства. Действительно, это один из способов, но не самый «надежный»: если неуказанный субъект входит в число наследников по закону, и завещана только часть имущества, он будет призываться к наследованию в отношении незавещанной части наравне с наследниками по завещанию».[58]
Приведем пример: гр-н А. завещает все свое недвижимое имущество, автомобиль и другое имеющееся на момент открытия наследства ценное имущество своему племяннику, гр-ну К. Однако у него есть сын, не указанный в завещании в числе наследников. Сын будет наследовать вместе с К. все остальное малоценное имущество.
Помимо такого способа лишение права наследования может быть выражено путем прямого перечисления лиц, которых завещатель лишает прав на наследство. В этом случае наследник устраняется от наследования целиком и полностью, независимо ни от каких обстоятельств.
«Лицо, прямо указанное в завещании, — это назначенный наследник. В то же время завещатель может составить завещание, учитывая все возможные ситуации, и указать подназначенного наследника. Подназначенный наследник — это «запасной» наследник, который становится таковым, только если первый наследник не сможет принять наследство по тем или иным причинам (ст. 1121 ГК РФ):
- назначенный наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства;
- назначенный наследник или наследник завещателя по закону умрет одновременно с наследодателем;
- назначенный наследник или наследник завещателя по закону умрет после открытия наследства, но не успев его принять;
- назначенный наследник или наследник завещателя по закону не примет наследство или откажется от него;
- назначенный наследник или наследник завещателя по закону не будет иметь права наследовать, или будет отстранен от наследования как недостойный».[59]
Право завещать любое имущество, указанное в стать 1120 ГК РФ, подразумевает следующие положения: 1) завещать можно любое имущество; 2) завещать можно как имущество, которое уже имеется в наличии, так и то, которое будет приобретено в будущем; 3) завещать можно все имущество или его определенную часть; 4) можно составить как одно завещание, так и несколько.
«При составлении завещания можно завещать все имущество, его часть, то, что будет приобретено в будущем (а иначе пришлось бы после приобретения новой вещи каждый раз снова обращаться за составлением дополнительного завещания). Все вопросы о принадлежности имущества наследодателю, а также о возможности поступления его в собственность наследникам будут решаться уже в процессе приобретения наследства».[60]