Файл: 16.09.09 Гражданское право.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2021

Просмотров: 52

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3. Действие нормативных прав во времени, в пространстве, по круг лиц.


Действия во времени.

Общее правило: нормативный акт распространяется на гражданские правоотношения, возникшие после введения его в действие, то есть, по общему правилу, не имеет обратной силы.

Важен: момент введения в действие:

а) федеральные законы вступают в силу по общему правилу по истечению 10 дней со дня официального опубликования, если иное не указано в самом законе (пример – ГК, к примеру, все часть).

б) указы президента и постановления правительства, которые затрагивают права, свободы, обязанности граждан или устанавливают статус организаций. 7 дней со дня официального опубликования, если иная дата не указана в самом нормативном акте.

в) федеральные ведомственные нормативные акты. Ряд из них подлежит регистрации в Министерстве Юстиции и + подлежит официальному опубликованию. Общее правило: 10 дней со дня официального опубликования, если иное не указано в самом акте.

Возможно, как исключение, и обратная сила нормативного акта в гражданском праве. Здесь обратить внимание пункт 1 статьи 4. Тут говорится об актах законодательства, то есть речь идёт только о законе и только те нормы, на обратную силу которых указано в самом законе.


Найти из вводных законов примеры обратной силы.


Специфика длящихся отношений (договор).

(с листики списать).


Действие в пространстве.

Так как гражданское законодательство – в ведении РФ, то и распространяется на всю территорию РФ. НО! В самом нормативном акте может быть ограничение территориальной сферы. К примеру, нормативные акты о поставках в районы крайнего севера.


Действие по кругу лиц.

Общее правило – на всех лиц в пределах территориальной сферы и включает так называемые «иностранные элементы», то есть иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные юридические лица (это, применительно к иностранному элементу, называется «национальный режим»). Исключение может устанавливаться федеральным законом, а так – они равны, эти субъекты.

Из содержания самого нормативного акта может вытекать распространение его действия на определенные категории. К примеру, закон о защите прав потребителей, где потребитель определяется как граждане для личного пользования приобретающие.



4. Значение судебной практики для применения норм гражданского права.

Виды судебной практики:

  1. Постановления Высшего Арбитражного и Верховного суда пленумов. Правовая природа спорна.

Первый подход – признание их источниками права (в том числе – гражданского права). Аргументы: есть свойства нормативности (многократность применения, неперсонифицированность) и обязательственность для нижестоящих судов.

Второй, официально признанный подход – постановления Пленума – это акты легального толкования права. Не источник, так как судебная власть по принципу разделения властей не должно создавать нормативные акты. Задача постановления – разъяснять, а не принимать новые нормы. Обязательны, так как легальны, это – руководящие указания, обязательственность вытекает из норм ФКЗ «О судебной системе», разрешающим судам руководящие указания.


Не будучи официально источниками права постановления пленума часто содержат правоположения – в случае пробелов постановления пленума моделирует поведение судов в подобной ситуации.

Вывод – de jury – не является это положение не норма, а фактически является регулятором.

Наиболее удачные из правоположений затем закрепляются в законе.

  1. Информационные письма ВАС (высший арбитражный суд). Обычно они включают в себя обзоры разрешения дел (споров) по отдельным категориям и указывают на недостатки практики их решения. Номинально у них рекомендательное значение, фактически же судьи нижестоящих судов безусловно ими руководствуется.

  2. Судебные решения по конкретным гражданским спорам. Не являются источником потому что нет свойства «общеобязательность» (не обладают общеобязательностью), они обязательны только для лиц, участвующих в деле. Конкретные решения – это основания для обобщения судебной практики (отдельных судов, субъектов федерации, ВС и ВАС). Благодаря этому складывается единообразие в разрешении подобных споров. Во-вторых, обобщение практики – ориентир для законодателя на пути совершенствования гражданского законодательства, ведь практики – это показатель эффективности, логичности, применимости нормативного акта.




Гражданское правоотношение.


  1. Понятие и особенности гражданского правоотношения.

  2. Элементы (структура) гражданского правоотношения.

  3. Классификация гражданских правоотношений.


1. Понятие и особенности гражданского правоотношения.

Понимание гражданского правоотношения зависит от понимания правоотношения вообще и от понимания права.

Два базовых подхода: нормативистская и социологическая школа понимания права.

Нормативисткий подход к пониманию права и правоотношения. Концепция исходит из «право = закон», оно немыслимо без государства, следовательно: сначала общественные отношения, благодаря закону и регулированию с его стороны превращается в правоотношение. Законодатель может: операции на уже имеющиеся, сложившиеся отношения либо порождать законом совершенно новые общественные отношения.

Гражданское правоотношение с нормативисткой точки зрения – это общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права.

Социологическое понимание права. Пашуканис Евгений Борисович «Теория права и марксизм». Право порождается не государством, а обществом, общественной жизнью. «Право – живая клеточка общественной жизни», повторяющиеся в обществе связи представители этой теории называют правоотношениями. Почему должник возвращает долг? Нормативист: потому что так велит закон. По социологическому: потому что он брал взаймы, потому что так есть, так сложилось, потому что норма – это возвращение долгов.

Плюсы концепции: она позволяет объяснить существование «мёртвых», недействующих законов (они не опирались на живое право, на действительность, искусственное право – без общественных предпосылок) и с другой стороны объясняет аналогию права, где правоотношения возникают при отсутствии конкретной нормы.


