Добавлен: 01.04.2023
Просмотров: 206
Скачиваний: 1
Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.
При оформлении наследства по завещанию наследники представляют все документы, необходимые для удостоверения места и времени открытия наследства и для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания, К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.
Прекращение наследственных долей. На основании ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. В случае если наследодатель завещал все ϲʙᴏе имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях. Отпадение наследника происходит в следующих случаях: непринятия наследства; отказа от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается от наследства; лишения завещателем наследника права наследования.
Приращение наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника по завещанию или по закону, либо в пользу государства или юридического лица, либо когда отпавшему наследнику под назначен наследник. При переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии приращения наследственных долей также не наступает.
На основании ст. 552 ГК РСФСР наследственное имущество по праву наследования переходит к государству в следующих случаях:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства. В случае, если кто-либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. При завещании только части имущества наследодателя и отсутствии наследников по закону к государству переходит незавещанная часть наследства,
В завершении изложения материала настоящей главы хотелось бы обратить внимание на не кᴏᴛᴏᴩые обобщения нотариальной практики по удостоверению завещаний. Как правило удостоверяются завещания, в кᴏᴛᴏᴩых одному или нескольким наследникам завещается все или какое-то определенное имущество, например дом или вклад. При этом сложные завещания, такие, как, например, с подназначением наследника, с возложением на наследника исполнения каких-либо обязательств в пользу других лиц или с назначением исполнителя завещания, удостоверяются исключительно в исключительных случаях. По-видимому, ϶ᴛᴏ свидетельствует о нежелании нотариусов составлять проекты завещаний, содержание кᴏᴛᴏᴩых могло бы учитывать весь правовой массив наследования по завещанию. При всем этом, несмотря на то; что согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с Конституцией Российской Федерации, Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации, анализ практики указывает на ряд существенных нарушений и ошибок, допущенных нотариусами при удостоверении завещаний:
удостоверялись завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим ϲʙᴏбоду распоряжения полученным по наследству имуществом (например, завещатель обязывает наследника продать полученный по наследству дом); в некᴏᴛᴏᴩых завещаниях не ясно, а порой неграмотно, излагалась воля завещателя (например, в одном из завещаний указано: «Из принадлежащего мне имущества: а) камышитового дома из трех комнат, кухни, веранды завещаю жене С,, внуку Е. в равных долях. После моей смерти ϲʙᴏю долю завещаю племяннику Ю.; б) все остальное имущество — им же»); имелись случаи удостоверения в присутствии свидетелей завещаний, не подписанных завещателем или нотариусом, а также завещаний, составленных от имени нескольких лиц; при составлении завещания в пользу нескольких лиц не всегда определялись их доли в наследственном имуществе; многие завещания составлялись небрежно, при использовании бланков текст завещания печатался прямо по тексту бланка, допускались искажения фамилий и ошибки в их написании, сокращения и ошибки в тексте завещания, не прочеркивались ϲʙᴏбодные места; нередко исправления в текстах завещаний делались небрежно и неправильно оформлялись; не делалось необходимых отметок при удостоверении завещаний на дому или в больнице; в ряде случаев не соблюдались правила отмены завещаний, в частности, не делались отметки об Отмене завещаний в реестре и в алфавитной книге, заявления об отмене подшивались отдельно от отмененных завещаний; нотариусами при удостоверении завещаний не соблюдались формы удостоверительных надписей, особенно в случаях, когда завещание из-за неграмотности или болезни завещателя подписывало по его просьбе другое лицо: в удостоверительных надписях не всегда указывались причины, по кᴏᴛᴏᴩым завещатель не смог подписать завещание, в них часто не было отметок об установлении личности лица, подписавшего завещание, применялись такие устаревшие термины, как «самоличность», «собственноручно», не всегда отмечалось, что завещание подписано завещателем в присутствии нотариуса, не указывалась фамилия нотариуса, удостоверившего завещание. Имелись случаи, когда в удостоверительной надписи указывались фамилия, имя, отчество одного нотариуса, а завещание подписывалось другим нотариусом. Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы надеяться, что приведенные ошибки будут учтены при изучении курса «Наследственное право Российской Федерации».
Закон (ст. 1151 ГК) устанавливает специальный срок, в течение которого наследник должен выразить свое согласие на принятие наследства. Он равен шести месяцам и начинает течь со дня открытия наследства.
Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока.
Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:
а) наследники каждой из последующих очередей — при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;
б) наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по завещанию;
в) подназначенный наследник по завещанию — при непринятии наследства наследником по завещанию.
Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.
Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.
Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.
Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок.
В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.
3. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как узуфрукт, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.Для преемников и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства (delatio hereditatis) был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни преемники, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были необходимыми наследниками. Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.
Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.
Все остальные относились к добровольным (посторонним) наследникам (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства.
Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio. Существовала достаточно формализованная форма проведения cretio, на ней произносились установленные фразы, например «вступаю и принимаю». Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio.
Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа (an heres sit), т. е. принимает ли он наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства (spatium deliberandi), после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана — отказавшимся, а в праве Юстиниана — принявшим наследство.
Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: родственникам по нисходящей и восходящей линии давался срок в один год со дня открытия наследства, остальным наследникам — в сто дней. При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.
«Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):
— в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;
— в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
— в период принципата такое наследство поступает государству;
— в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).
В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т. е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.