Файл: Патент в системе российского законодательства. Патентное право в Российской Федерации.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.05.2023

Просмотров: 208

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

1.2. Современное патентное право как институт гражданского права в России

Статья 1257 части четвер­той ГК РФ устанавливает, что «автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом кото­рого оно создано. Лицо, указанное в качестве ав­тора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное».

Граждане, создавшие произведение совмест­ным творческим трудом, в силу статьи 1258 Граж­данского кодекса РФ, признаются соавторами не­зависимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение[24].

Произведение, созданное в соавторстве, ис­пользуется соавторами совместно, если соглаше­нием между ними не предусмотрено иное. В слу­чае когда такое произведение образует неразрыв­ное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения[25]. Вместе с тем часть произве­дения, использование которой возможно незави­симо от других частей, то есть часть, имеющая само­стоятельное значение, может быть использована ее автором по своему усмотрению, если соглаше­нием между соавторами не предусмотрено иное. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Помимо этого, Гражданский кодекс Российской Федерации наделяет каждого из соавторов правом самостоятельно принимать меры по защите своих прав, в том числе в случае, когда созданное соавторами произведение образует неразрывное целое[26].

В статье 1255 Гражданского кодекса РФ закреплено то, что интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения, в свою очередь, принадлежат следующие права: исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения[27].

Гражданский кодекс (в статье 1271) устанавливает также, что правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: латинской буквы: «С», в окружности: ©, имени обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения[28].


Субъектами патентного права могут быть как граждане, так и юридические лица. К их числу относятся авторы-создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, патентное ведомство, патентные поверенные и иные лица, наделенные соответствующими правами и обязанностями в данной сфере. Также патентообладателями могут быть лица, получившие права в порядке наследственного правопреемства, по договору, в результате реорганизации юридического лица-патентообладателя.

Объектами патентного права признаются: изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Гражданское законодательство предусматривает возможность предоставления правовой охраны изобретению только в том случае, если оно отвечает следующим критериям: во-первых, оно является новым; во-вторых, существует возможность его применения в промышленности, и, наконец, в-третьих, данное изобретение подтверждено в установленном законом порядке. Объектами изобретений являются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройство, вещество, культуры клеток растений и животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)[29].

Что касается полезных моделей, то охраняются технические решения, относящиеся к устройству. К полезным моделям предъявляются менее строгие требования, чем к изобретениям. Среди условий их патентоспособности учитываются новизна и промышленная применимость и не учитывается изобретательский уровень[30].

Заслуживающими внимания, по нашему мнению, также являются нормы, устанавливающие, что не признается изобретениями[31]. А именно, открытия, научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронных вычислительных машин (им предоставляется охрана как объектам авторского права); решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали[32].

Возникновение прав на изобретения, полезные модели обусловлено необходимостью регистрации объекта в Патентном ведомстве, функции которого выполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), патентам и товарным знакам. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец подтверждаются патентом, который выдается Федеральной службой. Патент подтверждает приоритет, авторство и исключительное право на использование объекта промышленной собственности. Для получения охранного документа необходимо подать заявку[33].


При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели – в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, вправе ходатайствовать о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Данное положение закреплено в ст. 1362 ГК РФ и призвано оградить рынок от недобросовестного монопольного использования (или неиспользования) патента[34].

Немаловажным является вопрос защиты личных неимущественных прав автора. Защита осуществляется вне зависимости от вины их нарушителя и независимо от нарушения имущественных интересов автора. В статье 90 Гражданского кодекса РФ закреплено то, что исковая давность по спорам о нарушении личных неимущественных прав не применяется.

Субъектами права на защиту являются авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их правопреемники. Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется с помощью предусмотренных действующим законодательством способов. Необходимо отметить, что право создателей изобретений, полезных моделей и промышлен­ных образцов на получение патента может быть нарушено любым лицом, притязающим на приоб­ретение прав патентообладателя без достаточных к тому оснований. Так, заявка на выдачу патента может быть подана лицом, которому стал известен творческий замысел автора и который выдает его за собственную разработку[35].

Не имеет значения то, когда обнаружен дан­ный факт – до или уже после выдачи патента, средством защиты является предъявление иска в суд либо о пресечении незаконных действий лица, претендующего на получение патента, либо о признании выданного патента недействительным[36].

