Добавлен: 24.05.2023
Просмотров: 232
Скачиваний: 2
Введение
На сегодняшний день основу наследственного права всех зарубежных государств составляют основные институты, зародившиеся впервые в Риме, именно они впоследствии были восприняты гражданским правом государств новых народов[1].
Так, например, Римские законы XII таблиц предусматривали такие основания наследования, как наследование по завещанию и наследование по закону, которое возникало в случае смерти наследодателя, если он при этом не оставлял завещания.
Наследование - один из древнейших правовых институтов , первое упоминание о котором встречается в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.п.
Что же касается временных аспектов, то первым основанием наследования появилось в Риме. Впрочем, как и везде, наследование по закону, когда имущество оставалось семье, которая признавалась с древнейших времен единственной обладательницей прав на это имущество. Однако, именно Римские законы XII таблиц включают в себя уже понятие о завещании, как привычном, наиболее часто встречающемся основании наследования.
При этом римское наследование навсегда сохранило такую, скажем, «характерную» черту, в основе которой правило: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица. Так если завещателем назначен наследник, к примеру, в четверти имущества, то наследник имеет право в том числе на остальную часть этого имущества, а вот наследники по закону, как это ни парадоксально, остаются ни с чем.[2]
Итогом развития наследственного права Древнего Рима явилось становление четырех разрядов наследников по закону, для родственников вплоть до шестой степени родства (включая детей троюродных братьев и сестер). При этом, если присутствовали родственники в каждом разряде, тем самым следующие разряды исключались из числа наследников. Римский «принцип» сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, во Франции в число наследников по закону попадают родственники вплоть до шестой степени родства, а у немцев количество очередей, призываемых к наследству вообще не ограничено.
Наиболее резко отличаются от иных традиции наследования которые сложились в нашей стране.
Россияне еще со времен большевиков установили две очереди наследников. При наличии завещания только самые близкие родственники призываются к наследованию по закону. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. Наследниками второй очереди являются братья и сестры умершего, его дед и бабка. Если же ко времени открытия наследства нет в живых того родителя, который был бы наследником, то по "праву представлениями" наследуют по закону лишь внуки.
Такие нормы были установлены из-за близящейся в то время победы коммунизма и «отмирания» частной собственности. Ожидать получения «дядюшкиного» наследства можно было только в том случае, если он оставит завещание.[3]
Как следует из норм Российского законодательства, наследоваться может имущество, которое принадледжит наследодателю на законных основаниях.[4] Самовольно же возведенные строения или помещения, захваченные земельные участки переходить по праву наследования не будут. Следовательно, права наследодателя на имущество должны быть безусловно закреплены, подтверждены.[5]
С появлением у многих граждан дорогостоящей собственности наиболее остро встает вопрос о том, как сложится судьба этого имущества после их смерти. Это приводит к росту случаев с оформлением завещания, когда собственник, еще будучи живым и здоровым, распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти.
Само собой все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого и составляется завещание, обязательно заверенное нотариусом, которое в итоге является юридически оформленной волей наследодателя после смерти. Именно здесь наиболее ярко и представляется формула, известная нам еще по основам римского права: "воля умершего - закон".
Актуальность темы данной курсовой работы обозначается тем, что вопросы наследственного права в настоящее время наиболее популярны и остры. В первую очередь это можно объяснить тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами частной собственности на имущество, сфера объектов, переходящих в порядке наследственного правопреемства, сильно расширена.[6]
В настоящее время спектр видов имущества, которые могут быть переданы по наследству, значительно увеличен, к ним относятся гораздо больше предметов, чем раньше. Поэтому нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, поскольку вызывают возникновение разного рода проблем.
Поскольку содержание наследственного права обусловлено материальными условиями жизни общества, следует полагать, что роль наследственного права в ближайшее время в нашей жизни будет только расти.[7] Иными словами, право наследования тесно связано с развитием и укреплением частной собственности граждан. Основу же частной собственности составляют трудовые и некоторые другие отношения, о которых, в конечном счете, идет речь и при наследовании.
Поскольку наследственное право - подотрасль гражданского права, она имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием следует понимать переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей от одних лиц к другим в установленном законом порядке.
При написаниии данной курсовой работы мною преследовалась цель раскрыть понятия объектов и субъектов наследственного права, его видов. Основой написания настоящей работы является такой нормативно-правовой документы, как Гражданский Кодекс РФ[8].
Задачами исследования поставлены: изучение действующего законодательства России, связанного с правом наследования; рассмотрение разнообразия наследственной массы; определение специальных правил наследования; выявление и анализ проблем, которые возникают в связи с наследственными правоотношениями; изучение предпосылок и возможных направлений развития Российского наследственного права.
Глава 1. Законодательство о наследовании
1.1 Понятие наследование
Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации[9]. То же положение закреплено в ст. 3 ГК РФ. Из чего следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации.
Основным источником наследственного права в России является Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 года за N 146-ФЗ.
В числе источников правового регулирования отношений в области наследования помимо ГК РФ могут быть названы Основы гражданского, законодательства 1991 г.
Ряд норм, которые отнесены к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскому законодательству Семейный кодекс РФ[10] .
Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, которые определяют статус соответствующих юридических лиц (см. Закон РФ «Об акционерных обществах»,[11] Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»[12], Закон РФ «О производственных кооперативах»[13];
Значительный блок норм наследственного права представлен в законах об интеллектуальной собственности.
Важное место в регулировании отношений по наследованию отводится законодательству о нотариате. Это Основы законодательства РФ о нотариате, инструкции о порядке совершения нотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний.
Нормативные правовые акты, в которых на уровне закона или подзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию, не исчерпываются перечисленным. Это и законодательство о страховании, и транспортное, и земельное, и целый ряд других отраслей законодательства.
Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке. Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т. д.[14]
Как уже было отмечено выше наследование регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами (ч. 2 ст. 1110 ГК РФ).
Не входят состав переходящих по наследству имущественные права и обязательства, которые носят личный характер ( алиментные права и обязательства, право на членство в кооперативной организации, право на пользование жилой площадью и др.) в наследуемое право не включается на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, однако присужденные ему в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни, переходят по наследству в общем порядке.
Только имущество принадлежавшее наследодателю на законных основаниях переходит по наследству. К примеру, самовольно возведенный дом или гараж не считаются объектами права личной собственности, поэтому не могут быть включены в состав наследуемого имущества. Почтовые отправления в случае смерти адресата возвращаются отправителям. Выдача их по свидетельствам о праве на наследство не предусмотрена. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ч.3 ст. 1112 ГК РФ).
Наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданском кодексом Российской Федерации.
Не имеют право наследовать ни по закону, ни по завещанию лица, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого - либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Для применения упомянутой санкции необходимо, чтобы эти действия носили умышленный характер. Указанное правило не будет действовать в отношении лиц, совершивших что - либо подобное по неосторожности. При этом направленность умысла значения не имеет. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
По требованию заинтересованного лица суд может отстранять от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании вышеприведенной нормы (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, которое было неосновательно полученно им из состава наследства.
Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.[15]
Правила статьи 1117 ГК РФ соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.
Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.
В соответствии со ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Местом открытия наследства является последнее место жительства
Наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется иходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).