Но главное нужно помнить: именно государство придаёт правоотношениям стабильность и элемент защиты и – главное – судебной защиты.


Особенности гражданского правоотношения обусловлены спецификой предмета и метода, то есть:

  1. Это отношение, основанное на равенстве;

  2. Это во многом диспозитивное отношение во многом им можно регулировать самим;

  3. Компенсационно-восстановительная направленность средств защиты в этом правоотношении;

  4. И т.д., вспомнить предмет и метод.



2. Элементы (структура) гражданского правоотношения


Элементы: субъекты, объекты и содержание.

Субъекты гражданских правоотношений – участники гражданских правоотношений, между которыми в силу договоров и иных юридических фактов возникают гражданские права и обязанности. Синонимы: субъекты = участники = лица. Запрещается говорить «человек».

Категории лиц:

  1. Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства).

  2. Юридические лица (включая и иностранные, имеющие филиалы и отделения в РФ, но зарегистрированные в других государствах).

  3. Публично-правовые образования (это РФ, субъекты РФ (83) и муниципальные образования). Двойственность статуса этих субъектов: с одной стороны они – носители власти в публичных отношениях, а РФ ещё и источник создания гражданско-правовых норм, а с другой стороны они способны одновременно участвовать на равных с другими субъектами (РФ как покупатель, наследник и т.д.).


Правосубъектность в гражданском праве. Традиционный подход к гражданской правосубъектности: гражданская правосубъектность = гражданская правоспособность + гражданская дееспособность. А гражданская дееспособность = сделкоспособность + деликтоспособность.

Особенность гражданской правосубъектности – это временнóй разрыв между возникновением правоспособности и полной дееспособности (от рождения и до 18 лет). Возможно быть субъектом гражданского права без обладания дееспособностью (к примеру, малолетние, признанные судом недееспособными…). Это объясняется преобладанием имущественных отношений в гражданском праве, в которых возможно осуществление прав не лично, а через законного представителя.

Правопреемство в гражданских правоотношениях – это переход прав и обязанностей от одного лица (правопредшественника) к другому/другим лицу/лицам (правопреемникам).

Есть ограничения:

  1. в правах и обязанностях, тесно связанных с личностью (возмещение вреда здоровью, алиментные права…);

  2. условиями конкретного правоотношения, в частности договора, может быть предусмотрен запрет правопреемства;

  3. закон по отдельным видам правоотношений может запрещать правопреемство.

Универсальное и сингулярное правопреемство.

Универсальное правопреемство – характеризуется с одной стороны прекращение правопредшественника (смерть физического лица, реорганизация юридического лица) и переходом всех прав и обязанностей, кроме непередаваемых, к одному или нескольким преемникам.


Сингулярное или частное правопреемство. Характеризуется тем, что предшественник не прекращает своё существование, но в отдельных правоотношениях его права и обязанности переходят другому лицу/другим лицам. Классические примеры: цессия (замена кредитора) и перевод долга (замена должника).


Объекты гражданских правоотношений.

Две концепции объекта: монистическая и плюралистическая.

Монистическая концепция исходит из понимания

Норма права через правоотношение (то есть права + обязанности) регулирует общественные отношения (по сути – поведение субъектов).

Норма права –> правоотношение (права + обязанности) –> общественные отношения –> общественные отношение (поведение субъектов).

Объект понимается как то, на что направленно правоотношение (это в данном случае – поведение участников). Отсюда вывод: объект – это действие сторон.

Например, в купле-продаже два объекта: действие по передаче товара (А) и действие по оплате (В).

Плюралистическая исходит из социологического понимания правоотношения. Понимает как то, по поводу чего возникает правоотношение, а это – материальные и нематериальные блага.

В статье 128 ГК несколько возможных видов:

1. Имущество. Термин многоаспектный.

а) В узком смысле: res corporalies (одна или несколько телесных вещей). Объект права собственности – только телесная вещь.

б) Это телесные вещи + имущественные права (в статье 128 – «включая имущественные права»).

в) Самый широкий смысл – это вещи + имущественные права + имущественные обязанности. Например, так понимается в статье 1112 наследство.

2. Работы и услуги.

Главные отличия между ними:

  1. Работа создаёт овеществлённый результат, услуга имеет полезный неовеществлённый эффект.

  2. Результат работы отделим от исполнителя, услуги – нет, тесно связаны с деятельностью исполнителя.

  3. Результат работы передаётся заказчику путём акта передачи, а в услугах такой этап отсутствует, так как передача невозможна.

3. Интеллектуальная «собственность». Термин «собственность» условно, то есть вещное право здесь не действует, потому что результат – это некая идея, результат нематериален. Помимо результата интеллектуальной деятельности к ним приравнены средства индивидуализации лиц, товаров (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания…).

4. Нематериальные блага. Они в гражданском праве защищаются. Примерный перечень в статье 150.


Содержание гражданского правоотношения – это:

А) субъективные гражданские права (вспомнить понятие и элементы, право требование и притязания…);

Б) юридические обязанности (вспомнить понятие «обязанности», обязанности двух типов: активное и пассивное активные – необходимо совершать определённые действия и пассивные – необходимость воздержаться от определённого действия).

Домашнее задание: тема 1 (введение в гражданское право)




4. Классификация гражданских правоотношений.