Файл: Понятие и виды наследования (актуальное).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2023

Просмотров: 384

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества»[21].

С началом экономических преобразований в стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР»[22], «О собственности в РСФСР»[23] раздвинули возможности осуществления права собственности.

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных законах, установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц, действия в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг., количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.

Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование.

Конституция Российской Федерации указывает на то, что «право наследования гарантируется» (п.4 ст.35)[24].

В свою очередь, Гражданский кодекс РФ (Далее ГК РФ) в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом[25].

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР»[26], принятый Государственной Думой 11 апреля 2001 г. и вступивший в силу 17 мая 2001г., расширил круг наследников по закону с двух до четырех очередей (третья очередь – братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя) и четвертая – прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки), тем самым, с одной стороны, восстановил справедливость, с другой – ускорил решение вопроса о системном изменении норм наследственного права – принятие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.


Переходя к вопросу о сущности современного наследственного права необходимо отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ в России гарантируется право наследования. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и прежде всего всемерной охране частной собственности. Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределена условиями распределения имущественных благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию. Отдельные отступления от этого общего положения, и в частности возможность использования некоторыми индивидуумами полученных благ для асоциального образа жизни, не должны влиять на положительную в целом направленность рассматриваемой конституционной гарантии[27].

Как справедливо отмечается в литературе, полное отрицание наследования, равно как и его неоправданные ограничения, способны породить куда более опасные тенденции в сравнении с тем, что может иметь место при обеспечении гарантии права наследования[28].

Следует также учитывать, что реализация конституционной гарантии права наследования ориентирована как на обеспечение частных интересов, так и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества.

Гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Как отметил Конституционный Суд РФ, такие ограничения допустимы, если они носят обоснованный и соразмерный характер[29]. Одним из наиболее ярких примеров является предусмотренное действующим законодательством правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), ограничивающее свободу завещания[30].

За рамками подобных ограничений рассматриваемая конституционная гарантия должна непосредственно реализовываться в процессе применения правовых норм при осуществлении и защите прав граждан. Такой вывод следует из положений ст. 18 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.


Вместе с тем нельзя забывать, что сама по себе конституционная гарантия права наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства. Основания их возникновения определяются законом, а конституционная норма гарантирует осуществление прав, которые возникли в соответствии с ним.

Реализация права наследования позволяет обеспечить переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам.

При этом содержание права наследования включает в себя не только возможность приобретения имущества умершего гражданина другими лицами (возможность наследовать), но и возможность для обладателя имущества распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению (возможность завещать).

В свою очередь, возможность завещать имущество и возможность наследовать его находят отражение в содержании правоспособности субъектов гражданского права. Как элементы правоспособности соответствующие возможности реализуются в конкретных правоотношениях. Вместе с тем не все возникающие правоотношения приобретают качество наследственных правоотношений. Так, реализация возможности завещать непосредственно не порождает наследственных правоотношений. Однако складывающиеся при этом отношения принципиальным образом влияют на развитие правоотношений, возникновение которых связывается со смертью завещателя.

Тесная взаимосвязь подобных отношений предопределяет необходимость их согласованного регулирования. При этом связующей нитью является общая цель такого регулирования, а именно – упорядочение имущественных отношений на случай смерти одного из их участников.

В Российской Федерации согласованное регулирование указанных отношений достигается посредством формирования относительно самостоятельной группы правовых норм, образующих раздел гражданского права и именуемых наследственным правом.

Таким образом, наследственное право представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.

Гармонично вписываясь в систему гражданского права, наследственное право не поглощается его отдельными институтами либо группами институтов и не становится их придатком. По обоснованному и наиболее распространенному мнению, наследственное право образует самостоятельную подотрасль гражданского права[31].

Как и другие подотрасли гражданского права, наследственное право имеет особый предмет регулирования. В качестве такого предмета выступают отношения по поводу перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.


