Файл: Понятие и виды наследования (рассмотреть наследование по закону).pdf
Добавлен: 15.06.2023
Просмотров: 331
Скачиваний: 2
Здесь следует отметить, что в нотариальной практике чаще встречается наследование по закону, чем наследование по завещанию. Указанная ситуация связана с рядом причин: это и нежелание граждан составлять завещание, и недостаточный уровень правовой грамотности населения, и традиционный подход граждан к наследованию (в советский период, с учетом специфики регулирования частной собственности, завещание не было распространенным явлением). В то же время распространенность наследования по завещанию также связана с детальной проработкой в законодательстве норм о наследовании, которые позволяют учесть интересы всех наследников по закону.
Наследование по закону имеет глубокие исторические корни. Как уже отмечалось, в раннеклассовом обществе (V–IV вв. до н.э.) переход имущества после смерти начинает носить характер универсального правопреемства. Уже в Законах XII таблиц допускалось наследование либо по завещанию, либо по закону в случае, если не было оставлено завещание.
Отечественное дореволюционное наследственное право поддерживало данную точку зрения. После октябрьской революции понимание наследования по закону как отражения невысказанной воли наследодателя в целом не оспаривалось [43]. Современные авторы в большинстве придерживаются также этой точки зрения.
Как уже отмечалось, наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ (абз. 2 ст. 1111 ГК РФ). «Наследование по закону» – термин достаточно условный, так как наследование и по завещанию, и по закону осуществляется в соответствии с федеральным законом [44].
Можно выделить следующие случаи, когда наступает наследование по закону:
- завещание не было составлено;
- завещатель отменил завещательное распоряжение;
- завещание признано судом недействительным полностью или в части;
- завещание составлено лишь в отношении части имущества;
- содержание завещания исчерпывается завещательным отказом или завещательным возложением;
- при наследовании обязательной доли в наследстве;
- при признании одного или нескольких наследников по завещанию недостойными наследниками;
- наследники по завещанию не приняли наследство или отказались от него;
- при наследовании выморочного имущества и т.д.
К принципу наследственного права, можно отнести следующие:
- Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Подобным образом подчеркивается первостепенность наследования по завещанию.
- Оптимальное сочетание частных интересов членов семьи наследодателя и публичных интересов государства. Расширенное число очередей наследников по закону позволяет максимально обеспечить частноправовые интересы семьи наследодателя. Возможность наследования выморочного имущества позволяет учесть публичные интересы государства.
- Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ГК РФ. Указанный принцип устанавливает приоритет одних наследников (ближайшей степени родства) перед другими (более дальними родственниками);
- Равенство долей наследников по закону в рамках одной очереди. Указанный принцип позволяет обеспечить равенство всех участников наследственного правоотношения вне зависимости от пола, расы, национальности, гражданства, имущественного положения и т.п. Из этого правила п. 2 ст. 1141 ГК РФ установлено исключение, которое распространяет свое действие на наследников, наследующих по праву представления;
- Призвание к наследованию лиц, связанных с наследодателем не только кровным родством, но и семейными узами. Таким образом, законодатель учитывает интересы не только родственников, но и лиц, с которыми наследодатель состоял в правоотношениях, основанных на таких юридических фактах, как регистрация брака, усыновление, фактическое воспитание, нахождение на иждивении и т.п. К таким лицам можно отнести супруга (супругу) умершего, его усыновленных детей или усыновителей, пасынков, падчериц, отчима и мачеху, а также нетрудоспособных иждивенцев.[45]
Недостойные наследники – это круг лиц, которые по закону не имеют права на получение наследства.
К их числу ГК РФ относит:
- лиц, которые умышленно способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства путем совершения умышленного преступления, если эти обстоятельства подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу;
- родителей после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства;
- лиц, злостно уклонявшихся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследователя. Факт уклонения должен быть установлен только в судебном порядке.
В тех случаях, когда недостойный наследник получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам. При его отказе сделать это, заинтересованным лицам следует обратиться в суд.[46]
Глава 3. Приобретение наследства
3.1. Порядок принятия наследства
Смерть гражданина – это юридический факт, то есть такое обстоятельство, на основании которого наследники получают право приобрести причитающееся им по закону или по завещанию имущество.
