Файл: Понятие и виды наследования (Правовое регулирование оформления наследственных прав).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.05.2023

Просмотров: 218

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВВЕДЕНИЕ

Получение наследства, требует досконального контроля со стороны законодательства.

Роль в наследственном праве распределена между всеми участниками процесса, действия каждого из них должны соответствовать закону. В России наследственное право определяется нормами и правилами, регулируемыми законодательством. При этом декларируются два способа передачи имущества: по завещанию. Любое лицо имеет право на возмещение ущерба в жизни для определения судьбы своего имущества после смерти.

Действует принцип свободы воли, ограничиваемый только обязательным правом на участие в наследовании, законом. Оно осуществляется как право родственников умершего на наследование. Основное правило наследования по закону заключается в получении такого права только в соответствии с занятой очередью. Однако передаваемое имущество называется наследством. Однако этот термин относится не только к имуществу, но и к долгам, правам и обязанностям покойного. Правила принятия наследства связаны не только с контролем за его передачей, но и со сроками его получения. Одним из основных правил принятия наследства является сложность и абсолютная определенность данного действия. Это означает, что ни один наследник не может осуществлять свое право только на определенную часть имущества. Принимая наследство, он берет на себя все сразу: долги, обязанности покойного. Отказать в приеме наследства можно и в общем случае. Запрещается отказывать в предоставлении части имущества. Решение об отказе оформляется у нотариуса документально и влечет за собой соответствующие правовые последствия.

Оформление наследства является сложной юридической процедурой, требующей соблюдения особых требований и условий. Данный факт предопределяет особую актуальность представленного исследования, с учетом неоспоримого практического интереса выводов, заявленных в работе.

Различные вопросы оформления наследственных прав в своих работах раскрывали: С.С. Алексеева, В. А Борзенко, А. В. Бегичев, В. А. Дозорцева, Л. Ю. Михеева, Н. И. Остаток, Г.Ф. Шершеневич и другие авторы.

Цель исследования заключается в анализе теоретических аспектов правового регулирования оформления наследственных прав.

Исходя из данной цели, были сформулированы следующие задачи:

- исследовать историю развития законодательства о наследовании;

- рассмотреть понятие и виды наследования;

- проанализировать правовое регулирование оформления наследственных прав.


Объектом исследования являются наследственные правоотношения, возникающие при переходе оформления наследственных прав.

Предметом исследования является совокупность правовых норм, регулирующих оформления наследственных прав.

Методологической основой исследования служит совокупность общенаучных и частно-научных методов научного познания, система правовых знаний, определяющая принципы и предпосылки изучения гражданского права.

Работа включает в себя введение, две главы, заключение, список использованной литературы.

1. История развития законодательства о наследовании

Со времен Древнего Рима существуют два основания для наследования: закон и воля. Следует отметить, что перечень этих оснований закрыт, т.е. законодатель исключает наследование по договору и так называемое наследование по обещанию. Прежде всего, следует отметить, что действия двух категорий лиц напрямую связаны с правом наследования. Одно лицо является собственником имущества, которое переходит в наследство после его смерти. Он называется наследодателем, лицо, получающее наследственную массу - наследником. Наследницей может быть любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, проживающее в России. А при наследовании по закону наследодателем может быть и недееспособный человек, при наследовании по завещанию по завещанию - только полностью дееспособный. Естественно, юридические лица не могут оставить наследство.

У русского народа примитивная общинная система просуществовала чуть дольше, чем у большинства других народов. Лишь в IX веке его заменили феодальным, и было образовано государство Киевской Руси. Это замедлило переход к новому социальному образованию, что, естественно, отразилось на развитии права. Если в большинстве государств Европы к X веку уголовное и гражданское законодательство уже было в основном разработано, то в русском народе до этого доминировало обычное право16. И только в XI веке на Киевской Руси появился письменный кодекс феодального права - "Русский, Правда"[1].

