Файл: Понятие и виды наследования ( Общие положения о наследовании . ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.03.2023

Просмотров: 331

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Гражданское законодательство РФ исходит из иного взгляда на природу завещательного распоряжения. Статья 1228 ГК РФ о наследовании права на вклад в банке (финансовом учреждении) размещена законодателем не среди норм о наследовании по завещанию (гл. 85 ГК РФ), а в гл. 84, посвященной общим положениям о наследовании. При этом в ст. 1228 ГК РФ отсутствует указание, что завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

По-иному разрешаются вопросы завещания и завещательного распоряжения вкладчика банка.

Так, завещание, составленное после завещательного распоряжения, полностью или частично отменяет его лишь в двух случаях: если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад или завещание касается всего имущества наследодателя. Если же завещательное распоряжение банку было сделано после завещания, то наследование вклада осуществляется в соответствии с завещательным распоряжением, а не завещанием.

Признание недействительным нового завещания не восстанавливает действия предыдущего, кроме случаев, касающихся дефектов воли завещателя. Как видим, в законодательстве РФ достаточные основания считать завещательное распоряжение разновидностью завещания отсутствуют. Вместе с тем Гражданский кодекс РФ исходит из того, что право на вклад (денежные средства) в банке входит в состав наследства, независимо от способа распоряжения им - при помощи завещания или же завещательного распоряжения. Поэтому и оформление наследственных прав производится единообразно - путем выдачи наследникам по их заявлению свидетельства о праве на наследство. При этом в свидетельстве указывается, что оно выдается на основании завещательного распоряжения. Хотя наследуется право на вклад (денежные средства), предметом наследования выступает определенная денежная сумма, причитающаяся наследодателю.

Из документов, предоставленных банком (финансовым учреждением) в ответ на запрос, нотариусу станет известно о наличии вклада, завещательного распоряжения и сумме денежных средств (вместе с процентами и иными начислениями, предусмотренными договором или законом). Однако, за период с момента получения нотариусом информации и до выплаты денежных средств наследникам на основании свидетельства о праве на наследство сумма может измениться, что создаст наследникам дополнительные трудности. Поэтому указывать в свидетельстве о праве на наследство конкретную сумму денежных средств нотариусу нецелесообразно. Представляется, что следует ограничиться формулировкой о переходе к наследнику всей суммы вклада, со всеми причитающимися процентами и компенсациями. Если помимо наследника, указанного в завещательном распоряжении, к наследованию призывается также и другой наследник, например, имеющий право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ), то нотариусом в свидетельстве о праве на наследство указывается размер доли соответствующего наследника.


В случае, когда один из наследников принял наследство, но не обратился за получением свидетельства, в свидетельстве другого наследника допустима оговорка о том, что свидетельство о праве на наследство на соответствующую долю не выдано. Конкретные денежные суммы (размер вклада, проценты, другие выплаты) в свидетельстве о праве на наследство не указываются[11].

Можно выделить основные задачи и принципы нотариальной деятельности по защите наследственных прав. Среди них:

- оказание квалифицированной юридической помощи;

- содействие урегулированию споров и разногласий лиц, которые обратились за совершением нотариальных действий;

- формирование уважительного отношения к закону;

- нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов с целью придания им достоверности;

- некоммерческий характер нотариальной деятельности и др.

Выделим действия по защите наследственных прав и интересов граждан. Среди них: выдача свидетельства о праве на наследство, оповещение наследников об открытии наследства, удостоверение завещания, принятие и отмена мер по охране наследственного имущества и управлению им и др.

Нам представляется, что при рассмотрении вопросов о нотариальной защите наследственных прав основным является способ принятия и отмены нотариусом мер по охране наследственного имущества и управления им.

Меры устанавливаются на определенный срок, продолжительность которого определяет нотариус, согласно характеру и ценности имущества, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством. Этот срок не может превышать шести месяцев, а в некоторых случаях (отказ или отстранение наследников от наследства, непринятие наследства) – девяти месяцев.

В целях охраны наследства, нотариус, в присутствии двух свидетелей, проводит опись наследственного имущества, результаты которой оформляются актом. Защите наследственных прав способствует передача имущества на хранение. Если входящее в состав наследства имущество не является наличными деньгами, валютными ценностями, драгоценными металлами и т.п., то оно может передаваться по договору хранения одному из наследников, а если отсутствует возможность такой передачи – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, хранение обеспечивается исполнителем. При этом, если хранитель не является наследником, то он вправе получать от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества.


Другая ситуация складывается, если в составе наследства имеется имущество, которое требует не только охраны, но и управления (предприятие как имущественный комплекс, ценные бумаги, исключительные права и др.). Нотариус в этом случае, в соответствии со ст. 1026 ГК РФ, в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления имуществом[12]. Нам договор доверительного управления имуществом представляется в виде некоторого лишения собственника (в данном случае наследника) владельческих и пользовательских полномочий, но на определенный срок.

