Добавлен: 23.04.2023
Просмотров: 476
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения о наследовании.
§ 1.1 Законодательство о наследовании
§ 1.2 Доказательство отношений, являющихся основанием призвания к наследованию.
Глава 2 Основные положения о наследовании по завещанию.
§ 2.1 Понятие завещания по гражданскому законодательству РФ
3. Основные положения наследования по закону
§ 3.1 Круг наследников по закону
§ 3.2 Отдельные категории наследников по закону
Правила ст.1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на осязательную долю в наследстве, и, соответственно, применяются к завещательному отказу. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказов получателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказоплучателя работы или оказанной ему услуги. Лицо, не имеющее права наследовать, или отстраненное от наследования, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
Таким образом, институт наследования базируется на Конституции РФ, Гражданском Кодексе РФ, Законодательстве о нотариате в РФ, Семейном кодексе и других законодательных актов и разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ.
§ 1.2 Доказательство отношений, являющихся основанием призвания к наследованию.
Непосредственно из закона наследственные правоотношения не возникают. Для их возникновения необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. В их числе – открытие наследства.
Открытие наследства означает, что к «совокупности прав и обязанностей умершего гражданина применяются нормы наследственного права»[18].
Для открытия наследства необходимо также наступление предусмотренного законом юридического факта. К нему относится: смерть наследодателя или объявление его умершим.
Не влечет открытия наследства признание гражданина безвестно отсутствующим или факт пропажи его без вести на фронте, если он не был объявлен умершим.
Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. В зависимости от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства в порядке, установленном ст.1156 ГК РФ, определяется законодательство, которым следует руководствоваться, и т.д.[19]
Согласно ст.1114 ГК РФ,[20] днем открытия наследства является день смерти наследодателя. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст.45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда.[21]
Гражданский Кодекс РФ сохранил существовавшее раннее положение, неоднократно подтвержденное судебной практикой, о том, что временем открытия наследства является день смерти гражданина, но и подвел итог многолетней дискуссии о наследовании в случае смерти в пределах одних суток лиц, которые могли бы наследовать друг после друга. Законодатель не воспринял предложение ряда ученых об определении времени возникновения наследственного отношения не «днём», а «моментом» смерти наследодателя[22], впервые закрепив в ГК РФ следующее: «Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них» (ст. 1114).
До времени открытия наследства, то есть при жизни наследодателя, принадлежащее ему имущество не может быть передано другому лицу или другим лицам по праву наследования.
Основным документом, подтверждающим смерть наследодателя, для нотариального органа является свидетельство о смерти наследодателя, выдаваемое органами ЗАГСа. Основанием для государственной регистрации смерти является:
-документ установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом[23];
-решение суда об установлении факта смерти (ст.247 ГПК РФ)[24] или об объявлении лица умершим (ст. 45 ГК РФ), вступившее в законную силу;
-документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий[25].
Объявление лица умершим отличается от установления факта смерти тем, что «в первом случае смерть гражданина предполагается, во втором же случае определенно имела место, но по каким-то причинам не была зарегистрирована в загсе»[26]. Следует помнить, что в этих случаях по-разному определяется и момент открытия наследства. При объявлении лица умершим им считается «день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим» (п. 3 ст.45 ГК РФ), а при установлении факта смерти – установленная судом дата фактической смерти.
Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно ли находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии такового – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части (ст. 1115 ГК РФ).[27]
Определение места жительства дано в ст.20 ГК РФ,[28] где указывается, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
Отсюда следует, что если гражданин умер в месте, которое не является его местом жительства, то местом открытия наследства будет не то место, где он умер (например, больница в другом городе, куда наследодатель временно приехал), а место его последнего постоянного жительства. В то же время, судебная практика сложилась таким образом, что Дома престарелых и инвалидов считаются местом открытия наследства, поскольку наследодатель жил там постоянно, несмотря на то, что имущество, зачастую, находится в другом населенном пункте[29].
Отдел нотариата Верховного суда РФ разъяснил, что местом открытия наследства лица, умершего в заключении, является последнее постоянное место жительства до ареста, а не место заключения[30].
В отношении лица, объявленного умершим по безвестному отсутствию, местом открытия наследства должно считаться место последнего известного его места жительства. Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости гражданских и иных правоотношений.
В том случае, если ни одну из указанных справок представить нотариусу невозможно, необходимо представить в нотариальную контору вступившее в законную силу решение суда об установлении факта места открытия наследства. В настоящее время введена регистрация по месту жительства и по месту пребывания. Так, в ст.2 Закона РФ от 25 июня 1993г. №5242-1 «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»[31], а также п.3 Правил регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995г. №713[32], разграничивается место жительства и место пребывания и раскрывается содержание этих понятий. Следует иметь в виду, что для наследственного правопреемства имеет значение лишь регистрация по месту жительства наследователя.
