Файл: Понятия и виды наследования ( Теоретические аспекты наследования ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.04.2023

Просмотров: 55

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Первостепенную роль в становлении имущественных отношений сыграл переход от общинной к частной форме собственности, произошедший в период неолитической революции (VII-V тысячелетия до н. э.). Это было связано, прежде всего, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству, товарному производству. Так же было отменено уравнительное распределение в общине, взамен пришло частное присвоение средств и результатов производства. Родоплеменные связи ослаблялись и повышалось значения семьи в обществе. Старейшим документом отечественного права, который дошел до нас, включающим нормы о наследовании, является Договор с Византией (911 г.) киевского князя Олега.

В нем говорилось, что, по смерти русского в Византии без завещания и родственников в Византии, его имущество должно отправляться в Россию родственникам. При наличии завещания («створенного обряжения»), имущество передавалось тому, кому оно предназначено по завещанию. Следовательно, в документе были отражены два признававшихся способа наследования в древнем русском государстве - по закону и по письменному завещанию.

С утверждением в древнерусском государстве христианства наследодатель, чаще всего, включал в наследники по завещанию также и церковь, отделяя часть своего имущества «по душе», в пользу «духовных отцов» - служителей церкви, приравниваемыми к близким родственникам, которые могли быть наследниками по завещанию. Возможность отделения по завещанию части имущества церкви была правом реализации свободы воли завещателя[7].

Русская Правда понимала наследство как «статку» или «заднѝцу», т.е. то, что оставлял после себя покойный. Закон, перечисляя вещи, отходившие наследникам, упоминал лишь движимость: дом, двор, товар, рабов, скот. О землях речи не шло, так как они в то время не переходили по наследству, в связи с тем, что не были объектом права частной собственности. Волеизъявление наследодателя могло быть сформулировано в завещательном документе, но избрание наследника или наследников сводилось к группе лиц наследников по закону.

Лица женского пола, как правило, матери, наделялись правом более свободно распоряжаться собственностью нежели мужчины. «А матерня часть детям ненадобна, - как упоминает Русская Правда, - кому мать захочет, тому и отдаст», одному из сыновей, тому, кто был к ней «добр», или дочери. Рассуждая о наследственных правах женщин, заметим, что Русской Правдой они были немного увеличены сравнительно с прежними временами. Если в семье не было сыновей, то дочери наследовали все движимое и недвижимое имущество. Вышеизложенные обстоятельства послужили основой для плавного увеличения свободы завещания .


В дальнейшем, в 1467 году была издана Псковская судная грамота, в которой получили развитие одни из главных постулатов Русской Правды, стало допустимо наследование по закону (отморщина) и завещанию (приказное). Решился вопрос о завещательном распоряжении в пользу третьих лиц, но излагать его было необходимо в письменной форме, как и его утверждение.

В случае, если наследодатель останавливал свой выбор на наследниках по закону (отец, мать, сын, брат, сестра, племянники), то письменное завещательное распоряжение не было необходимым. Впоследствии, для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497г.), Судебнике Ивана IV (1550г.) и Соборном уложении (1649г.) царя Алексея Михайловича стало возможно увеличение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства. В тоже время возникло ограничение правоспособности наследодателя за счет отчуждения из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, в большинстве случаев, наибольшую ценность наследства. Завещание («духовная грамота» или просто «духовная»), в котором был указан главный наследник, могло включать предписания, касающиеся разных выделов в интересах отказополучателей - легатариев.

Оставить в наследство имущество стало возможным и какому-то одному определенному из наследников, лишив наследства жену или ближайших родственников. Однако, были эпизоды, когда запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 году было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя жену и ближайших родственников). Позднее, в 1679 году право завещать было ограничено запретом завещания выслуженных и родовых вотчин[8].

Письменное завещательное распоряжение должно было быть подписано наследодателем, либо исключительно свидетелями и в обязательном порядке утверждено церковными властями. Устное завещание допускалось вплоть до конца XVII века. В 1714 году Петром I был издан Указ о единонаследии (Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах») В нем был урегулирован правовой статус дворянства, а также закреплено юридическое слияние таких форм земельной собственности, как поместье и вотчина. Наследником становился один главный наследник, которого завещатель мог выбрать из сыновей, при их отсутствии - из дочерей. В случае если наследодатель был бездетным, то выбирался один из наследников своего рода. Если не было завещательного распоряжения, тогда наследником по закону был старший сын, если он умирал, то право наследования переходило к следующему по возрасту сыну и так далее (право представления не применялось).


Единой формой завещания стало письменное завещание, которое подлежало удостоверению в «крепостном порядке», а именно, было внесено в книгу «у крепостных дел» (примерно соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Если наследников не было, то недвижимое имущество поступало в казну (аналог выморочному имуществу).

