Файл: Общие положения института наследования.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 336

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы данной курсовой работы обусловлена следующими обстоятельствами. Наследственное право развивалось в разных странах по своему пути и институты его столь разнообразны, что почти нереально встретить такой случай, чтобы две каких-нибудь страны имели одинаковые режимы наследования.

Однако, существуют и институты наследственного права, которые присутствуют практически во всех современных правовых системах и без которых невозможно представить себе, современную систему наследственного права. Одним из таких институтов является, конечно же, наследование по закону.

С распадом Советского Союза в нашей стране большое развитие получил институт права собственности и, как следствие, у граждан появилось существенное количество новых прав и обязанностей, сформировалось новое отношение к вопросам передачи своего имущества после смерти.

В общем можно сказать, что наследование преследует своей целью достижение определенных правовых последствий, заключающихся в передаче имущества и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к его наследникам. Однако само по себе таких последствий наследование породить не может - необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства.

Актуальность темы данной курсовой работы определяет и то, что наследники в России в последние годы значительно «помолодели», если раньше за наследством обращались в основном люди от 55 лет и старше, то в последние годы всё чаще завещания оставляют и люди в возрасте 35 - 40 лет. Такое положение можно объяснить тем, что граждане России всё более начали осознавать, что они живут в правовом государстве и любые вопросы перехода собственности можно решить в законодательном порядке, в том числе и после своей смерти.

Как показывает практика, несмотря на то, что количество завещаний в нашей стране с каждым годом неизменно растет, а сами завещания становятся сложнее и объёмнее, вопросы наследования по закону тоже весьма актуальны.

Но, в тоже время, возникают и проблемы наследования. Увеличивается количество споров по факту наследства, процесса раздела и получения наследственного имущества. Именно этот фактор и определяет мой интерес к теме представленной работы, а также её очевидную значимость и актуальность.

В качестве основных источников при написании работы выступили научные труды таких известных авторов, как М.В. Абазова, А.П. Горелик, С.П. Гришаев, Е.П. Данилов, Е.А. Суханов и др., компетентность которых в рассматриваемой сфере не вызывает никакого сомнения. Также стоит отметить использование материалов судебной практики, напрмиер Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» [7], что только повышает практическую значимость работы.


Объектом данной курсовой работы выступают общественные отношения, возникшие при наследовании, в соответствии с Российским гражданским правом.

Предмет работы – правовое регулирование отношений, связанных с наследованием.

Цель работы заключается в выявлении сущности и специфики различных видов наследования.

В соответствии с указанной целью, в работе поставлены следующие задачи:

- проследить развитие института наследования;

- рассмотреть сущность института наследования;

- изучить основные принципы наследственного права;

- определить сущность и содержание принципов наследования по закону;

- выявить сущность наследования по завещанию;

- установить некоторые особенности исполнения завещания.

При написании работы были использованы нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 01.11.2001 и др.

Практическая значимость работы, состоит в том, что она содержит обобщающий, комплексный анализ видов и принципов наследования.

Материалы работы могут быть также использованы для более глубокого изучения проблемы, в качестве методических рекомендаций по решению проблем наследования.

Поставленные цель и задачи курсовой работы предопределили следующую её структуру: введение, основная часть, состоящая из трёх глав, включающих в себя шесть параграфов, заключение, библиография.

1. Общие положения института наследования

1.1 Историко-правовой аспект института наследования

Сущность наследства человечеству знакома с самых давних времен. Так ещё во времена первобытнообщинного строя действовали и проявлялись самые начальные его принципы. Это обусловлено было тем, что все то, что древние люди смогли создать, найти, отнять у других, все, что они хранили до конца своей недолгой жизни, - все это не должно было просто так исчезнуть. Это могли быть как разнообразные предметы материального мира, так и всевозможные умения, навыки или знания людей. [8, с. 215] Данное человеческое «наследство», хотя поначалу бессознательно, но все же довольно тщательно, сортировали остальные члены общества. При этом все то, что могло принести хоть какую пользу для них в их борьбе за выживание, в дальнейшем распределялось между ними, теми, кто был наиболее достойным наследником.


На протяжении многих веков наследованию принадлежала важная роль в культурах различных племен, обществ и этносов. Однако институт наследования, выступающий в качестве своего рода универсального посмертного способа преемства на собственность ушедших из жизни возник в истории человечества не сразу. [11, с. 13]

Часто в первобытном обществе имущество, которое принадлежало умершим, рассматривали как ничье, которым могли завладеть любые сильные либо власть имущие. Так, к примеру, такой стереотип отмечается даже и в римском праве, где провозглашалось, что захват наследственного имущества не является воровством (rei hereditariae furtum non fit), т.е. до тех пор, пока такое имущество не примет наследник, оно считается ничейным, отчего завладение им не считается кражей. [12]

Но, стоит сказать, что уже в то время появилась необходимость того, что родственники скончавшегося должны наделяться преимущественными правами в отношении оставшегося наследства. [23, с. 17]

Также стоит отметить, что отношение к недвижимому имуществу изначально отличалось от отношения к движимому имуществу. В первобытный обществах фактически не было понятия индивидуальной собственности на землю, так как земля находилась в собственности племени, рода, общины. Следовательно, при смерти члена общины не происходило наступление ничейности для части общинной земли, которую использовал умерший. Сама община, являвшаяся собственником такой земли, никуда не исчезала, а лишь менялись люди, которые обладали правами на ее непосредственное использование. [23, с. 18]

Очевидно, что в своем изначальном виде наследование могло зародиться лишь в качестве наследования по закону. Предопределённый общинным устройством порядок наследования не мог изменяться. Само же возникновение идеи посмертного изъявления воли владельца имущества о порядке его наследования происходило постепенно. [27, с. 117] Одно из древнейших в истории видов прижизненных волеизъявлений – это волеизъявление отца о раздаче имущества семьи между детьми, которые являются его законными наследниками. Другим способом данного волеизъявления выступало усыновление существующего наследника.