Нарушение права авторства является серьез­ной и актуальной проблемой. Оно выражается в присвоении результата чужого творческого труда и попытке выдать его за собственную разработку. На практике, в большинстве случаев, право автор­ства нарушается при создании разработки усилия­ми нескольких лиц. Исключение из числа соавто­ров лиц, принимавших творческое участие в ра­боте над объектом промышленной собственности, или, напротив, включение в авторский коллектив лиц, оказавших лишь техническое содействие, яв­ляются наиболее типичными видами нарушений прав авторства[37].


Любое физическое или юридическое лицо, ис­пользующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, без согласия патентообладателя, нарушает патент­ные права.

Способы защиты, которым располагает патен­тообладатель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского законодатель­ства. В качестве наиболее распространенных мер защиты используются взыскание убытков, не­устойки, досрочное расторжение лицензионного договора.

Что касается вопросов внедоговорного нару­шения патентных прав, оно имеет место при лю­бом несанкционированном использовании разра­ботки третьими лицами[38].

Обязанность доказывания факта нарушения патентных прав возлагается на патентообладате­ля. Решающую роль при этом имеет установление четких границ действия патента, а также того, что они нарушены ответчиком.

Нарушители патентных прав, желая замаски­ровать свои противоправные действия, вносят внешние изменения в заимствованные объекты, например, производят замену одних признаков другими. В случае если замена не привносит в объект техники ничего существенно нового, это является основанием для признания патентных прав нарушенными[39].

При установлении факта нарушения патент­ных прав патентообладатель вправе применить к нарушителю санкции, предусмотренные дей­ствующим законодательством. На сегодняшний день одним из самых распространенных способов защиты патентных прав является требование па­тентообладателя о прекращении нарушения. Ре­шением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное производство продукта за­патентованным образом[40].

Однако, нельзя не отметить, что такие санкции являются в большей степени мерами гражданско-правовой защиты. Соответственно, они в равной мере применяются как к виновным, так и невино­вным нарушителям патентных прав[41].

Требование о возмещении убытков являет­ся еще одним способом защиты патентных прав. Речь чаще всего идет об упущенной выгоде, к при­меру, необходимость повышения цен. Гражданский кодекс РФ позволяет в статье 15 патентообладателю требовать присуждения в свою пользу всех доходов, незаконно полученных нару­шителем патентных прав. Требовать компенсации наряду с этим морального вреда патентообладатель, по общему правилу, не может, если только он не яв­ляется одновременно автором разработки и право­нарушением не затронуты его личные права[42]. В со­ответствии с Гражданским кодексом РФ использо­вание результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объ­ектом исключительных прав, может осуществлять­ся третьими лицами только с согласия правообла­дателя. Следует также отметить, что защита может осуществляться уголовно-правовым, администра­тивно-правовым и гражданско-правовым способом. Однако практика показывает, что преобладающим остается гражданско-правовой способ защиты[43].


Выводы.

Законодательство РФ содержит четкое опре­деление «автора» и «соавторства».

Российское законодательство предусматри­вает три вида патентов, действующих на террито­рии РФ: патент на изобретение; патент на полез­ную модель; патент на промышленный образец. Разница между этими видами патентов заключа­ется в охраняемых ими объектах и критериях па­тентоспособности – основных требованиях, кото­рым должен соответствовать объект изобретения, а также в сроках действия патента. Основной классической разновидностью патента является патент на изобретение.

Под защитой прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственно­сти, а также самый механизм практической реали­зации этих мер.

Несмотря на то, что кодификации норм об интеллектуальной собственности не было ни в одной стране мира, первый опыт – в России, а кодификация длилась около 15 лет, развитие и за­щита институтов авторских и патентных прав в России – остается важным и необходимым делом. Безусловно, требуется дальнейшая систематиза­ция теоретических основ исследования проблем патентно-правового регулирования, его дальней­шее комплексное научное исследование, которое позволит предположить новые подходы и пер­спективы правового регулирования российского рынка интеллектуальной собственности и патент­ных отношений.

Глава 2. Проблемы защиты патентов в России

2.1. Вопросы момента возникновения прав авторства на объект патентного права

Согласно п. 1 ст. 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Согласно п. 3 ст. 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у автора[44]. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. Право авторства является важнейшим неимущественным правом, на основании которого возникают все остальные личные неимущественные и имущественные права[45].