Движимое имущество делилось поровну между родственниками. Императрица Анна Иоанновна 17 марта 1731 года отменила Указ о единонаследии от 23 марта 1714 года. Он был ориентирован на дальнейшее расширение прав и привилегий дворянства. Теперь все имущество переходило по наследству ко всем сыновьям завещателя, а также внуки призывались к наследованию по праву представления. Наряду с этим родовое недвижимое имущество наследовалось только по закону. В 1831 году были изданы Положения о духовных завещаниях, вследствии чего была ограничена свобода завещания кругом лиц, которые могли его составлять и тех, кому можно было завещать, при этом была предоставлена полная свобода выбора завещаемого имущества - от движимого до недвижимого, основным критерием которого оставалось его благоприобретение, исключение составляло лишь имущество родовое. Система наследования изменилась после либеральных реформ 1860-70-х гг.

В ходе реформы 1861 г. бывшие крестьяне - крепостные получили свободу и наделы. Община становилась субъектом собственности земли в большинстве регионов, а в отдельных районах - крестьянский двор. В последнем случае крестьяне получали право наследственного распоряжения землей. Движимое имущество (и недвижимое, ранее приобретенное крестьянином на имя помещика) становилось собственно крестьянским .

С 1 января 1835 до 1917 года в царской России, действовал Свод законов Российской империи. Он представлял собой сборник из 15 томов (в 16 томе собраны судебные уставы) действующих законодательных актов Российской империи. Данная нормативная база наследственного права была заложена на основе Соборного уложения 1649 года. В Советской России история наследственного права началась с отмены института наследования одним из первых актов советского гражданского законодательства - Декретом ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования».

Аннулирование наследования и по закону, и по завещанию привело к исчезновению наследственного права. Это было связано с тем, что советская власть намеревалась исключить наследственное правопреемство как основание возникновения права частной собственности - формы собственности, несовместимой с курсом правящей партии и советского государства. Все это было изложено в доктрине Карла Маркса, который писал, что «исчезновение права наследования будет естественным результатом того социального переустройства, которое упразднит частную собственность на средства производства»[9]. Соответственно, исходя из вышеизложенного, после смерти владельца любое имущество должно было переходить в собственность Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Только с принятием Декрета ВЦИК от 22.05.1922 «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», возвращается наследственное право и наследование как основание возникновения права собственности, которым было признано право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10 тыс. золотых рублей. В действительности, Декрет стал прообразом Основ гражданского законодательства, ввиду того что включал в себя декларативные нормы о гражданских правах, которые должны быть детально регламентированы отечественным Гражданским кодексом.


Тем не менее, значительных преобразований в данной имущественной сфере не произошло, в связи с тем, что положения о наследовании нашли детальное отражение только в первом для России кодифицированном акте гражданского законодательства - Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.

Немного иначе законодатель пришел к регулированию порядка наследования в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. При этом тенденция к устранению принципа свободы завещания не изменилась. Кодекс, вслед за Декретом от 22 мая 1922 г. допускал право наследования, как по закону, так и по завещанию. Стоимость наследственного имущества ограничивалась суммой 10 тыс. руб., а имущество сверх этой стоимости наследники должны были передать государству в лице Народного комиссариата финансов и его органов Конституционное закрепление право наследования впервые получило в Конституции СССР 1936 года, статья 13 которой гарантировала право наследования личной собственности граждан. Аналогичные в целом положения нашли отражение и в Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. В настоящее время право наследования очень тесно связано с правом частной собственности, следовательно, в нашей стране частная собственность и право на ее наследование охраняется и защищается государством, то есть, Конституцией РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, право наследования гарантируется .

Вследствие принятия 1 марта 2002 года части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. от 28.03.2017), раздел V которой посвящен наследственному праву, наследодатель получил полную гарантию возможности передачи имущественных и исключительных прав близким родственникам и иным лицам по своему усмотрению. На сегодняшний день всё больше случаев, когда наследование происходит в порядке завещания. Закон обстоятельно регулирует наследственные отношения и обеспечивает соблюдение прав и обязанностей граждан, что, вне всякого сомнения, необходимо для нормального существования правового государства, каким становится Российская Федерация. Обобщив вышесказанное, можно сказать, что нынешнему институту наследования предшествовал длительный период становления и развития российского законодательства. В итоге произошло закрепление данного института на конституционном уровне. Существующие положения ч. 4 ст. 35 Конституции России являются исторически преемственными, закрепляют связь права наследования с отношениями собственности.


ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Сущность и особенности наследования по завещанию

Наследование по завещанию – это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Решающим фактором этого порядка является завещание, которое в совокупности с другими обстоятельствами (открытие наследства, наличие наследства и др.) признается основанием такого наследования. Наследование по завещанию противостоит наследованию по закону как порядку посмертного правопреемства при отсутствии завещания или вопреки завещанию[10].

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смер­ти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследни­ков, сделанное в установленной законом форме.

Завещание характеризуется целым рядом юридических признаков.

1. Личный характер завещания.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым заве­щатель не может собственноручно подписать завещание, ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут быть только физические недостатки либо негра­мотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нота­риуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим граждани­ном с указанием причин, по которым завещатель не мог подписать за­вещание собственноручно[11].

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подпи­сывать его за завещателя.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не до­пускается совершение завещания от имени подопечного, а также по­средством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражда­нин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в заре­гистрированном браке, вправе оформить завещание[12].