Файл: Понятие интелликтуальной собственности и патентного права.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.06.2023

Просмотров: 30

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

В данной работе будет рассматриваться один из важнейших институтов исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности - это институт патентного права.

Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права объекты промышленной собственности могут быть созданы разными лицами, независимо друг от друга, поэтому их охрана предполагает предварительное формальное закрепление приоритета в установленном законом порядке.

Важнейшими условиями патентоспособности объектов промышленной собственности являются их новизна и промышленная применимость. При этом патентное право закрепляет абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной собственности.

Патентное право является вторым правовым институтом после института авторского права, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

1.Понятие интеллектуальной собственности и права

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Основные признаки (характеристики) интеллектуальной собственности:

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в классическом смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей сами или передать в пользование другому лицу. Однако невозможно в один момент времени использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. Если Вы обладаете интеллектуальной собственностью, Вы можете использовать ее сами иодновременно предоставить права на нее другому лицу. Причем этих лиц могут быть миллионы, и все они могут независимо друг от друга использовать один объект интеллектуальной собственности.
б) Интеллектуальная собственность абсолютнаЭто означает, что одному лицу – правообладателю – противостоят все остальные лица, которые без разрешения правообладателя не вправе использовать объект интеллектуальной собственности. Причем отсутствие запрета использовать объект не считается разрешением.
в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности воплощаются в материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы становитесь собственником вещи, но не правообладателем музыкальных произведений, которые на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что угодно с диском, но не с музыкой. Неправомерно, например, будет изменять музыкальное произведение, аранжировать или обрабатывать иным образом.
г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной собственностью взаконе. То есть не всякий результат интеллектуальной деятельности и не всякое средство индивидуализации является интеллектуальной собственностью. В частности, доменное имя индивидуализирует сайт в Интернете и может индивидуализировать лицо, использующее этот сайт, однако интеллектуальной собственностью доменное имя не является, т.к. не упомянуто в качестве такого в законе. Несомненно, открытия есть результат интеллектуальной деятельности, но в настоящее время в России интеллектуальной собственностью они не признаются.


Объекты интеллектуальной собственности исчерпывающим образом перечислены в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Если какой-то результат интеллектуальной деятельности не упомянут в статье 1225 ГК РФ, то интеллектуальной собственностью он не является и интеллектуальные права на него не возникают. Следовательно, любое лицо вправе использовать его без чьего-либо разрешения.
Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на несколько групп. Часто эти группы называют институтами права интеллектуальной собственности. К ним относятся:

  1. Авторское право.
  2. Права, смежные с авторскими.
  3. Патентное право.
  4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
  5. Средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров и услуг.[1]

Патентное право в объективном смысле - это гражданско-правовой институт, регулирующий исключительные и иные имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и зашитой прав их авторов и патентообладателей.

Патентное право в субъективном смысле — это исключительное и иное имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Так, радио практически одновременно было изобретено Поповым в России и Маркони в США, причем последний первым запатентовал свое изобретение.

В связи с этим охрана технических решений предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное право.

Источники патентного права

Отношения в сфере патентного права регулируются на международном и национальном уровнях. Основными международными источниками патентного права являются:


  • Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.;
  • Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 г.;
  • Евразийская патентная конвенция 1994 г.

До 1 января 2008 г. основным внутрироссийским нормативным актом был Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. В настоящее время патентные отношения регулируются положениями гл. 72 ГК РФ.

Весьма существенное значение среди источников патентного права занимают ведомственные нормативно-правовые акты, изданные Минобрнауки и Роспатентом по вопросам, отнесенным к их компетенции: приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 326 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель»; приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 325 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец» [2]

2.1 Изобретение как объект патентного права

С возникновением патентного права многие поколения ученых разных стран пытались дать точное и объективное определение поня­тия «изобретения», чтобы избежать субъективного взгляда экспертов и юристов, от которых зависела выдача охранного документа, и одно­значно отделять то, что является изобретением, от того, что не являет­ся изобретением. Поэтому существует множество определений поня­тия изобретения. Однако ни одно из этих определений не признано единственным и точным. Российские и зарубежные исследователи, изучавшие природу изобретения, его правовое, техническое, экономическое и социальное значение, давно пришли к выводу о невозможности его объективного определения. Фактически термин «изобрете­ние» всегда означал и означает результат целенаправленной творче­ской деятельности человека в технической сфере .

 В ГК РФ указано, что «в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления дей­ствий над материальным объектом с помощью материальных средств)» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Под термином «продукт» понимается «предмет как результат человеческого труда». Как видно из данного определения, понятие «охраняемое изобретение» связано с техническим решением. Технический характер изобре­тения подтверждается также техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение .


 Под патентоспособностью изобретения подразумевается свойство решения соответствовать условиям патентоспособности изобретения, указанным в ГК РФ, а именно: «изобретению предоставляется право­вая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня тех­ники (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

 Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специали­ста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техни­ки включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до да­ты приоритета изобретения (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

 Изобретение является промышленно применимым, если оно мо­жет быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере (п. 4 ст. 1350 ГК РФ).

 В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту, в частности: устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Как видно из представленной формулировки охраняемого изобретения, приведенный перечень объектов изобрете­ния – продуктов не является исчерпывающим.

К устрой­ствам относятся конструкции и изделия. Под термином «конструкция» понимается «состав и взаимное расположение частей какого-нибудь сооружения, механизма, а также само такое сооружение, машина с таким устройст­вом». Под термином «изделие» понимается «вещь, товар», что в совокупности с определением термина «продукт» означает «вещь, товар как результат человеческого труда» [3].

Устройство является наиболее широко распространенным объек­том изобретения, поскольку под устройством понимается практичес­ки неограниченный ряд изделий, окружающих человека как в произ­водстве, так и в быту. К устройствам, в частности, относятся машины и их детали, приборы, аппараты, оборудование, инструмент и крепежные изделия, тара, транспортные средства, посуда, мебель, обувь, строительные конструкции, здания, сооружения и т. п.

 К веществам относятся химиче­ские соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; компози­ции (составы, смеси); продукты ядерного превращения. Во всех случаях подачи заявки на любые новые вещества необходи­мо раскрытие способа их получения. 


Под штаммом микроорганизма и культурой клеток растений и животных понимают совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся устой­чивыми одинаковыми признаками .

Гражданский кодекс РФ определяет способ как процесс выполнения действий над материальным объектом с помощью мате­риальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Наличие такого процесса является неотъемлемой чертой способа как объекта изобретения. Без указанно­го процесса нет способа. Процесс – это объект, характеризуемый про­теканием во времени .

 Для способа как объекта изобретения характерен на­иболее широкий набор признаков, в число которых могут входить и при­знаки, используемые для характеристики других объектов изобретения.

 Выделяют три группы способов как объектов изобретения:

1.Способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и др.).

2.Способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира (управление, регулирование, транспортировка и т. п.)

3.Способы для определения состояния предметов материального мира (измерение, диагностика и др.).[3]

2.2 Полезная модель и ее признаки

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ). Как видно из этого определения, полезная модель, так же как изобретение, должна относиться к техническому решению. Кроме того, полезная модель охраняет только один из объектов, относящихся к изобретению, – устройство. Поэтому техническое решение-устройство можно охранять либо патентом на изобретение, либо патентом на полезную модель на усмотрение изобретателя [6].

 Под патентоспособностью полезной модели подразумевается свойство решения соответствовать условиям патентоспособности, указанным в ГК РФ, а именно: «полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой» (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

 Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной моде­ли.

 Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере.