Добавлен: 17.05.2023
Просмотров: 262
Скачиваний: 3
ВВЕДЕНИЕ
Наследственное право относится к одним из наиболее распространенных и востребованных практикой институтов гражданского права. Исторически сложившееся как правовой институт, обеспечивающий баланс между общественными и частными интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право и в современном мире не только выступает в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для обеспечения ближайших родственников и членов семьи собственника, для которых наследственное имущество при жизни собственника служило средством существования.
Вопросы наследования в последнее время приобретают все большую актуальность. Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития института частной собственности, общего роста благосостояния граждан, которые кроме всего прочего получили возможность заниматься предпринимательской деятельностью.
Регулирование отношений, связанных с наследством традиционно строится на сочетании двух основополагающих принципов - свободы завещания и охраны интересов семьи. На различных этапах развития наследственного права сочетание этих принципов было неодинаковым.
Свобода распоряжения собственника относительно своего имущества на случай смерти на всех этапах развития наследственного права ограничивалась, прежде всего, в пользу семьи наследодателя, за которой тем или иным образом резервировалась определенная часть имущества наследодателя. Изначально направленные на защиту интересов наиболее близких наследодателю лиц - вдовы и не несовершеннолетних детей - меры по ограничению свободы завещания сегодня обеспечивают материальные интересы достаточно широкого круга лиц, в который, помимо пережившего супруга, входят несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя и другие лица, находившиеся на его иждивении.
Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что в свое время все приобретенное им при жизни перейдет к близким ему людям.
Значимость выявления особенностей правового регулирования наследования по закону обусловлена необходимостью теоретического осмысления и конструктивного критического анализа особенностей текущего правового регулирования наследования по закону, практического решения проблем, возникающих на пути реализации гражданами их прав наследования, в том числе и в нотариальной практике.
Объектом курсового исследования является современное состояние, тенденции и перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере наследования по закону.
Предметом исследования является нормы российского законодательства, регулирующие наследование по закону.
Целью исследования данной курсовой работы является комплексный научный анализ института наследования по закону в законодательстве Российской Федерации и в том числе, во-первых, выявление особенностей правового регулирования наследования по закону на современном этапе развития наследственного права России и, во-вторых, поиск путей преодоления препятствий, возникающих на пути реализации наследственных прав.
Цель курсовой работы обусловили следующие задачи:
- дать общую характеристику институту наследования в российском законодательстве;
-описание правового положения основных субъектов наследования по закону;
- разработка вывода и предложений по совершенствованию российского законодательства, регулирующего наследование по закону.
Теоретической базой исследования стали положений, изложенные в трудах М.Ю.Барщевского, Н.Г.Вавина, П.В.Крашенниникова,З.Н.Крыловой, М.В.Телюкиной, К.Б.Ярошенко и др.
При написании курсовой работы использовался диалектический метод познания, позволяющий рассматривать социально-правовые явления в их постоянном развитии и взаимодействии. Комплексно использовались исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический, статистический и социологические методы исследования.
Нормативной базой стали законодательные акты, принятые до кодификации гражданского законодательства, акты СССР, РСФСР и союзных республик, Конституция РФ, действующие гражданское законодательство Российской Федерации, иные нормативно - правовые акты.
Эмпирическую базу работы образует опубликованная судебная практика Верховного Суда РФ , Архангельского областного суда, районных судов г. Архангельска и других городов.
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО НАСЛЕДОВАНИЮ
1.1 Понятия и основания наследования
Среди известных правовых институтов одним из древнейших является наследование - переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам).
