Добавлен: 05.04.2023
Просмотров: 91
Скачиваний: 1
Введение
Справедливо отметить, что много вопросов на сегодняшний день вызывает сфера правового регулирования наследственных правоотношений. Мы уверены, в том, что следует уделить внимание вопросу низкой правовой грамотности граждан и, как следствие, возникновению проблем, вызванных нарушением установленных законом требований к форме и содержанию завещаний. Например, в случае если, нарушаются требования к форме и содержанию завещания, то это вина нотариуса, который несет ответственность в правильном заверении документов в установленном законом порядке.
Справедливо отметить недостатки и обратить внимание на работу нотариальных, судебных и других правоприменительных органов, которые не всегда имеют возможность адекватно разрешить спорную ситуацию на основе действующего законодательства, тем самым предотвратить судебные споры между наследниками.
Как правило, в юридической практике нередко встречаются ситуации, что воля завещателя выражена недостаточно определённо и ясно. В первую очередь, речь идет о закрытых завещаниях, которые составляются непосредственно самим завещателем, без какого-либо участия нотариуса, и нотариус не имеет возможности проследить за тем, чтобы в тексте завещания не было допущено двусмысленности невразумительности или неясности.
В случае, если все-таки имеются неясности в четкости выражения воли завещателя, ГК РФ допускает возможность толкования завещания.
В России наследственное право регулируется несколькими нормативными актами. В первую очередь - это Конституция РФ. Наследственные отношения регулируются нормами части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.
Права наследников регулируются помимо ГК РФ также и нормами законодательства о нотариате, нормами семейного, жилищного, земельного, налогового законодательства и т.д.
Законодательство, регулирующее наследственные правоотношения, является сложным, в законодательные акты постоянно вносятся изменения, поэтому применение его на практике невозможно без юридических знаний в этой области и этим, прежде всего, можно объяснить актуальность темы курсовой работы.
Споры о наследстве всегда были одними из наиболее трудно разрешимых даже в отношении вещей, являющихся традиционным объектом наследственного права.
Вопросы наследственного права и сегодня привлекают большое внимание практикующих юристов.
Огромное значение института наследования в обществе обусловлено тем, что он затрагивает интересы почти каждого гражданина и интерес этот обусловлен изменениями в экономической и политической жизни общества, которые повлияли на состояние имущественных отношений.
Цель курсовой работы – исследование понятия и видов наследования.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Рассмотреть историю становления и развития института наследования;
2.Охарактеризовать понятие и сущность наследования;
3.Изучить наследование по закону;
4.Исследовать наследование по завещанию.
В первой главе курсовой работы изучены понятие и сущность наследования. Во второй главе охарактеризованы виды наследования.
Нормативной основой для написания курсовой работы послужили положения Конституции РФ и третьей части Гражданского кодекса РФ.
Теоретической основой для написания курсовой работы послужили исследования таких авторов, как Абраменков М.С., Борисов А.Б., Бурдаева В.Н., Вершинина Е.В., Власов Ю.Н., Волкова Н.А., Гущин В.В, Деменева Н.А., Деханов С.А., Доброва А.В., Желонкин С.С., Закиров Р.Ю., Корнеева И.Л., Локова Э.Э., Пилипсон Э.Г., Ряховская Ю.С., Саломатова Т.В., Тимофеева Р.И., Хамицаева Ю.А., Ханси Д.В., Юрова К.И., Ярмонова Е.Н. и др.
1.Понятие и сущность наследования
1.1.История становления и развития института наследования
Наследственные отношения являются неотъемлемой частью нашей жизни, создавая предпосылки для формирования и развития гражданского общества.
Каждый гражданин может пользоваться наследственными правами на территории государства, и каждому гарантируется исполнение данных прав[1].
Институт наследования имеет длительную историю развития. Он рассматривает актуальные для всех времен вопросы распределения имущества, оставшегося после смерти иного лица (наследодателя), и, как следствие, всегда играл большую роль в культурах разных стран и народов в разные исторические периоды. В то же время на его развитие влияет весь комплекс социально-экономических отношений. Но, в первую очередь, развитие института наследования связано с возникновением и развитием института собственности[2].