Некоторые авторы, при исследовании способов нотариальной защиты наследственных прав и интересов, главным способом считают выдачу свидетельства о праве на наследство. Рассмотрим подробнее данный способ защиты.

Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нем наследственное имущество. Получается, что целью выдачи свидетельства является обеспечение переноса права собственности с одного лица на другое – наследника. Свидетельство о праве на наследство устанавливает основания возникновения имущественного права наследника, которое ранее принадлежало наследодателю.

Выдача свидетельства производится нотариусом по месту открытия наследства только наследникам, принявшим наследство в установленном порядке, в соответствии с их письменным заявлением (но возможно и подача заявления по почте, передача заявления представителем наследника и др.) В этих случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом. Как мы видим, свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом, т.к. его получение, являясь правом, а не обязанностью наследника, подтверждает права наследования.

Также свидетельство можно рассматривать как правозащитный документ, так как его наличие исключает удовлетворение притязаний третьих лиц на наследуемое имущество. Следует отметить, что существует иная точка зрения, в соответствии с которой свидетельство о праве на наследство имеет двойственную правовую природу и является также правоустанавливающим документом. Мы считаем целесообразным рассматривать свидетельство о праве на наследство в его многообразной природе, как публичный, правозащитный и правоподтверждающий документ.

Учредители доверительного управления наделены широкими правами требования по отношению к доверительному управляющему. К примеру, учредитель управления имеет право требовать возмещения убытков, причиненных утратой или повреждением наследственного имущества, включая упущенную выгоду. Такой подход позволяет защитить интересы наследников даже без их личного участия.


Некоторые юристы, при исследовании способов нотариальной защиты наследственных прав и интересов, главным способом защиты считают выдачу свидетельства о праве на наследство. Меры по охране и управлению наследством прекращаются с момента выдачи свидетельства о наследовании, так как с момента фактической передачи имущества наследнику необходимость осуществления мер по охране наследственного имущества отпадает.

Проведенный выше анализ позволяет выделить нотариальный способ защиты прав в качестве альтернативного по отношению к судебному способу защиты. Ведь нотариат является не государственной структурой, что может исключить или устранить обращение в дальнейшем в органы государственной власти.

Таким образом, можно сделать вывод, что если говорить о нотариальной деятельности по реализации наследственных прав и интересов, то ее можно представить, как действия нотариусов по обеспечению юридической возможности распорядиться на случай смерти имуществом, которое принадлежит гражданину-наследодателю, по обеспечению прав третьих лиц, а также по защите правомочий наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей в установленном законом порядке в процессе открытия и принятия наследства.

2. Особенности правового регулирования отдельных видов наследования

2.1 Особенности правового регулирования наследования по завещанию и по закону

Наследование по завещанию и закону в истории существовали всегда, однако на разных этапах развития общества в них вкладывался разный смысл.

Так, например, гражданское законодательство Российской Империи в «Своде законов гражданских», предусматривало основания наследования по завещанию и по закону[13].

Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается наследником двумя путями - или по завещанию, или по закону, - но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем»[14].


В 1918 году был принят акт, который изменял все наследственное право того времени, и назывался он «Об отмене наследования». На основании этого документа наследование полностью отменялось как по закону, так и по «духовному» завещанию. 22 мая 1922 года декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФС» право на наследство было восстановлено.

Декретом устанавливалось наследование по завещанию и по закону. Гражданский кодекс РСФСР, введённый в действие с 1 января 1923 года, закрепил эти изменения в законодательстве, но ограничил наследование до 10.000 рублей за вычетом всех долгов умершего. Сумма, превышающая эти цифры, переходила государству.

Гражданский кодекс ограничил круг наследования только близкими родственниками: супругом умершего, детьми, внуками и правнуками и нетрудоспособными. Это правило действовало на наследников как по закону, так и по завещанию, наследство делилось поровну между всеми. Все это объясняется тем, что в советском законодательстве, был запрет на извлечение нетрудовых доходов, кроме того ограничивалось количество входящих в собственность граждан объектов и их размер. Эти ограничения были не обоснованы и как отмечал Е.А. Суханов, «были крайне не эффективны и даже вредны для общества»[15].

После принятия законов «О собственности в СССР» и «О собственности в РСФСР», появились новые возможности осуществления права собственности.

Гражданский кодекс Российской Федерации установил в законе право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Что касается оснований возникновения наследования, в первую очередь исследуем наследование по завещанию.

Завещание рассматривается с трех сторон, во-первых, – это документ, который включает в себя распоряжение наследодателя о распределении своего имущества, во-вторых, завещание – это конкретное жизненное обстоятельство в виде юридического факта при наличии которого возникают определённые гражданские правоотношения, в-третьих – это односторонняя сделка, то есть для ее возникновения достаточно волеизъявления одного лица (наследодателя).