Файл: Понятие и виды наследования ( Приобретение наследства).pdf
Добавлен: 25.04.2023
Просмотров: 341
Скачиваний: 1
Зачастую нотариусы полагают, что приобретение свидетельства о праве имущества — это право, а не обязанность пережившего супруга. Действительно, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права.
На основании ст. 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. [4]
Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то добро, приобретенное ими в период брака на общие средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными. Таким образом, собственность пережившего супруга объективно существует, и эту презумпцию нотариус не вправе подвергнуть сомнению.
Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть признано законным. В данном случае возникает полная аналогия с отказом от права собственности. Вместе с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации вещь, от права собственности на которую владелец отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке. [10]
Имеется и еще один аргумент, подтверждающий приведенную позицию. Отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данном случае переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу преемников) по сути представляет собой дарение добра. Для удостоверения же договора дарения части в праве общей собственности эта доля должна быть определена, а в установленных законом случаях соответствующее право должно быть, к тому же, зарегистрировано.
Из изложенного можно сделать вывод, что оформлению наследственных прав на часть скончавшегося супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не случайно в ст. 1150 Гражданского Кодекса Российской Федерации подчеркнуто, что в состав наследия входит только доля скончавшегося супруга в этом имуществе. [9]
2.6. Наследование выморочного имущества
Выморочным является потомственное добро при отсутствии преемников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и преемников по завещанию, а также в случаях, когда никто из преемников не имеет права унаследовать или все преемники отстранены от унаследовать как недостойные (ст. 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации); никто из преемников не принял наследия либо все преемники отказались от наследия и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого преемника (ст. 1158 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид унаследовать по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение добра, не имеющего владельца (бесхозяйного имущества). [3]
По действующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйный вещ субъект выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 227 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 231 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Унаследование предполагает приобретение потомственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного добра и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности. [4]
Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее владельца, владелец которого неизвестен, а также если владелец от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности владельца, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.
Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего преемников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть добра наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято преемниками по завещанию, а в отношении оставшегося добра не сделано завещательных распоряжений, а преемник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между преемниками по завещанию, и кто-либо из них отказался принять наследие или оказался недостойным преемником, а преемники по закону отсутствуют. [6]
Переход выморочного добра в порядке унаследовать к стране имеет ряд особенностей по сравнению с обычным унаследовать по закону.
Во 1, переход выморочного добра к стране закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследия (п. 1 ст. 1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Во 2, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследия (п. 1 ст. 1157 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации только после оформления права собственности страны, то есть уже за рамками наследственного правопреемства. [6]
В 3, для определения порядка унаследовать и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.
То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследия, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследие (ст. 1162 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Министра Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах». [5]
3. Приобретение наследства
3.1. Принятие наследства
Приобретение наследственного имущества – необходимое действие в цепочке наследственных отношений. Порядок приобретения наследства урегулирован в рамках гл.64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п.1 ст.1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, чтобы приобрести наследственное добро, лицам, вызываемым к наследованию, необходимо его принять. Принятия наследства не требуется в случае приобретения выморочного имущества. [1]
Преемник, принимая часть наследственного имущества, автоматически принимает все наследие. Он не вправе при принятии наследия определять какие-либо условия или делать оговорки, при наступлении которых наследие будет считаться принятым, либо иным образом ставить факт принятия наследия в зависимость от каких-либо обстоятельств. В то же время преемник, принявший наследие, вправе в дальнейшем от него отказаться в порядке, предусмотренном Гражданского Кодекса Российской Федерации (п.2 ст.1157 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
При призвании преемника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону) преемник может принять наследие, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Принятое наследие признается принадлежащим преемнику со дня заключения наследия независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права преемника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. [10]
Свое желание принять наследие преемники должны выразить посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Ст. 1153 Гражданского Кодекса Российской Федерации регламентирует способы принятия наследия.
Во 1, принятие наследия исполняется подачей по месту открытия наследия нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследие должностному лицу заявления преемника о выдаче свидетельства о праве на наследие.
Во 2, признается, пока не доказано иное, что преемник принял наследие, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследия, в частности, если преемник:
— вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
— принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
— произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; [8]
— заплатил за свой счет долги наследодателя или приобрел от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
В случае пропуска установленного срока для принятия наследия, суд по заявлению преемника может восстановить этот срок и признать преемника принявшим наследие, но только в том случае, если он не знал и не должен был знать об открытии наследия либо пропустил срок по другим уважительным причинам. В частности, уважительной причиной пропуска срока для принятия наследия может являться болезнь преемника, препятствующая своевременному принятию наследия.
Что касается пропуска срока для принятия наследия, то суд будет разбирать заявление о восстановлении пропущенного срока лишь в том случае, если оно подано не позднее 6 месяцев после того, как причины, препятствующие принятию наследия, отпали. В противном случае суд откажет в рассмотрении заявления. При этом Гражданского Кодекса Российской Федерации не предусматривает потенциалы восстановления срока для обращения в суд с указанным заявлением. В то же время существует возможность для преемника принять наследие и по истечении этого срока без обращения в суд при условии письменного согласия всех остальных преемников (п.2 ст.1155 Гражданского Кодекса Российской Федерации), принявших наследие. Письменное согласие всех преемников на принятие наследия преемником, пропустившим срок, должно быть удостоверено нотариально. [7]
Оформление прав собственности на потомственное имущество осуществляется после выдачи нотариусом, иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (например, консулом), свидетельства о праве на наследие, которое выдается на основании заявления преемника по месту открытия наследия.
Свидетельство выдается преемникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследия. Свидетельство может быть выдано и до истечения указанного срока в том случае, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных преемников, имеющих право на наследие или его соответствующую часть, не имеется. [5]
3.2. Срок принятия наследства
Закон (ст. 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации) определяет специальный срок, в течение которого преемник обязан выразить свое согласие на принятие наследия. Он равноправен 6 месяцам и начинает течь со дня заключения наследия.
Подать заявление и представленные воздействия должны быть совершены преемниками в течение 6 месяцев со дня открытия наследия (п. 1 ст. 1154 Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае открытия наследия в день полагаемой кончины гражданина наследие может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об оглашении его скончавшимся. [4]
Если право унаследовать появляется для других лиц вследствие отказа преемника от наследства либо отстранения преемника по основаниям, установленным ст. 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации, такие лица могут принять наследие в течение оставшейся части показанного выше 6 месячного срока.