Файл: Изучение вопросов, касающихся наследования его значения и видов, изучить особенности каждого вида наследования.pdf
Добавлен: 15.05.2023
Просмотров: 267
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1.Понятие и значение наследования.
Глава 2. Наследование по завещанию.
2.1.Понятие и признаки завещания.
2.2.Общий порядок совершения завещания. Формы завещаний. Особенности наследования по завещанию.
Глава 3. Наследование по закону
3.1. Наследование по закону. Общая характеристика и очередность наследников.
Введение
Данная курсовая работа посвящена вопросам наследования, мы разберемся в видах наследования, в чем их отличия. Актуальность данной работы состоит в том, что наследование в современном обществе занимает важную, в связи с развитием рыночных отношений. Возможность оставить в наследство имеющееся имущество или получить наследство от близких людей делает человека более уверенным в себе и помогает ощутить некую стабильность в завтрашнем дне. Особенно остро встает вопрос о наследнии, если в наследственное имущество входит недвижимость (квартиры, жилые дома). Каждому должна быть гарантирована возможность жить и работать, осознавая, что нажитое имущество после его смерти перейдет его родным и близким людям, указанным в завещании или согласно закону.
Законодатель довольно подробно рассмотрел вопросы, касающиеся наследования как по закону, так и по завещанию, очертил круг наследников, порядок вступления в наследство, указал особенности вступления в наследство тех или иных субъектов.
Целью данной работы является изучение вопросов, касающихся наследования его значения и видов, изучить особенности каждого вида наследования.
Глава 1.Понятие и значение наследования.
Институт наследования известен гражданскому праву с древнейших времен. Его нормы регулируют отношения по переходу имущественных прав и обязанностей умершего лица к иным субъектам права, причем переход этот осуществляется в особом порядке — как универсальное правопреемство. Длительность существования этого института можно объяснить лишь особым значением наследования как для отдельного индивида, так и для общества в целом.
Итак, разберемся, что обозначает сам термин наследование и откуда он берет свои корни.
Основные правовые конструкции, регулирующие переход имущества в порядке наследования, были разработаны еще в римском частном праве, и большинство из них было в дальнейшем воспринято с той или иной степенью модификации значительным числом из ныне существующих национальных систем гражданского права.
Прежде всего римским юристам мы обязаны самим понятием наследования: «Наследование есть не что иное, как преемство во всей совокупности прав, которыми обладал умерший» («Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit») (Digesta, 17.50.62). На наследников в римском частном праве возлагалась также обязанность отвечать своим имуществом по долгам наследодателя. Иными словами, концептуальной основой римского наследственного права, которую оно сохранило на всем протяжении своего существования, был тезис о том, что в потомках и иных преемниках умершего субъекта как бы «продолжалась» его личность, т.е. переход имущества по наследству представлял собой универсальное правопреемство, при котором наследодатель и наследник считались как бы одним и тем же лицом. На это, кстати, прямо указывалось в одной из новелл императора Юстиниана: «Наши законы рассматривают наследника и того, от кого к нему переходит наследство, как своего рода одно лицо» («Nostris videtur legibus una quodammodo persona heredis et illius qui hereditatem in eum transmittit») (Novellae, 48). Именно такое понимание сущности наследования в настоящее время принято в большинстве стран континентальной — романо-германской — правовой семьи, в том числе и в России.
В развитии наследственного права в Риме можно выделить следующие основные этапы: а) наследование в древнем цивильном праве; б) наследование по преторскому праву; в) наследование по императорскому законодательству до Юстиниана; г) наследование по праву Юстиниана. Наследование могло осуществляться по закону, если умерший не оставил распоряжений о своем имуществе, либо по завещанию.
Конституция Российской Федерации признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности (ч.2 ст.8); гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом. В частной собственности граждан могут находиться земля и другие природные ресурсы (ст.36). Граждане вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Согласно ч.4 ст. 35 Конституции РФ, право наследования гарантируется государством. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт наследования.
Понятие наследования раскрывается в п.1 ст. 1110 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым наследование можно определить, как переход имущества умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Кодекса не следует иное.
Переход имущества умершего гражданина к другим лицам в порядке правопреемства означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта права на имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя).
Предметом наследственного правопреемства является имущество умершего (в том числе имущественные права и обязанности), которое в соответствии с п.1 ст. 1112 ГКРФ входит в состав наследства.
