ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 406

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Вместе с тем некоторые виды принадлежащего гражданам имущества не входят в состав наследства. Таковы государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. В случае смерти награжденного они остаются у его близких (супруга, родителей или детей), а при их отсутствии подлежат возвращению Управлению Президента РФ по государственным наградам. Иные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Не входят в состав наследства суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся выгодоприобретателю по договору страхования жизни в пользу третьего лица в случае наступления страхового случая - смерти страхователя, заключившего договор в пользу третьего лица (выгодоприобретателя). Эти суммы выплачиваются страховщиком выгодоприобретателю (бенефициару), указанному в договоре страхования (п. 1 ст. 934 ГК), переходя к нему в порядке частичного (договорного), а не универсального (наследственного) правопреемства[8].

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. В частности, договор поручения прекращается смертью любой из его сторон, а стало быть, права и обязанности, возникшие в таком договоре, не переходят по наследству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комиссионера в договоре комиссии и др.

Не входят в состав наследства и личные неимущественные права, и другие нематериальные блага, в частности честь, достоинство и деловая репутация гражданина, его доброе имя и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом, хотя и могут защищаться наследниками умершего (п. 1 ст. 150 ГК).

1.3 Субъекты наследования

Субъективный состав отражает правовой статус всех участников правоотношения, поэтому без его раскрытия невозможно должным образом охарактеризовать наследственные правоотношения. Раскрытие субъектного состава наследственного правоотношения позволит осуществить правовое толкование основного понятия «наследственные правоотношения» для дальнейшего исследования в области наследственного права. Кроме того, определение правового статуса субъектов наследования и круга лиц, к нему относящихся, остается достаточно дискуссионным и проблемным вопросом. При определении правового статуса субъектов наследования, прежде всего необходимо дефилировать понятие «субъекты правоотношений» в общем понимании. По мнению Ю. Н. Власова, субъектами правоотношений являются участники (стороны) правовых отношений, имеющих взаимные субъективные права и юридические обязанности[9]. Учитывая эту трактовку, субъекты правоотношений (и наследник, и наследодатель), обладая определенной совокупностью таких прав и обязанностей, являются безусловными субъектами наследственных правоотношений.


Подтверждая данное мнение, можно определить субъекта правоотношений как такого субъекта общественной жизни, который способен выступать участником правоотношений, носителем юридических прав и обязанностей. Следует также выделять понятие «субъект права», которое является более обобщающим понятием и охватывает своим содержанием участников всех видов отношений, которые включены в предмет правового воздействия в целом, а также в предмет конкретной отрасли права. Основываясь на изложенной позиции, необходимо раскрыть вопросы относительно круга лиц, которых можно отнести к субъектам наследования.

Поскольку наследование по своей правовой природе является правоотношением, в котором участвуют два субъекта – праводатель и правопреемник, то при отсутствии праводательства не может быть и правопреемства, а соответственно, и наследственных правоотношений. Кроме того, даже после физической смерти лица у него сохраняются отдельные права, например, право признания своего авторства, уважения к своей личности и т.п. Поэтому фактически определенные остатки правоспособности такого лица продолжают действовать. В случае нарушения этого права праводателя уже его правопреемники (наследники) могут обратиться в соответствующие органы за защитой. Учитывая этот анализ можно представить классификацию субъектов наследственного правоотношения.

По нашему мнению, субъектов наследования можно классифицировать на таких, как: 1) наследодатель; 2) наследник; 3) другие вспомогательные субъекты, которых, в свою очередь, можно разделить на: – тех, которые по закону или по распоряжению наследодателя содействуют в получении и сохранении наследственного права (нотариус, исполнитель завещания, другие органы власти или органы местного самоуправления и т.п.); – тех, которые имеют имущественный интерес или получают общие имущественные права при наследовании наследниками имущества (кредиторы, должники наследодателя, отказополучатель и т.д.).

Правовой статус таких вспомогательных субъектов и степень их участия в наследственных правоотношениях четко определяются законодательством, поэтому почти не вызывают дискуссий. Зато правовой статус таких субъектов, как наследодатель и наследник, подлежит более детальному изучению и раскрытию. Одним из важнейших институтов гражданского права является институт наследственного права, который сосредотачивает в себе совокупность норм, призванных юридически обеспечивать преемственность в правах и обязанностях физического лица – наследодателя.


В последние годы значение наследственного права как регулятора механизма правопреемства вызвано, прежде всего увеличением количества объектов, которые могут находиться в собственности физического лица, а затем переходить по наследству в случае наступления юридического факта – смерти физического лица. Все вышеизложенное свидетельствует о растущем интересе к правовому регулированию наследственных отношений. Гражданский кодекс РФ изменил подход к волеизъявлению завещателя и по-другому очертил его место в наследственных отношениях, а также закрепил легальное определение завещания. В соответствии со ст. 1118 ГК РФ[10] завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти.

Эту юридическую категорию необходимо рассматривать в двух аспектах:

1) объективном – это совокупность юридических норм, которые предоставляют определенному лицу возможность распорядиться своим имуществом на случай своей смерти;

2) субъективном – это установленная законом возможность определенного лица составлять завещание. Итак, составление завещания – это не обязанность вышеназванного лица, а его право.