Таким образом, для возникновения отношений по наследованию является смерть наследодателя. Доказательством места открытия наследства могут служить: справки ЖЭО; местной администрации; справка с места работы с указанием места жительства наследодателя, согласно его анкетным данным либо данным его личного дела; адресного бюро; райвоенкомата; копия актовой записи о смерти наследодателя, выдаваемая органами ЗАГСа: документ о месте нахождения имущества или основной его части (если местожительство неизвестно), выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о зарегистрированной на наследодателя недвижимости, справка банка о наличии вклада и т.д.
Глава 2 Основные положения о наследовании по завещанию.
§ 2.1 Понятие завещания по гражданскому законодательству РФ
В предыдущей главе своей курсовой работы я убедился, что завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя[33].
ГК РФ по-новому обозначил роль завещания при наследовании имущества. Если ранее преимущественное значение имело наследование по закону (нормы о завещании носили вспомогательный характер), то теперь ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании, а наследованию по закону отведена восполнительная функция. Об этом свидетельствует тот факт, что глава 62 "Наследование по завещанию" нынешнего ГК предшествует главе, посвященной наследованию по закону. Хотя более правильным представляется прежний подход, в соответствии, с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию. Во-первых, это логично потому, что написание завещания - не обязанность, а право наследодателя, которым он может и не воспользоваться. Во-вторых, применение норм главы 62 о наследовании по завещанию невозможно без обращения к положениям последующей главы. Так, именно в главе 63 "Наследование по закону" содержатся нормы о неоднократно упоминавшихся в главе 62 наследниках по закону; правилах об обязательной доле в наследстве; о правах супруга при наследовании и др[34].
В ГК РФ специально подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания (ст. 1118 ГК РФ)[35]. В соответствующей норме определена также правовая природа завещания: указано, что завещание является односторонней сделкой, но такой, которая создает права и обязанности только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя. Определение завещания как односторонней сделки также означает, что нормы, устанавливающие общие условия действительности и основания признания сделок недействительными (ст. 166-181 ГК РФ)[36], распространяются и на завещания в той мере, в какой они могут быть применены к этому виду сделок.
Подчеркнут личный характер завещания. Так, важно уточнение о том, что "совершение завещания через представителя не допускается" (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), а также установление запрета совершения завещания двумя или более гражданами (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В ГК РФ также четко определено, что совершить завещание может только полностью дееспособный гражданин.
Важнейшее значение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти имеет принцип свободы завещания, выраженный в новом законодательстве, причем пределы этой свободы расширены.
Руководствуясь принципом свободы завещания, граждане вправе:
1) завещать свое имущество любым лицам: гражданам, в том числе иностранцам и лицам без гражданства, юридическим лицам, как государственным, так и основанным на частной форме собственности, в том числе религиозным организациям, фондам и др., Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, иностранным государствам, международным организациям (ст. 1116 ГК РФ)[37];
2) указать в завещании не только одного или нескольких наследников, но и подназначить наследника.
3) завещать любое имущество. В ГК РФ специально подчеркнуто, что имеется в виду не только имущество, которое принадлежит завещателю на праве собственности в момент совершения завещания, но и то, которое он приобретет в будущем. Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства (ст. 1120 ГК РФ);[38]
4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью, указав конкретно, о каких вещах либо правах идет речь. Он может составить одно или несколько завещаний (ст.1200 ГК РФ)[39].
Если имущество завещано нескольким лицам без указания долей либо конкретных вещей, которые предназначаются каждому, считается, что имущество завещано в равных долях (ст. 1122 ГК РФ)[40].
Кодекс специально регулирует довольно распространенные случаи, когда по завещанию конкретным наследникам предназначаются части неделимой вещи, то есть такой, которая не может быть разделена в натуре (например, смежные комнаты в квартире). Предусмотрено, что такая вещь считается завещанной в долях, которые определяются соразмерно стоимости каждой части. Но важно то, что воля завещателя и в этом случае не безразлична: в соответствии с ней определяется порядок пользования такой вещью. По желанию наследников порядок пользования указывается в свидетельстве о праве на наследство, а если речь идет о недвижимом имуществе (например, о квартире), то порядок пользования регистрируется вместе с регистрацией права собственности. И лишь в случае спора размер долей и порядок пользования неделимой вещью определяется судом (ст. 1122 ГК РФ).[41]