Римское право оказало огромное влияние на формирование права во всем мире, в том числе и наследственного, включая Россию и Германию. Начиная с Рима этой отрасли права уделяется больше внимание, так как закрепление прав на частную собственность (а именно землевладения) в раннефеодальном обществе играло огромную роль[3]. Оно или частично, или в переработанном виде легло в основу гражданского, частью уголовного и государственного законодательства государств феодального и буржуазного периода развития, закрепило основы частного и публичного права, то есть разграничило государственную и частную собственность.
Используя нормы римского права, в Европе в Новое время были созданы национальные кодексы, в том числе в России.
В истории развития российского наследственного права можно выделить несколько хронологических периодов[4]:
1. XI-XIII вв.: Русская правда;
2. XIV-XV вв.: Судебник 1497 г.; Уложение 1649 г.;
3. XVII-XIX вв.: «Указ о единонаследии»; Свод законов Российской Империи;
4. Советский период развития наследственного права;
5. Современный период развития наследственного права.
Наиболее ценным памятником истории, отразившим порядок наследования в Древней Руси, является Русская правда (XI-XIII вв.)[5]. Документ создавался с опорой на предыдущее законодательство на Руси (уставы Владимира Святославовича, Правду Ярослава Мудрого, Устав Владимира Мономаха и ряд других). Русская правда закрепила разделение наследуемого имущества «статка» («задницы») на движимое (скот, товар) и недвижимое (двор, дом) (ст. 100). Участки земли не наследовались, т.к. не являлись объектом права собственности[6].
Наследование по завещанию мало чем отличалось от наследования по закону или по обычаю. Наследование совершалось исходя из социальной иерархии: наследование смердов, наследование бояр и дружинников, в зависимости от пола (дочь или сын). Имущество смердов считалось выморочным, если не было сына наследника, и передавалось после смерти смерда князю, а
имущество бояр и дружинников, если нет сыновей, передавалось дочери, а сыновья, получившие наследство после смерти отца, должны были выдать свою сестру замуж и выделить ей из отцовского наследства приданное.
Если жена после смерти мужа останется во вдовах, то ей необходимо дать «выдел», то есть она могла из общего имущества взять свою часть, не претендуя на остальное (ст.93). Русская правда устанавливала переход имущества, при отсутствии завещания членам семьи умершего, а не князю, наследование детей после родителей, но в ней ничего не говорится о наследовании родителей после умерших детей, отделившихся от своих родителей и имеющих собственное имущество, а также о наследовании братьев и сестер. Наследственное имущество матери поступало тому из детей, у кого она жила на дворе и кто ее кормил (ст. 103). Незаконнорожденные дети, а также дети от рабыни права на наследство не имели (ст.98). Таким образом, система наследования Древней Руси не была разработана до конца, не все категории наследников имели право на наследство, не учитывались все кровные связи, наследование имело сословный характер[7].
В XIV-XV вв. были приняты Судебник 1497 г. и Уложение 1649 г., которые сыграли огромную роль в ликвидации феодальной раздробленности, централизации русского государства и создания общерусского права. Эти документы обобщили и переработали накопившийся правовой материал, зафиксировали новые нормы, в том числе и в наследственном праве. Теперь имущество низших сословий могло передаваться сыновьям, а при их отсутствии – дочерям, а при отсутствии детей ближайшим родственникам (ст.60)[8]. То есть расширился круг наследников по закону и по завещанию. Но еще больший вклад в развитие наследственного права был сделан в 1649 г. представителем новой правящей династии Романовых Алексеем Михайловичем (1629-1676 гг.; царь с 1645 г. по 1682 гг.), в Соборном Уложении – свод законов Московского царства. Уложение узаконило закрепощение крестьян. Они превратились в собственность помещиков, что закрепило право наследования помещиками недвижимого имущества[9].