Так, Б.С. Антимонов, К.А. Граве писали, что «наследование - это непосредственное преемство в правах и обязанностях умершего лица, прежде всего преемство в имуществе, в праве собственности, которое является основой всех имущественных прав».[1]
К.П. Победоносцев определял наследование как «переход имущества со всеми права и обязанностями от одного лица к другому по случаю смерти и вступление преемника в права и обязанности»[2]. Г.Ф.Шершеневич определял наследование как «переход имущественных отношений лица, со смертью его к другим лицам».[3] В.А. Тарханов в своих работах указывает, что наследованием является переход имущества после смерти к известным лицам, при этом под имуществом понимаются все вещные права и обязательственные права умершего (актив имущества) и его обязательственные обязанности (пассив имущества).[4]
Действующее законодательство впервые закрепляет понятие «наследование». Легальное определение наследования дается в п.1 ст.1110 ГК РФ: при наследовании, имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.[5]
Рассмотрим понятие наследования через его ключевой признак – правопреемство. Вопрос о характере правопреемства является одним из важнейших в теории гражданского права. Принцип универсального правопреемства выдвигался еще юристами Древнего Рима. Он означает, что наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не переходят по наследству в силу прямого указания закона либо с силу их юридической природы. Римское право выработала также понятие сингулярного правопреемства по случаю смерти: «понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежащие завещателю имущества, не ставясь субъектами каких бы то ни было обязанностей».
Большинство правоведов сходятся во мнении, что наследование представляет собой общее (универсальное) преемство.[6] Другие авторы считаю, что наследование возможно в форме как универсального, так и сунгулярного правопреемства. Так, Г.Ф.Шершеневич определял наследование как общее преемство, при котором все отношения прежнего субъекта переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто единое целое.[7] И.А. Покровский характеризовал наследственное преемство как универсальное ввиду того, что наследственная масса мыслиться не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличность и долг сливаются в одно юридическое понятие, переходящее не к случайному захватчику, а к известным, заранее определенным лицам, наследникам.[8]
Сомнение в существовании универсального наследственного правопреемства высказывал в своих работах Н.Д.Егоров. Он считает, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не самих прав, а объектов этих прав. В этом случаи выводиться за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство)[9]. Ю.К. Толстой отмечает, что это позиция уязвима уже потому, что выводит за пределы наследства пассив наследственной массы, а по наследству, как известно, переходят не только блага, но и лежащие на нем обременения.[10]
Критикуя концепцию универсального правопреемства. П.С. Никитюк писал, что идея универсального правопреемства противоречит дифференциации наследственной массы на части, подчиненные разным наследственно-правовым режимам и наследуемы в качестве самостоятельных объектов разными кругами наследников[11]. О проявлении сингулярности наследственного правопреемства говорит и А.А. Рубанов, оперируя таким фактом, что при наследовании с иностранным элементом возможно расщепление наследственной массы на части, подчиняемое законодательству разных государств.[12]
Таким образом, можно прийти к выводу, что в наследовании имеет место универсальное преемство наследников и сингулярное преемство легатариев.
Российские цивилисты по-разному определяли сущность наследования, так Г.Ф.Шершеневич писал: «совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращаются, но переходят на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший».[13] Подобно ему А.М.Гулев характеризовал сущность наследования следующим образом: «со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу имущества, а равно и отношения к его имуществу. Но юридические отношения их не прекращаются: они продолжают существовать, с той разницей, что на месте выбывшего субъекта становиться его правопреемник»[14].
Таким образом, можно сделать вывод о сущности наследования, которая заключается в том, что после смерти наследодателя все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо, и продолжают существовать и после его смерти: это отношения по поводу имущества и отношения к его имуществу.
Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ). Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК.[15]
ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
2.1 Понятие наследования по закону
Согласно ст. 1111 ГК РФ закреплено, что наследование осуществляется по закону и по завещанию. По утверждению А.Л. Маковского, выражение наследования по закону время от времени вызывает резонную, на первый взгляд, критику специалистов в данной области, так оно не совсем точно: ведь наследование по завещанию тоже осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном законом.[16]
Г.Ф.Шершеневич расценивал наследование по закону восполнением наследования по завещанию, которое вступает в силу тогда и настолько, когда и насколько не успела выразиться воля наследодателя о судьбе оставленного им имущества. [17]
Д.И. Мейер характеризовал наследование по закону выражением воли наследодателя, так как если при составлении завещания лицо выражает свою волю, определяя наследство, то не оставляя письменного распоряжения на случай смерти, наследодатель тем самым, выражает свою волю сознательно допуская действия норм гражданского права, т.е. намеренно подчиняется законным требованиям о праве наследования [18].
В своих работах Братусь С.Н. пытался выразить сущность соотношения наследования по закону и завещанию. Он отмечал, что наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить волю свои иначе – путем завещательного распоряжения.[19]