Добавлен: 05.04.2023
Просмотров: 88
Скачиваний: 1
Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются «урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам)»[9].
Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой «охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства»[10]. Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закреплённые в ст.1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкования понятия «наследования». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)[11]. Более широкое определение наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживших его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения[12]. Данная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении, как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств.
Из приведённого определения наследования и положений ч.1 ст.1112 ГК РФ можно вывести и понятие наследства. Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей.
В.И. Серебровский в указанной работе исключает из состава наследства обязанности (долги, пассив) наследодателя, указывая, что «долги являются…только «обременением» наследства, но не его составной частью»[13].
В п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» уточнено содержание наследственного имущества: в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права; имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (ч. 1 ст. 1175 ГК РФ).
Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также, если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, ч.2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора. Также исключаются из состава наследства неимущественные права и другие нематериальные благ, принадлежавшие умершему, перечисленные в ст.150 ГК РФ. Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.
В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее или универсальное правопреемство. Его надо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность.
Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника.
Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.
Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, поэтому важное значение приобретает время и место открытия наследства.
Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, с которым закон связывает определение: круга наследников, призываемых к наследству; состава наследственного имущества; начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя; момента возникновения права наследников на наследственное имущество; срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; законодательство, которым следует руководствоваться.
Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому, граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» установлено, что в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени.[14]
Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным Министерства обороны РФ (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решение суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определённых обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждении факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах ЗАГСа и получения свидетельства о смерти, впоследствии представляемого наследниками нотариусу.
Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, ст. 1115 ГК РФ).
Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.
1.3 Субъекты наследственных правоотношений в России
Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвует нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст.1127 ГК РФ, ст.37 и 38 Основ законодательства о нотариате – далее Основ), отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.
Наследодателем признается физическое лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Дееспособность наследодателя не учитывается только при наследовании по закону, что касается же совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются определенные требования: это физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностью на момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным, и не будет иметь юридической силы.
Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми в соответствии со ст.1116 могут быть: граждане (физические лица); юридические лица; Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Физические лица могут быть наследниками, если они признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. Возможность быть призванными к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные судом недееспособными вследствие психического заболевания. В соответствии со ст.1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребёнка жизнеспособным независимо от времени, которое ребёнок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются ввиду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его дети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону или указаны наследодателем в завещании.
Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования могут быть призваны к наследованию не только по завещанию, но и по закону при наступлении обстоятельств, указанных в ст.1151 ГК РФ.
«Государство как наследник по завещанию или по закону имеет свою специфику, которая проявляется в том, что на государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства и что от него не требуется каких-либо действий для принятия наследства. Среди прочего это означает, что принятие имущества является не только правом, но и обязанностью государства. Кроме того, если в качестве наследников по завещанию значатся субъекты права хозяйственного ведения или оперативного управления (государственные и муниципальные предприятия и учреждения и казенные предприятия), то фактически наследником такого имущества является государство или муниципальное образование, но не само юридическое лицо»[15].
Как отмечает Б.А. Булаевский: «Государство – это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей наследников».[16]
Гражданский кодекс РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство; лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст.1117). Руководствуясь положениями ст.1117 ГК РФ, условно выделим три группы недостойных наследников.
П.19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» устанавливает, что при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь ввиду следующее:
а) указанные в абзаце первом п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия… являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.
Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.