Файл: Понятие и виды наследования (Преимущественные права в наследственном праве).pdf
Добавлен: 22.05.2023
Просмотров: 1929
Скачиваний: 4
Введение
Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Так Конституция России охраняет законом право каждого на частую собственность.
Современное гражданское законодательство при этом закрепляет правовые основания собственности, наделяя собственника правом по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Право собственности можно приобрести, например, при процедуре дарения, купли-продажи, обмена, а также в результате наследования имущества.
В нашей работе мы рассмотрим институт наследования, который по своей природе теснейшим образом связан с правом собственности граждан, правом реализации и распоряжения своим имуществом, согласно своей воле и закону.
Обеспеченность правовой защиты наследственных прав является базой охраны права частной собственности, неотъемлемым элементом свободы гражданского оборота, поэтому актуальность выбранного нами вопроса очевидна и определена значимостью вопроса защиты и обеспечения наследственных прав.
Следует также отметить, что предоставление преимущественного права определенным участникам наследственных правоотношений очень часто влечет за собой правовые споры, а порой и ожесточенные конфликты, в связи с чем данный вопрос требует четкой законодательной регламентации. Поэтому целью нашей работы будет определение понятия и видов наследования по действующему российскому законодательству. Для достижения указанной цели мы рассмотрим правовую природу и общий смысл наследования, изучим общую классификацию, а также в соответствии со спецификой преимущественного права, определим права и полномочия участников указанных гражданских правоотношений.
Объектом исследования нашей работы выступают общественные отношения, связанные с определением наследственных прав по Российскому законодательству. Предметом изучения при этом являются правовые нормы, правовые акты, монографическая литература и научные публикации ведущих ученых-юристов, определяющие основные условия реализации указанных прав.
1.Понятие и общий смысл наследования
Глава 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее ГК РФ)[1] определяет общий смысл наследования и особенности правового регулирования возникающих при этом отношений. Так, в ст. 1112 ГК РФ определено понятие наследства, в которое входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Наследование, согласно ст.1110 ГК РФ, это - посмертный переход имущества, возникающий в случае смерти гражданина-наследодателя или
объявления его судом умершим, так как гражданские права связывают наследование не только с биологической, но и с юридической смертью (объявлением умершим).[2] Так, в силу ст. 1113 ГК РФ, приравнявшей юридическую смерть к биологической по правовым последствиям (в виде открытия наследства), к той и другой наследственной ситуации применяются одни и те же нормы права. Смерть гражданина или объявление его умершим влечет возникновение наследственного правоотношения, правовой связи, опосредующей переход имущества наследодателя к наследникам.
Имущество переходит к наследникам в неизменном виде, а именно в том виде, в котором оно существовало на момент открытия. Конечно, с момента смерти наследодателя до принятия наследства наследниками вещи, например, могут измениться из-за каких-либо процессовлибо иного ухода за ним и другое, однако в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства и считается, что наследник получил имущество наследодателя в том виде, в котором тот его оставил.
Наследник получает имущество как единое целое. По наследству переходит все наследственное имущество (вся наследственная масса). Невозможно наследование лишь вещей или только отдельных вещей и прав, нельзя принять актив (вещи и права) и отказаться от пассива (обязанностей). Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК).
Имущество умершего переходит наследникам в один и тот же момент, и считается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства. Интересно, что если есть несколько наследников, то они могут принять (и чаще всего принимают) наследство в разное время. Однако считается, что переход имущества умершего наследника состоялся в один и тот же момент.[3]
Ст.1110 в п. 2 определяет, что регламентация наследственного права определяется в Гражданском кодексе, других законах и иных правовых актах. На практике подавляющее число норм наследственного права определяются конечно ГК РФ, а в федеральных законах РФ встречаются отдельные нормы, направленные на регламентацию наследственных отношений, обусловленные спецификой объекта. Так, например, в ст. 33 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ[4] установлены правила пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Под иными правовыми актами разумеются указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК). Следует отметить, что эти акты могут включать в себя нормы наследственного права только в случаях, предусмотренных законом.
Объектом наследственного правоотношения, очевидно, следует считать то, по поводу чего оно складывается, само наследство, которое включает в себя вещи, права и обязанности, принадлежавшие умершему (наследодателю). Состав наследства (объект наследственного правоотношения) определяется по правилам, установленным ст. 1112 ГК РФ.
Субъектами наследственного правоотношения являются наследники - лица, призываемые к наследованию для осуществления наследственного преемства после смерти наследодателя. Ими могут быть любые субъекты права гражданского. Как известно, любое отношение означает связь как минимум двух субъектов. Вот почему в юридической литературе обсуждается вопрос о том, кто же является другим, противостоящим наследникам, субъектом наследственного правоотношения. Нередко таким субъектом называют наследодателя. Как представляется, это вполне очевидная ошибка. Действительно, наследники получают права и обязанности наследодателя. Его смерть порождает наследственное правоотношение. Но субъектом права является лицо, обладающее правоспособностью. Правоспособность гражданина прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Следовательно, умерший не может быть участником каких бы то ни было правоотношений. Потому и возникает наследственное правоотношение, что с исчезновением субъекта возникает правовая неопределенность и требуется решить вопрос о принадлежности имущества умершего.[5]Наследственное правоотношение является абсолютным, в нем определено только управомоченное лицо - наследник. Он может принять наследство, отказаться от него, не принимать наследство. Обязанными же являются все третьи лица. Так, по содержанию наследственное правоотношение является простым: наследник имеет право принять наследство, не принимать его, отказаться от принятия наследства, а обязанные лица должны не препятствовать наследнику.
Наследственное правоотношение характеризуется всеми общими признаками гражданских правоотношений:
- юридическое равенство субъектов, которое проявляется в том, что никто не может воздействовать на волю наследника, с тем чтобы он принимал наследство или отказался от него
- диспозитивность, смысл которой в допущении свободы выбора варианта поведения. Наследник может сам выбрать, принимать наследство или нет. Вместе с тем существуют и установленные законом ограничения. Так, ст. 1158 ГК РФ предусмотрены случаи, когда отказ от наследства в пользу какого-либо определенного лица невозможен.
- инициативность субъектов, обычно проявляющаяся в том, что первый шаг в развитии гражданских правоотношений совершают сами субъекты.
Своеобразие наследственного правоотношения заключается в том, что субъекты этого отношения могут проявлять инициативу после наступления определенного события — смерти наследодателя. Как и любое другое правовое отношение, наследственное правоотношение в своем развитии проходит два обязательных этапа — возникновение и прекращение, кроме того, иногда бывает промежуточный этап — изменение.[6]
Права и обязанности, входящие в наследственную массу, в содержание наследственного правоотношения не включаются. Когда наследник принимает наследство, наследственное правоотношение прекращается; наследник становится участником тех правовых связей, в которых состоял наследодатель. Право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из наследников. Это право неотчуждаемо, за исключением права, предусмотренного ст. 1156 ГК РФ, - переход права наследования по наследству (наследственная трансмиссия).
Итак, наследство - это принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Наследственное правоотношение порождается смертью гражданина или объявлением его умершим. Предпосылками наследственного правоотношения являются факты - состояния: родство, брачные отношения, состояние на иждивении, отношения усыновителя и усыновленного и другие. Изменение субъективного состава происходит, когда наследник отказывается от наследства, умирает, не успев принять наследство. Изменение содержания наследственного правоотношения по общему правилу происходит в совокупности с изменением субъектного состава. Прекращение наследственного правоотношения происходит с принятием наследства. Если наследуют несколько лиц, то с момента принятия наследства последним из наследников.
Далее отметим следующее, что при наследовании имущество умершего переходит к наследнику (наследникам), которого (которых) сам умерший определил в совершенной при жизни сделке (завещании) или которого (которых) называет закон, в соответствии с чем существуют два основания или два вида наследования - по завещанию и по закону, которые мы подробно рассмотрим в следующей главе нашей работы.
2. Виды наследования
2.1 Наследование по завещанию
Согласно п.1 ст.1118 ГК РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. При этом завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме и должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Также, следуя рассматриваемой статье, в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.
Исходя из общих положений о завещании, названных в статье 1118 ГК РФ, можно сформулировать понятие завещания, которым признается односторонняя сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме.
Завещание - это сделка, носящая сугубо личный характер. Несмотря на указание, содержащееся в п. 2 статьи 1118 ГК РФ, о том, что завещание может быть совершено гражданином, не вызывает сомнения, что круг субъектов, которые вправе совершить завещание, несколько шире. Так, завещание может быть совершено не только гражданином (как Российской Федерации, так и иностранного государства), но и лицом без гражданства.[7]
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, ввиду чего оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим.[8] Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться только физические недостатки, тяжелая болезнь либо неграмотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.