Одной из сфер регулирования "русской правды" были наследственные отношения. Уже в это время законодатель выделил наследование по закону и волеизъявлению. Так, в "Русской Истине" был закреплен принцип, существовавший в Древнем Риме, согласно которому наследование по закону возможно только при отсутствии воли. Однако завещание позволяло назначать наследников только тем лицам, которые уже имели право владеть собственностью. Целью завещания, "серии", было не изменение обычного порядка, а только распределение собственности между законными наследниками и наказание руководства. Кроме того, в связи с тем, что порядок наследования на Киевской Руси был классовым, дочери феодалов (при отсутствии братьев) могли быть наследниками, в том числе по желанию, а дочери зависимого народа (вонь) - не могли наследовать. Задания в этот период были, конечно же, устными. С развитием феодальной системы в России, практически не отличающейся от феодальной системы европейских государств, появились новые памятники русского права XIV-XV веков: в XIV веке - Псковский судебный диплом, Судебный кодекс 1497 года, Судебный кодекс 1550 года, Укладка царя Алексея Михайловича 1649 года. Эти документы привнесли ряд новшеств в формирование наследства по завещанию.


Таким образом, в отличие от "русской правды", суд 1497 года разрешил не только феодалам, но и нижестоящим классам передачу наследственного имущества в отсутствие сыновей дочерям, а в отсутствие дочерей - ближайшим родственникам. Кроме того, если суд Ивана Грозного предусмотрел передачу имения сыну помещика, при условии его пригодности для военной службы, то Соборный кодекс 1649 года стал допускать завещание имения в пользу жены и ребенка, независимо от их способности нести военную службу.

Следовательно, можно сделать вывод, что по мере постепенного расширения внутреннего государства и права круг лиц, которых завещатель имел право указывать в завещании, постепенно расширялся. А это, в свою очередь, стало предпосылкой для формирования одного из важнейших принципов современного наследственного права - свободы воли.

И уже в дореволюционном русском праве XIX века действовало следующее правило о наследниках по завещанию: "Право наследования... распространяется на всех членов семьи, одного кровного родства составляющих, до полного прекращения одного не только у мужского, но и у женского поколения ". Из этого ясно, что родственники могут быть наследниками по желанию, в соответствии с законодательством РФ этого периода, независимо от степени родства.

Во втором десятилетии ХХ века постепенное развитие российского наследственного права было прервано почти на полвека. Ведь революция в государственной и социальной системе не могла не сказаться на законодательном регулировании важнейших правовых институтов, включая, конечно же, наследование по завещанию.

Так, с приходом советской власти начался процесс национализации капиталистической частной собственности и перехода к высотному государственному экономическому командованию. Однако частная собственность "неполной занятости" еще не полностью ликвидирована [2].

Необходимо было прекратить возможность ее унаследовать. Это было сделано постановлением Всесоюзного ЦИК от 27 апреля 1918 года "Об упразднении наследства", согласно которому государству была передана основная часть имущества умерших, а гражданам была выделена часть, которая называлась "трудовое хозяйство в городе и селе" и размер которой не должен был превышать 10 000 рублей. Указом был составлен закрытый список лиц, имеющих право на эту часть: недееспособные родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, супруги, братья и сестры. За этим последовало преобразование завещательного правопреемства в одну из форм правопреемства.


Гражданский кодекс 1922 года устанавливает, что завещание является лишь смертным приговором, выданным в пользу одного или нескольких наследников по закону (статья 422). Это фактически свело на нет предыдущее развитие принципа свободы воли. Таково было наследие воли в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Десятки миллионов советских граждан были вовлечены в военные действия, что дало мощный импульс личностному развитию.

Но реакция законодательства на этот исторический процесс была ограниченной. В 1942 году был введен упрощенный порядок удостоверения воли военнослужащих. Однако составить завещание все еще можно было только в пользу наследников в соответствии с законом. Ограничения свободы воли были лишь незначительно ослаблены 14 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "О наследниках по закону и воле", которым была закреплена возможность составления завещания в пользу лиц, не являющихся наследниками по закону, но только в его отсутствие.