В последующем стало иметь место выдача из имущества, предназначавшегося наследникам, некоторых частей (легатов и отказов) в собственность церкви. Отступление от традиционных норм наследования по закону и определение наследника могло допускаться, к примеру в древнем Риме, с разрешения всей общины, народного собрания (testamentum comitiis calatis). [12]


Также стоит заметить, что свобода таких волеизъявлений допускалась гораздо сложнее для недвижимого имущества и гораздо легче для движимого имущества. В частности, в соответствии с германским обычным правом, допускалось составлять завещание лишь для движимости, а переход недвижимого имущества мог осуществляться только к родственникам, которые при этом не наследовали долговые обязательства умершего. Также свободное волеизъявление довольно долго не имело силы для родового имущественного наследства.

В общем, институт наследования определяет одних людей изначально в более привилегированное положение, чем других. Из-за этого на протяжении всей истории, само право наследования постоянно критиковали и оспаривали. [25] В Древней Руси круг лиц, которых определяло наследование по закону, также постепенно увеличивался. А уже в средние века он стал распространяться как на ближайших, так и дальних родственников. При этом, расширение сферы влияния гражданских прав русских людей происходит по ходу истории, даже не взирая на наличие разных стесняющих условий, вводимых в Московском государстве. Впоследствии, уже в Российской Империи, происходит ещё большее расширение прав для наследодателя в отношении любого имущества, кроме родового, то есть в качестве наследников по закону уже мог выступать практически кто угодно. [27, с. 119]

В качестве одного из первых декретов Советской власти, который был принят в апреле 1918 года, наследование отменялось. Все имущество, которое осталось после смерти владельца, было объявлено в качестве достояния молодого советского государства. Часть такого имущества могли получать лишь нетрудоспособные родственники умершего в качестве содержания. В дальнейшем наследование вновь было введено в советской республике в 1922 году, однако вводилось ограничение на сумму наследства, так общая сумма наследства могла составлять не более 10 000 червонцев. Впоследствии и данное ограничение на наследство было отменено. [14, с.20]

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РСФСР (1964 г.) к наследникам по закону относили:

- в первоочередном порядке — детей (включая усыновленных), супругов и родителей (усыновителей) умершего, включая детей, рожденных после смерти умершего;

- во вторую очередь — братьев и сестер умершего, его дедушки и бабушки с обеих сторон. [14, с. 21]

В общем, можно сказать, что на протяжении всей истории развития наследственного права осуществлялся постоянный поиск норм и юридических институтов, которые могли в наибольшей мере удовлетворять требованиям и потребностям общества и отвечать соответствующей экономической и политической ситуации. [13, с. 421]


1-го марта 2002 года введена в действие 3-я часть ГК РФ, которая регулирует вопросы наследственного права. В соответствии с положениями данного акта количество очередей наследников по закону выросло до восьми. При этом основные принципы наследственного права остались неизменными, а то, что некоторые авторы называли новеллами наследственного права, в реальности лишь было кодифицированием и закреплением уже известного на практике. [12] Те семь изменений, которые с начала 21-го века вносились в пятый раздел части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации о наследовании, в общем выступают в качестве незначительных, с точки зрения развития наследственного права, и носят в большей степени технико-юридический характер.

1.2 Понятие и сущность института наследования

Положения статьи 35 Конституции РФ [1] гарантируют права наследования всем гражданам на территории Российской Федерации. Как уже было кратко отмечено, вопросы наследования регулирует часть третья Гражданского кодекса РФ. В качестве субъектов наследственного правопреемства выступают наследодатель и наследники. Важно омтетить, что в качестве наследодателей могут выступать исключительно физические лица.

Ст. 1111 Гражданского кодекса РФ [2] предусмотрены следующие основания наследования:

- по завещанию,

- по закону.

Наследник - это лицо, которое обладает правом претендовать на получение наследства по закону. В качестве наследников могут выступать не только физические лица, но также и юридические. [8, с. 215]

Наследование по сути является легитимной передачей прав и обязанностей скончавшегося человека другим лицам на основании универсального правопреемства, а именно в качестве единого целого в своем неизменном виде и в одно и то же время. Такое юридическое действие является разновидностью производного способа приобретения права собственности физическими и юридическими лицами, а кроме них и разнообразными публичными образованиями. [10]

Открытие наследства происходит или в день смерти физического лица, или в случае вступления в законную силу решения судебного органа об объявлении судом его скончавшимся [2, ст. 1113]. Установление момента времени открытия наследства необходимо для того, чтобы определить срок вступления в наследственные права. В соответствии с положениями ст. 1154 Гражданского кодекса РФ устанавливается срок для принятия наследства, который равняется шести месяцам, данный срок исчисляется с момента его открытия. В случае, когда граждане умирают в один день, то для целей наследственного права они будут выступать коммориентами, то есть скончавшимися одновременно и не наследующими друг после друга. В таком случае к наследованию будут призваны наследники каждого из таких лиц. В частности в случае одновременной смерти обоих супругов, они не будут наследовать друг после друга, а к наследованию каждого супруга призывают их непосредственных наследников (детей, братьев и сестер и т.д.). [2]