Файл: «Понятие и виды наследования» . . . ..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.06.2023

Просмотров: 137

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Актуальность исследования правового регулирования принятия наследства и отказа от него в Российской Федерации в настоящее время обусловлена тем, что со времени восстановления в России права на частную собственность, а также возможности распоряжаться своей собственность по своему усмотрению наследование стало одним из важнейших элементов гражданской правоспособности.

В последние годы все большее количество людей обращаются к нотариусам за юридической поддержкой, интересуется различными правовыми вопросами, связанными с наследством.

Тем не менее, все еще присутствует недостаточная осведомленность граждан о наследственных правах и обязанностях. Однако построение современного гражданского общества, основанного на частной собственности, без эффективного регулирования наследственного права практически невозможно, поэтому анализ правового регулирования принятия наследства и отказа от него является особенно актуальным. Также особенно актуальными являются практические вопросы судебной практики в части принятия наследства и отказа от него.

Объектом настоящей работы являются гражданские отношения, возникающие в связи с приобретением наследства.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения, а также практика их применения.

Цель исследования состоит в анализе сущности и значения наследства и виды наследства.

Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких задач:

– охарактеризовать правовые основы принятия наследства;

– рассмотреть состав наследства;

– проанализировать время, место открытия наследства по закону;

– определить сущность наследования по завещанию как способ распоряжения имуществом на случай смерти;

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких ученых, как Б.А. Булаевский, А.Л. Маковский, К.П. Победоносцев, В.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.Н. Власов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.

Методологическая основа исследования построена на общенаучном диалектическом методе научного познания. Наряду с этим применялись исторический, логический и другие методы научного исследования. Нормативную основу работы составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (далее – ГК РФ), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-12; Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 03.07.2016).


Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.

Глава 1. ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

1.1. Понятие наследования

Как известно, время переходящие от умершего к иным субъектам имущественные блага традиционно именуются в законе и в цивилистической доктрине наследственным имуществом, наследственной массой или, что то же самое, - наследством. Возникновение соответствующего правового режима и соответственно наследственных отношений закон связывает с особым юридическим фактом, обычно именуемым открытием наследства[1].

В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ закреплено: «Право наследования гарантируется»[2]. Краткость отечественной конституционной нормы подчёркивает важность отраслевого регулирования. Конституция РФ не отвечает на многие вопросы, среди которых центральным является: кому и что гарантируется?[3]

В целях реализации данного конституционного положения требуется система норм наследственного права. Основная масса таких норм содержится в ГК РФ. Так, в Российской Федерации наследственные отношения в настоящее время урегулированы разделом V ГК РФ (части третьей) «Наследственное право», включающим пять глав: «Общие положения о наследовании» (глава 61), «Наследование по завещанию» (глава 62), «Наследование по закону» (глава 63), «Приобретение наследства» (глава 64), «Наследование отдельных видов имущества» (глава 65). Часть третья ГК РФ вступила в действие в соответствии указывают с Федеральным законом от 26.11.2001 № 147-ФЗ с 1 марта 2002 г. Результатом десятилетнего обобщения практики применения ее норм стало Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании».

В соответствии с п. 2 ст. 1110 ГК РФ отношения наследования регулируются ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. К другим законам можно отнести, в частности: Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Семейный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другие.


Раздел V Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), закрепляет понятие наследования и наследства, а также определяет судьбу имущества физического лица на случай его смерти. Уяснение данных терминов имеет важное значение для понимания сути наследственных правоотношений.

Начнем наше исследование с понятия «наследование». Статья 1110 ГК РФ дает нам легальное определение понятия наследования. Так, согласно данной статье «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное».

Из данного определения мы видим, что сущность наследования состоит во вступлении наследника в уже существующие правоотношения. Наследование, переход наследственного имущества реализуются в рамках наследственного правоотношения, возникающего на основании юридических фактов, установленных законом. Основанием возникновения наследственного правоотношения является событие - смерть наследодателя.

В юридической литературе понятие «наследование» понимается авторами по-разному, однако суть остается одна. Так, например, C.С. Желонкин[4] под наследованием понимает переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства.

Другие авторы характеризуют наследование как особый механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон, либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников. По их мнению данный механизм направлен на то чтобы, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, с другой же - обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Важно отметить, что данные обстоятельства предопределили появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс наследование субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое.

В.А. Белов различает два понятия: «наследование» и «наследственное правопреемство». При этом под наследованием автор понимает «отношения по безвозмездному приобретению фактического господства над имущественной массой умершего...» и использует этот термин для обозначения «фактических отношений, а не юридических форм», - к последним отнесено понятие «наследственное правоотношений правопреемство». Заметим, что такая дифференциация вполне оправданна и заслуживает внимания.