Лишь спустя почти два десятилетия после принятия Основ гражданского права 1961 года, а затем и нового Гражданского кодекса 1964 года, была введена свобода воли. Однако в этих законах первое место было отведено правопреемству, а лишь второе - завещательному правопреемству.

Лишь через 38 лет после принятия в 2002 году третьей части действующего Гражданского кодекса завещание было поставлено на первое место.

2. Понятие наследования и виды наследования

В юридической практике понятие наследования подразумевает переход в собственность имущества, принадлежащего умершему лицу, новому владельцу. В большинстве случаев наследники являются родственниками, хотя существуют и другие варианты определения личности новых владельцев. В какой-то момент в жизни с концепцией вступления в наследство сталкивается практически каждый. По этой причине важно знать, какие принципы и концепции включают в себя эту возможность.

Понятие наследственного и наследственного права в российской законодательной традиции определено в первом абзаце 1119 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации и четвертой части пятой статьи Конституции нашего государства. Именно в них определяется гарантированная возможность передачи имущества умершего гражданина (завещателя) в порядке универсального правопреемства с новыми владельцами, которые называются наследниками. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, такое имущество переходит в собственность в том виде, в каком оно было в момент фиксации смерти завещателя. Если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное, имущество передается сразу же. Именно по этой причине понятие принятия наследства не всегда положительно трактуется наследником. Ведь он должен немедленно принять на себя все имущественные права и обязанности, называемые "наследственной массой". Если наследственный гражданин, например, получает дом в ближайшем пригороде и кредит, с неполной оплатой, принять часть переданной по факту принятия наследства части, выгодной наследнику, и отказаться от части, которая становится неприятным бременем, невозможно. На основании этого и определяется готовность потенциального наследника принять наследство или отказаться от него.


До момента принятия наследства в судебную практику называется "ложью", потому что на самом деле оно никому не принадлежит. Для получения наследства наследник на основании статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан официально принять его. Поскольку этот факт относится к субъективным гражданским правам, Гражданский кодекс Российской Федерации предлагает возможность отказа от того, что должно перейти от умершего. В некоторых ситуациях наследнику можно позвонить один раз по нескольким основаниям (по завещанию, по наследству, по закону, по результатам открытия наследства), он имеет возможность выбрать основу, которая станет наиболее выгодной. Хотя принять его на определенных условиях или с оговорками не представляется возможным. В статье 1153 говорится о двух применяемых в настоящее время способах принятия наследства: Методика подачи заявления о приеме нотариусу или другим уполномоченным лицам по месту вскрытия. Используя метод фактического завладения. Для принятия наследства необходимо предоставить документы, подтверждающие это право. Это может быть свидетельство о рождении, свидетельство о браке и другие документы, соответствующие требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сегодня действующий Гражданский кодекс Российской Федерации определяет два вида наследования: по закону и по желанию. В случае, если покойный не оставил завещания, список его наследников определяется на основании положений закона. В такой ситуации все наследники распределяются в виде своеобразной очереди, расположение которой влияет на порядок наследования: те, кто признаны основными претендентами на имущество массы, становятся супругами, отношения с которыми состоят на учете в органах записи актов гражданского состояния, детьми, родителями, внуками, правнуками, а во-вторых, имущественная масса может перейти к полнокровным и младшим сестрам и вступить в брак, порядок очередность которого определяется старшинством, дедушками и бабушками и племянниками, третьими в очереди наследования по закону об искусстве.

Этот порядок старшинства определяется до открытия наследства. Снижение уровней наследования происходит из-за отсутствия личностей более высокого уровня. Процедура разделения наследства отличается, если покойный в свое время подготовил завещание. Именно эта воля становится доминирующей основой для распределения имущества. В завещание может быть включен один наследник или любое другое число заявителей, независимо от их связи с наследодателем.