Наследодателем именуется умерший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остается наследство.
Наследниками признаются лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть призваны к наследованию.
В соответствии с п.1 ст. 1110 ГКРФ, при наследовании имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества вне зависимости от того, где оно находится и известно ли его место нахождения. Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в том же составе, объеме и стоимостном выражении, какими они были на момент открытия наследства. Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное. Таким же образом переходят права на застрахованное имущество, при котором права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя. Возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе. Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации.
Согласно ст. 1111 ГК РФ, основаниями наследования являются наследование по завещанию и по закону. При этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
Днем открытия наследства является день смерти гражданина либо дата вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда). Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 20 ГК). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения, входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части такого имущества, а при отсутствии недвижимости — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.
При рассмотрении вопроса о значении наследования в современном мире хотелось бы указать мнение А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого, которые указывают, что значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные последствия.
Предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин рассматривают как одну из высших ценностей справедливого общества.
Также данные авторы указывают на то, что воздействие на упорядочение отношений собственности – в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. В случае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользу государства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества (недвижимости, автотранспорта и др.) государство физически принять остальное просто бы не смогло (например, весь объем предметов домашней утвари).
Таким образом, в заключение хочется указать мнение О.В. Манникова, который указывал, что наследование - это переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его правопреемникам (наследникам) в порядке и с ограничениями, установленными нормами наследственное права, которые зафиксированы в нормативно-правовых актах гражданского законодательства. Значение наследования может меняться в зависимости от степени развития общественных отношений (экономических, политических, правовых и пр.), но в любом случае состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам (государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям), которых он назначил. Кроме того, "...право быть наследником — неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства — такие права возникают на основании завещания или закона...". Институт наследования гарантирует сохранение материальных ценностей и духовных богатств, присущих одной семье, одному роду, в собственности членов этой семьи и передачу этих богатств из рук в руки поколениями, меняющими друг друга в этом роду. Значение наследования состоит в понимании человеком связи со своими предками, осознании всей родословной, прикосновении к источникам моральной и духовной силы, идущей из глубины веков.
Глава 2. Наследование по завещанию.
2.1.Понятие и признаки завещания.
Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) входили, кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I в. до н. э. до IV в. н. э.). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI в. н. э.) назвал пятую часть Дигест "De testamentis" — "О завещаниях", чем подчеркивалась важность этого института права в общественной жизни и необходимость его законодательного урегулирования для всего государства в целом. Считалось обязанностью гражданина изложить свою последнюю волю (testamentum — последняя воля, завещание), перед тем как уйти в мир иной. Римляне воспитывались с той мыслью, что достойный член общества должен содержать все свои дела (материальные и духовные) в порядке.
Исходя из легального понятия завещания, данного в ст. 1118 ГК РФ, можно определить завещание как единственный юридически обеспеченный способ распоряжения одного полностью дееспособного гражданина своим имуществом на случай смерти.
Если оценивать завещание с точки зрения понятия сделки в гражданском праве, данного в ст. 153 ГК РФ, то завещание — это такое действие гражданина (наследодателя), которое выражает его волю в одностороннем порядке (п. 2 ст. 154 ГК РФ) и создает, изменяет или прекращает права и обязанности у других граждан (ст. 155 ГК РФ) после смерти волеизъявителя (открытия наследства).
Пороки воли и (или) волеизъявления у наследодателя в момент совершения завещания ведут к недействительности завещания. При этом законодателем подчеркнуто, что объем дееспособности должен быть полным (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Если же завещатель, совершая завещание, не обладал полной дееспособностью в силу любых причин, то такое завещание на основании ст. 168 ГК РФ будет являться ничтожным как testamentum improbum (противозаконное завещание).
Согласно нормам, регулирующим представительство, в гражданском обороте не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а также сделки, указанной в законе (п. 4 ст. 182 ГК РФ). Завещание относится к такому типу
сделок, которые не могут быть совершены через представителя в силу требования закона. Завещание должно быть совершено только лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Следовательно, подобное testamentum nullas vires habet (завещание не имеет юридической силы).
Поскольку завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти, отдельные авторы относили его к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием. В.И. Серебровский справедливо указывал, что условием является некое обстоятельство, которое может наступить, но может и не наступить. Смерть же человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия завещания, не придает ему характер условной сделки.
Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.