В юридической науке лицо, имеющее право на завещание, принято называть завещателем. По ГК РФ право на завещание имеет физическое лицо с наследственной гражданской дееспособностью на момент составления завещания, а не до или после совершения этого деяния. Как известно, полную гражданскую дееспособность приобретает физическое лицо, достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия). Однако существуют определенные исключения из этого правила. В частности, носителями полной гражданской дееспособности, кроме совершеннолетнего физического лица, могут стать: – несовершеннолетнее физическое лицо, зарегистрировавшее брак (ст. 21 ГК РФ); – физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и работающее по трудовому договору, т.е. эмансипированное лицо (ст. 27 ГК РФ); – физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и занимающееся предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ)[11]. Мнение о том, что право на завещание имеет несовершеннолетнее лицо, которое в установленном порядке получило полную гражданскую дееспособность, достаточно четко выражено в Гражданском кодексе РФ и определениях Верховного суда.

Достаточно дискуссионным остается вопрос определения правового статуса как наследника нерожденного ребенка, зачатого при жизни наследодателя. В соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (ст. 530), в число наследников по закону включались дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Однако возможность составлять завещание на такого ребенка отсутствовала. Сегодня эта проблема решается принципиально иначе: наследниками по завещанию и закону могут быть лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти. Семейный кодекс РФ предусматривает, что, если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном порядке. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.


Итак, эта норма распространяет свое действие не только на детей наследодателя, которые прямо происходят от него, но и на любых других родственников или других лиц, в пользу которых наследодатель как завещатель может составить завещание. На сегодня при наследовании по закону зачатый, однако еще не родившийся ребенок, происходящий от наследодателя, признается наследником первой очереди. Кроме того, если завещание составлено в пользу такого ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками возможно только после рождения этого ребенка. Основное условие о призвании к наследованию при этом – рождение ребенка живым. Возникает вопрос об установлении правового статуса такого субъекта наследования. Обычно правоспособность наступает только с момента рождения, однако при этом законодателем признано право лица, которое еще не существует. По нашему мнению, для определения правового статуса такого наследопринимателя стоит исходить опять-таки из особенностей наследственных правоотношений. Как и личность наследодателя, еще не родившийся ребенок не существует в физическом плане, однако юридически уже имеет «потенциальную правоспособность» на случай рождения его живым. Вновь подтверждается тезис о том, что физическое существование лица не является обязательным фактором для возникновения или продолжения существования у него определенных прав. Так, существование правоспособности не следует смешивать с защитой законом прав и интересов лица. Такая защита может быть предоставлена и тогда, когда лицо фактически еще/уже физически не существует, однако защита их интересов и прав будет осуществляться. Аналогичные нормы присутствуют в ряде законодательств зарубежных стран, таких как Швеция, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Румыния и др. А по законодательству Германии лицо, которое еще не родилось на момент открытия наследства, однако уже было зачато, считается родившимся до открытия наследства (ст. 1923 Немецкого Гражданского Уложения). Итак, эта норма приравнивает такого ребенка к лицам, которые уже родились и имеют гражданскую правоспособность. По-разному в гражданско-правовой литературе освещается также вопрос о возможности составления завещания частично дееспособным лицом и лицом, которое по решению суда ограничено в дееспособности.

Одни ученые вообще исключают возможность составления завещания такими лицами, другие же допускают. Так, В. Ю. Чуйкова считает, что поскольку «право завещать» является составляющей понятия «распоряжение», то несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют завещательную дееспособность относительно конкретно определенного имущества, а именно: денег, источником которых является их личный заработок или стипендия, а также гонорары автора объектов интеллектуальной собственности.


Ю. А. Заика отмечает, что нельзя считать оправданным лишение права на составление завещания лиц, ограниченных в дееспособности по решению суда, поскольку составлением завещания ограниченно дееспособный не ухудшает имущественное положение своих близких[12].

Отечественное законодательство регламентирует, что завещатель должен быть дееспособным на момент составления завещания. Потеря дееспособности завещателем после составления завещания не влияет на действительность завещания. Право на завещание осуществляется завещателем лично. Однако ГК РФ не запрещает составление так называемого общего завещания. Так, в соответствие с изменениями в ГК РФ, действующими с июня 2019 г., супруги вправе составить общее завещание относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности (п. 4 ст. 118 ГК РФ).

Следует согласиться, что здесь имеет место согласование свободы, т.е. личное волеизъявление каждого из супругов «сливается» в одно волеизъявление. Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, что наследодателями могут быть не все участники гражданско-правовых отношений, а только те из них, которые относятся к физическим лицам и имеют полную гражданскую дееспособность в момент составления завещания. На законодательном уровне прямо предусмотрено, что завещание – это устное распоряжение физического лица на случай его смерти. Итак, наследодателями не могут быть государство, юридические лица, муниципальные образования, иностранные государства, другие субъекты публичного права. Также несколько физических лиц, кроме супругов, не имеют права совместно сделать завещание.

2. Основания наследования

2.1 Наследование по завещанию

В настоящее время распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления завещания. При этом совершение завещания двумя и более лицами не допускается. Завещание - это всегда:

- личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей;

- односторонняя сделка;

- нотариально удостоверенная, сделка либо приравненная к таковым.

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

Гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание. Эмансипированный гражданин (ст. 27 ГК) также вправе составить завещание.