Относительная самостоятельность наследственного права выражается и в существовании целого комплекса его общих норм, которые подлежат применению независимо от оснований наследования, а также от состава наследственного имущества (будь то объекты вещных прав либо иное имущество) и круга участвующих в конкретных правоотношениях субъектов. Среди таких норм следует назвать правила, закрепляющие понятие и признаки наследственного правопреемства, понятие наследства и условия его открытия, основания наследования, круг субъектов наследственных правоотношений и некоторые другие нормы.

Наряду с общими положениями в наследственном праве выделяются и специальные институты, такие, как: институт наследования по завещанию, институт наследования по закону, институт приобретения наследства, институт ответственности по долгам наследодателя, а также другие более или менее крупные институты наследственного права.

    1. Основные принципы наследственного права

Принцип наследования по завещанию впервые был закреплен в римском праве и обозначал свободу содержания в полной мере и в полном объеме. Завещание имело силу, только если оно было совершено:

  • В установленной форме.
  • Лицом, обладающим активной завещательной правоспособностью.
  • С назначением наследника, который обладал пассивной
    завещательной правоспособностью.

Высказывание наследодателя должно было быть определенным,
точно формулирующим его подлинную волю. Однако допускалась ссылка на другие неформальные документы, содержащие имена наследников.

Нельзя было назначить наследника под условием, что назначенный наследник в свою очередь одарит завещателя или третье в своем завещании.

Вступление в наследство по завещанию или без завещания приводило к тому, что наследник немедленно вступал в правовое положение наследодателя и становился наследником навсегда, ничто уже не могло избавить его от этого качества, даже собственное решение[32].

Сегодня все институты наследственного права образуют единое целое, системное образование с присущими ему принципами. Являясь подотраслевыми, такие принципы базируются на фундаментальных отраслевых принципах гражданского права и представляют собой их конкретное выражение в сфере наследственного права.

Их применение позволяет не только познавать смысл самого регулирования отношений, опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим лицам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их.


На современном этапе выделяют следующие принципы наследственного права:

  1. универсальности наследственного правопреемства;

2) свободы завещания;

  1. принцип учета воли наследодателя;

4)обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников;

  1. принцип дозволительной направленности и диспозитивности или свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;

6) охраны основ правопорядка и нравственности.

К принципам наследственного права принято относить:

  • принцип универсальности наследственного правопреемства.
    Этот принцип означает, что между волей наследодателя (действительной и предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тому, кому оно предназначено, и волей наследника, принимающего его, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме тех, которые прямо предусмотрены законом. Универсальность наследственного правопреемства находит свое наиболее полное выражение в том, что наследник выступает
    в качестве преемника не только в правах, но и в обязанностях;
  • принцип свободы завещания. Он выражается в том, что воля
    наследодателя должна быть свободной при составлении завещания, его последующем изменении или отмене. Принцип свободы завещания может быть ограничен в соответствии с действующим законодательством лишь в одном случае — при реализации права на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) с целью обеспечения прав и законных интересов определенного круга лиц, например, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей;
  • принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых
    наследников.
    Суть его в том, что наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве;
  • принцип учета воли наследодателя (как действительной, так
    и предполагаемой).
    Он состоит в том, что в случае если наследодатель не оставил завещания или оно признано недействительным либо часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону;
  • принцип дозволительной направленности и диспозитивности
    или свободы выбора у наследников, призванных к наследованию.
    Суть
    его в том, что наследники могут, как принять наследство, так и
    отказаться от него. Если наследник принял какое-либо решение
    под давлением извне, такое решение может быть признано недействительным по общим основаниям признания сделок недействительными;
  • принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников и иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Охрана интересов завещателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, выполнением всех юридических обязательственных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Интересы наследников обеспечиваются, в частности, тем, что они отвечают по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества;
  • принцип охраны наследства от противоправных и безнравственных посягательств. Сущность этого принципа выражается в
    системе норм, регулирующих охрану наследства и управление им,
    возмещение связанных с этим расходов и т.п[33].