Такого же мнения придерживался и В.И. Серебровский отмечая, что наследование есть наследственное правопреемство, т.е. переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам - его наследникам в установленном законом порядке. Если наследование рассматривать как правопреемство (что не подвергается сомнению в современной отечественной цивилистике), то на первый план выходят именно процессуальные нормы, которые с момента открытия наследства до выдачи свидетельства о праве собственности сопровождают порядок перехода имущественных прав.

Таким образом, наследственным правопреемством называется единовременный посмертный переход всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу (наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, за которыми по основаниям, установленным законом, признана способность к вступлению в соответствующие правоотношения - к наследникам, подлежащим призванию к наследованию. Такое или идентичное по смыслу определение наследственного правопреемства (наследования, наследства) дается всеми без исключения отечественными авторами работ по наследственному праву.

Наследственное правопреемство является частным случаем универсального правопреемства - посмертным универсальным правопреемством.

В литературе и законодательстве при характеристике наследственного правопреемства как универсального обращается внимание на то, что вся совокупность прав и обязанностей, принадлежавших умершему (его имущество), «...переходит к другим лицам... в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса не следует иное» (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). То есть отнесение наследственного правопреемства к разряду правопреемства универсального предопределяется спецификой его объекта - наследственной массой, представляющей собой, как известно, единство прав и обязанностей наследодателя.

Правопреемство универсально тогда, когда оно является всеохватным, всеобъемлющим, всепоглощающим, все в себя включающим, комплексным или системным. Правопреемство универсально тогда, когда оно касается не тех прав и обязанностей, что произвольно выбраны из всей их общей массы, а самой общей массы прав и обязанностей в целом, системного единства прав и обязанностей.

Установив, что означает характеристика наследования как правопреемства универсального, теперь нужно установить, что дает нам знание о том, что оно является к тому же и правопреемством посмертным. Из характеристики наследственного правопреемства как преемства посмертного естественным (этимологическим) образом следует, что о правопреемстве нет возможности рассуждать без наступления такого юридического факта, как смерть правопредшественника, или иного обстоятельства, имеющего юридическое эквивалентное значение, а именно объявления гражданина умершим (гл. 30 ГПК РФ) или судебного установления факта его смерти (гл. 28 ГПК РФ)[5].


Только умерший может быть назван наследодателем; стало быть, только смерть или приравненный к ней с точки зрения своего юридического право значения факт позволяют говорить о наследодателе, наследниках, наследстве, вступлении в силу завещания, наследственном правопреемстве и т.д., словом, только смерть приводит в действие могут нормы наследственного права. Поскольку само понятие о смерти характерно только для физических лиц (граждан), очевидно, что предшественниками в наследственном преемстве (наследодателями) могут быть только физические лица (граждане), к тому же уже умершие (покойники).

«Наследства» в юридическом смысле после организаций или государств не бывает. Это утверждение нельзя автоматически распространять на наследников, по крайней мере наследников по завещанию: в качестве таковых могут выступать любые субъекты гражданского права - не только физические, но и юридические лица, а также публично-правовые образования. Само наступление смерти, а также когда вызываемые им наследственно-правовые последствия принято называть открытием наследства.

Момент (день) наступления смерти называется временем открытия наследства; место ее наступления - местом открытия наследства.

Именно момент наступления смерти определяет:

- состав наследственной массы - объекта наследственного правопреемства;

- состав (круг) лиц, подлежащих призванию созданием к наследованию, - наследников, общему, а вместе с ним и моменты;

- возникновения наследственных правоотношений;

- наступления самого наследственного правопреемства - тот самый «один момент», в который происходит переход наследственной массы «как единого целого».

Все эти особенности также вытекают из посмертной природы наследственного правопреемства. Таким образом, понятие наследственного правопреемства лежит исключительно на пересечении понятий о правопреемстве универсальном и посмертном. Несмотря на всю краткость, не будет ошибки в таком, например, определении наследственного правопреемства: наследственным называется правопреемство универсальное и посмертное. Точно так же не будет ошибки и в рассуждении, согласно которому, если мы знаем о некоем случае правопреемства, что оно было универсальным и посмертным, то мы можем с уверенностью сказать, что оно было еще и наследственным. Правопреемства универсального и посмертного, но в то же время не являющегося наследственным, не существует.

Понятие «наследство» также играет немаловажную роль в наследственных отношениях. Смерть физического лица вызывает к жизни особые общественные - отношения по определению юридической судьбы имущества, принадлежавшего покойному. Поскольку их содержанием является определение юридической посмертной судьбы чужого имущества, а все юридические явления тем или иным образом сводятся к субъективным правам и обязанностям, можно сказать, что объектом этих отношений становится даже не само имущество, а права на имущество умершего и обязанности, его обременяющие.