Файл: Понятие и виды наследования(ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ).pdf
Добавлен: 15.05.2023
Просмотров: 495
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1.1 Понятие и сущность наследования
1.2 Основания наследования и его участники
ГЛАВА II. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ
2.1 Особенности наследования по завещанию
Глава III. Нотариальная деятельность как основная форма защиты наследственных прав
3.1 Роль нотариуса в защите наследственных прав
ВВЕДЕНИЕ
Гражданское законодательство на современном этапе своего развития предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут им принадлежать. Одним из оснований возникновения права собственности является наследование, гарантированное Конституцией Российской Федерации.
На сегодняшний момент вопросы наследственных правоотношений приобретают большую популярность. В результате развития рыночных отношений, роста доходов населения, а также закрепления за гражданами права частной собственности на имущество, круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Именно поэтому, нормы, регулирующие наследственные правоотношения сейчас приобретают особую значимость.
Актуальность темы исследования определена возрастанием значимости вопросов защиты и обеспечения наследственных прав, разрешение которых исходя из приоритета прав и свобод человека и иных принципов правового государства напрямую предопределяет реальность воплощения в жизнь конституционного принципа гарантированности права наследования. Особая значимость темы наследования в нотариальной практике обусловлена тем, что в любом государстве всегда востребованными будут ответы на вопросы, касающиеся наследования. Многим из нас приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками.
Целью данного исследования является комплексное изучение теоретических и практических аспектов наследования и его видов.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи исследования:
- Рассмотреть характеристику наследственных правоотношений.
- Изучить виды наследования в России.
- Исследовать особенности нотариальной деятельности как основной формы защиты наследственных прав.
Предмет исследования – нормативно-правовые акты, учебный и научно-монографический материалы.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в результате наследственных правоотношений.
Для написания данной курсовой работы были использованы надежные источники и авторы, такие как Е.А. Борисова учебник «Правовые основы нотариальной деятельности РФ», составленный сотрудниками юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и нотариусами г. Москвы; В.А. Белов, М.С. Абраменко, П.В. Чугунов, учебное пособие «Наследственное право», соответствующее Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения; Е.Ю. Петров, кандидат юридических наук, доцент Исследовательского центра частного права при президенте РФ учебное пособие «Наследственное право России»; ряд научных статей из журнала «Молодой ученый», который входит в международный каталог периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory, а все статьи журнала индексируются системой Google Scholar («Академия Google»), что доказывает надежность данного источника.
Структура работы определена сформулированными целью и задачами и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения.
ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1.1 Понятие и сущность наследования
Согласно Конституции РФ, все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. [1]
Под наследованием понимается переход имущества одного физического лица (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.[2]
Наследство (наследственная масса) – совокупность прав и обязанностей, которые переходят при наследовании. В состав наследства входят только такие права и обязанности, которые граждане могут передавать другим лицам.
Наследование – это отношение с экономическим содержанием, по сути – это одна из сторон права собственности. Но при этом категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория, же наследования – на принадлежность его в будущем, после смерти собственника. [3]
Институт наследования занимает особое, чрезвычайно важное место среди иных гражданско-правовых институтов. Помимо того, что право наследования гарантировано Конституцией РФ, оно также гарантировано Гражданским кодексом РФ, некоторыми другими законами РФ и иными правовыми актами.
Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица.[4] То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. При этом все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством.
Универсальное правопреемство – это один из основных принципов наследственного права. В соответствии с п. 1 ст. 1110 Гражданского кодекса РФ – при наследовании имущество умершего (наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил, установленных законом РФ, не следует иное. [5] Это означает, что к наследникам переходят все принадлежавшие наследодателю (умершему собственнику) права и обязанности, исключая лишь те из них, переход которых по наследству не допускается в силу прямого указания закона либо переход которых невозможен в силу их юридической природы; в порядке наследственного правопреемства переходят права и обязанности вместе со способами их обеспечения и лежащими обременениями; переход прав и обязанностей наследодателя к принявшим наследство наследникам осуществляется в момент совершения наследником действий, направленных на принятие наследства, такой наследник считается принявшим все наследственное имущество, где бы оно ни находилось.
Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц.[6] Таким образом, право наследования в субъективном смысле – это право призванного к наследованию наследника на принятие наследства.
Однако, понятие наследования не является общим для правовых систем различных государств. С точки зрения использования различных подходов можно выделить две группы стран.
1. Страны, в которых наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация наследования восходит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя. В эту группу входят практически все страны континентального права, в том числе Российская Федерация. [7]
2. Страны, в которых наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании. Такой подход характерен для стран "общего права".[8]
В соответствии с первой концепцией наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться, что и было рассмотрено ранее. Наследственное имущество при этом рассматривается как совокупность всех активов и пассивов умершего.
В странах континентальной Европы представление о наследовании как универсальном правопреемстве стало закрепляться после выхода в свет фундаментального восьмитомного труда немецкого правоведа Ф.К. фон Савиньи "Система современного римского права".[9] В дальнейшем выводы Савиньи были восприняты европейской доктриной и практикой, применяясь вплоть до настоящего времени.
Российская цивилистическая доктрина – и дореволюционная, и советская, и современная – традиционно трактует переход имущества по наследству как преемство в правах и обязанностях умершего лица. Отечественный исследователь Г.Ф. Шершеневич считал, что совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший. Оно является субъектом прав собственности, сервитутов, залога, прав требования; на него падают обязанности по всем долгам умершего.[10] Сходным образом высказывался и А.М. Гуляев, который писал, что со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу: имущества, а равно и отношения его к имуществу.[11] Но юридические отношения их не прекращаются: они продолжают существовать, с той разницей, что на месте выбывшего субъекта становится его правопреемник. Аналогичных взглядов придерживались К.П. Победоносцев, Б.Б. Черепахин, Б.С. Антимонов и К.А. Граве. Вместе с тем встречались и иные мнения: в частности, В.И. Серебровский полагал, что долги умершего не могут входить в состав наследства. [12]
Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, то есть таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГК РФ). [13] В качестве еще одного примера может быть назван переход прав на застрахованное имущество. Согласно ст. 960 ГК РФ при таком переходе права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя. [14] Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут переходить в порядке наследования к другим лицам как по закону, так и по завещанию (ст. 1110, 1128 ГК РФ). [15]
Что касается стран «общего права», то в них наследование понимается иначе. Доктрина и практика этих стран исходят из того, что при наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества; при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей. Указанная процедура именуется администрированием и протекает под контролем суда. Наследники же получают право на чистый остаток. Обязанность администратора состоит в том, чтобы распределить имущество между теми, кому оно принадлежит на правах выгодоприобретателей. Таким образом, основное назначение наследования с точки зрения «общего права» состоит лишь в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием. [16]
Следовательно, в качестве основного критерия дифференциации двух указанных подходов к пониманию сущности наследования можно выделить следующие факторы: квалификация наследования как разновидности универсального правопреемства в своей основе имеет анализ содержания тех имущественных отношений, участником которых был наследодатель, в то время как при втором подходе основное внимание уделяется тому, каким именно имуществом обладал умерший. [17] Соответственно, в тех правовых системах, которые базируются на втором подходе, наследование рассматривается, по сути, в качестве одного из способов приобретения прав на имущество в арсенале правового регулирования вещных отношений, в то время как первая группа правовых систем, не отрицая близости вещных и наследственных отношений, квалифицирует последние как самостоятельную разновидность имущественных отношений.
1.2 Основания наследования и его участники
Основаниями, в силу которых происходит переход имущества от одного лица к другому, могут быть завещание, договор или закон. В первых двух случаях в основании наследования лежит воля наследодателя, в последнем – постановление закона, который имеет в виду восполнить предполагаемую волю умершего. [18]
Наследственный договор состоит в том, что двое или более лиц назначают друг друга наследниками после себя. Такой договор особенно часто заключается между супругами. В противоположность завещанию, в котором выраженная воля наследодателя может быть всегда изменена, наследственный договор, связывая в одном акте волю не менее двух лиц, устраняет возможность ее изменения.