Причем разрешалось наследовать поместья не только совершеннолетним, способным нести службу, но и несовершеннолетним. Вотчины передавались после смерти отца, сыновьям, а дочери наследовали только
в том случае, если сыновей не было или они умерли к моменту наследования.
После смерти уже дочери наследство ее отца передавалось другим родственникам. Законодательство регламентировало наследование вотчин купленных, а не полученных за службу: после смерти отца, который был женат несколько раз и имел от этих браков детей, следовало разделить вотчину и поделить между женами и детьми (ст.4), также в уложении есть статья, в которой регламентировались случаи, когда после смерти мужа, его жена получала вотчину, без права наследования ее детьми (ст.6).
Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что круг наследников существенно расширился. Был расширен круг лиц, имевших право на наследство, наследовать могли прямые родственники и боковые[10]. В XVI-XVII в. различались две формы феодального землевладения: поместья – временное и условное владение, обычно пожизненное и обусловленное обязательной службой и вотчина – наследственная собственность владельца. Процесс стирание различий между ними происходил и в XVII веке, но только указ «о единонаследии» 1714 г., окончательно оформил слияния двух форм в одну[11].
Родовые, выслуженные и вотчинные земли были объявлены «недвижимой» собственностью. Также указ ограничил право помещика распоряжаться ею: запрещалось продавать и закладывать ее; делить ее на части между наследниками. Недвижимое имение наследовалось по завещанию или по закону и одним наследником без раздробления, а движимое имущество получали остальные сыновья, дочери и вдова. Остальные сыновья должны были нести обязательную государственную службу по мере своих способностей[12].
Таким образом, в наследственном праве этого периода можно выделить основные тенденции: отражение политической борьбы царской власти и удельных князей и боярами, расширение круга наследников, сохранены земли в границах рода, учет правовой природы различных видов земельных участков. В XVII-XIX вв.: были приняты два нормативных акта, которые регулировали наследственное право: «Указ о единонаследии» и Свод законов Российской Империи. Главная цель указа Петра I состояла в том, чтобы предотвратить дробление земельных владений, а отсюда и измельчение помещичьих хозяйств. Но также необходимо сказать, что еще одной целью было принудить молодых дворян к поступлению на государственную службу.
Однако после смерти Петра I Алексеевича дворяне, которых этот указ не устраивал, добились его отмены в 1731 г. Нормы наследственного права были систематизированы в Своде законов Российской империи в 1835 г.[13]
Наследственному праву посвящен том Х (Свод законов гражданских и межевых), часть 1, книга III (ст.832-1109) издания 1842 г. В нем устанавливалось, что приобретенное имущество, как недвижимое, так и движимое, завещатель мог завещать по своему личному усмотрению. Ограничения касались только отдельных территорий, где было запрещено завещать недвижимое имущество разным этническим группам, таким евреям, полякам и иностранцам, так как им запрещалось владеть там недвижимостью[14].
Был установлен порядок наследования, по которому ближайшими наследниками умершего были его сыновья. Если у завещателя не было ни сыновей, ни внуков, то наследниками могли стать его дочери и внучки. Также если у наследодателя отсутствовали нисходящие родственники, то его имущество могли наследовать его братья и племянник, а если и таковых не было, то сестры и их родственники, а в редких случаях, если у умершего отсутствовали и боковые родственники, тогда к наследованию могли призываться его родители (ст.940)[15].
Таким образом, впервые были юридически зафиксированы ступени родства наследования, что говорит о расширении числа наследников и о более детальной регламентации наследственного права. По Своду Законов допускалось как наследование по завещанию, так и по закону[16].
Основным источником дореволюционного наследственного права является первый том Х Свода законов Российской империи (1831-1835 гг.). Отличительной чертой наследственного права дореволюционной России было то, что наследование по закону допускалось при отсутствии наследников по завещанию и одновременно с ними. Это отличало российское право от римского наследственного права, которое не разрешало совмещения двух порядков наследования.