Вместе с тем приобретение наследства должно производиться в специально установленном законом порядке. О том каков порядок принятия наследства и расскажет эта статья, а о других аспектах наследования вы можете узнать в статье "Общие положения о наследовании имущества ".
Наследники умершего гражданина свободны в реализации своего права на принятие наследства. т.е. имеют право отказаться. Однако запрещено принимать наследство на каких-то условиях или частично. Здесь действует принцип "все или ничего".
В первом случае в соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей нотариусу соответствующего заявления наследника.
Принятие наследства может производиться двумя способами:
Первый способ это фактическое принятие наследства – совершение действий, свидетельствующих о принятии наследства (вступил во владение наследственным имуществом, оплатил долги наследодателя и т.д. – п. 2 ст. 1153 ГК).
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК). В комментарии к ГК лаконично изложена точка зрения, отразившаяся в тексте закона: «Акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследуемое имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемой фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя»[47].
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ч. 1 ст. 1154 ГК).
В соответствии с п. 2 ст. 1155 ГК наследство может быть принято наследником по истечении срока без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство.[48]
Данный способ характерен тем, что наследник не обращается к нотариусу или иным уполномоченным лицам, а принимает наследство по факту, то есть следующими способами:
- начинает владеть и управлять наследственным имуществом (к примеру, начинает проживать в квартире наследодателя или ездить на его автомобиле и т.д.);
- принимает меры для того, чтобы сохранить оставшееся после наследодателя имущество (к примеру, помещает драгоценности на хранение в сейф банка и т.д.);
- осуществляет содержание наследственного имущества, то есть производит расходы на него (например, делает ремонт в комнате, начинает ухаживать за животными наследодателя и т.д.);
- оплачивает долги наследодателя (например, по кредиту или займу, взятому наследодателем в банке или у других лиц);
- получает от других граждан или организаций денежные средства, которые принадлежат умершему наследодателю (к примеру, по тем же договорам займа получает деньги, переданные другому лицу наследодателем).
Как указано в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9, под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
В качестве примера таких действий в указанном Постановлении выделяются следующие:
- вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания);
- обработка наследником земельного участка;
- подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;
- обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;
- осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей;
- возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ;
- иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.
При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается в обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.
В то же время получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.[49]
В некоторых случаях наследник мог совершать отдельные действия, свидетельствующие о фактическом принятие наследства, не имея при этом намерения его принимать.[50] Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока его принятия (ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.
Факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).
Второй способ принятия наследства (формальный) совершается путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника либо о принятии наследства, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Законом предусмотрена письменная форма указанных заявлений (ст. 62 Основ законодательства о нотариате).
Данный способ характерен тем, что наследник в установленный срок подает заявление нотариусу о принятии наследства умершего гражданина и по прошествии утановленного законом времени полностью вступает в права владения наследственным имуществом (такому наследнику нотариус выдает свидетельство, подтверждающее его право на соответствующую часть имущества наследодателя).
В заявлении о принятии наследства указываются следующие сведения (см. п. 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав):
- фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя;
- дата смерти наследодателя и последнее место жительства наследодателя;
- волеизъявление наследника о принятии наследства;
- основание(я) наследования (завещание, родственные и другие отношения);
- дата подачи заявления.[51]
Также в заявлении указываются также иные сведения в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.).[52]
В ст. 1153 ГК РФ предусмотрена возможность подачи двух разных заявлений (заявления о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство), заявления обладают равной юридической силой и свидетельствуют о безоговорочном принятии наследства и также имеют определенные отличия по целям.
Такой способ принятия наследства может быть целесообразным в тех случаях, если наследник не намерен пока получать свидетельство о праве на наследство, а также в случаях, если наследуются права, осуществление которых не требует их государственной регистрации. Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство преследует цель официального удостоверения прав наследника на приобретенное наследство. Подача первого заявления не исключает в будущем обращения наследника, принявшего наследство, с просьбой к соответствующим органам о выдаче свидетельства о праве на наследство[53].
Законом регламентирован порядок подачи соответствующих заявлений. Заявление может быть передано наследником (его законным представителем) нотариусу или уполномоченному должностному лицу лично, предусмотрена возможность передачи заявления третьим лицом или пересылка его по почте. При использовании двух последних возможностей подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ – должностным лицом органов местного самоуправления и должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ. Лица, обладающие правом засвидетельствовать подпись наследника на соответствующем заявлении, являются: