Добавлен: 25.04.2023
Просмотров: 188
Скачиваний: 1
ВВЕДЕНИЕ
В ч. 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации закреплено:[1] каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
В настоящее время в большинстве стран мира существует сложная отрасль общественного производства - индустрия авторских и смежных прав. Возникновение этой отрасли общественного производства обусловлено массовой коммерциализацией авторских и смежных прав.
В соответствии со ст.1259 Гражданского Кодекса[2] - это произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а так же от способа его выражения.
Часть произведения (в том числе название произведения или его персонаж), если по своему характеру оно может быть признано самостоятельным результатом творческого труда автора и выражено в объективной форме также является объектом авторского права.
Субъектами авторского права являются соответственно авторы произведений науки, литературы и искусства, исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания. К ним относятся также компьютерные программы, базы данных, кинофильмы, видеофильмы и аудиопроизведения, полиграфическая продукция и т.д.
Создание и использование объектов авторского права привело к формированию и развитию новой отрасли общественного производства - авторского права.
Понимание этой особенности экономического развития РФ позволяет оценить особую важность данной комплексной отрасли общественного производства и принять меры для ее приоритетного развития, как это уже сделано в большинстве стран мира.
Как только идеи воплощаются в произведениях, возникает авторская защита их формы-в смысле расположения слов, нот и знаков. Авторское право защищает права авторов произведений искусства от тех, кто их копирует, т. е. от тех, кто использует формы, являющиеся оригинальным творением автора.
Практическая ценность закона зависит прежде всего от того, насколько эффективно он применяется. Поскольку авторам иногда очень трудно осуществлять свои права самостоятельно, очень часто создаются специальные организации авторов, которые управляют определенными авторскими правами от их имени. В частности, такие организации могут давать разрешение на копирование произведений и на этом основании получать авторские гонорары.
Вся система защиты авторских прав будет бессмысленной, если творческая деятельность не поощряется и не поддерживается. С точки зрения автора охраняемого произведения, защита авторских прав имеет смысл тогда, когда он получает доход от результата своего труда, но это невозможно без публикации и распространения произведения.
Суть авторско-правовой охраны сводится в конечном итоге к поиску баланса между интересами творческой личности и общества. Автор произведения вправе получать адекватное вознаграждение, а размер этого вознаграждения не должен противоречить общественным интересам и потребностям.
В этой работе я рассмотрю историю, понятие, виды авторского договора, а также отвечу на поставленные вопросы и многие другие. Также мною на основе договора о передаче исключительных (неисключительных) прав на использование произведения будут рассмотрены содержание, ответственность и прекращение авторского договора.
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА
Использование произведения автора другими лицами (пользователями) осуществляется на основании авторского договора, кроме случаев специально указанных законом. Договорная форма использования произведений в большей степени, чем любая другая, обеспечивает реализацию и защиту как моральных, так и имущественных прав автора. Она также служит интересам пользователей, так как они приобретают определенные права на использование произведений, которыми другие не обладают, и в связи с этим могут окупить свои затраты на воспроизведение и распространение произведений и получить прибыль.
В конечном счете общество в целом также заинтересовано в договорном использовании произведений, поскольку такой порядок стимулирует творческую активность его членов и способствует приумножению духовного богатства общества.
В ГК 1964 года единого определения авторского договора не содержалось. Попытки выработать его научное определение, предпринятые рядом ученых, большого успеха не имели. В юридической литературе давались такие определения авторского договора:
Авторский договор - это соглашение об использовании организацией авторского произведения науки, литературы и искусства в соответствии с культурными потребностями всего общества, при уважении личных и имущественных прав автора;[3]
Авторский договор - соглашение автора и организации-пользователя по поводу создания и использования произведения науки, литературы и искусства;
Авторский договор - соглашение, по которому одна сторона-автор уполномочивает другую сторону-пользователя использовать произведение или предоставляет ей право распоряжаться произведением в определенной степени, а пользователь обязуется уплатить автору вознаграждение за использование или предоставление такого права.
Последнее определение, на мой взгляд, является наиболее содержательным. Следует отметить, что не было большой необходимости в разработке общего определения авторского договора, поскольку закон давал полные определения двух возможных видов авторского договора - договора о передаче произведения в пользование и лицензионного авторского договора (ст. 503 ГК РСФСР 1964 г.).[4] Кроме того, в специальной литературе по авторскому праву раскрывались признаки и определялись основные черты и виды авторского договора.
В основах гражданского законодательства 1991 г. авторский договор она определялась как договор, по которому автор обязан создать в соответствии с договором и передать заказанное произведение или передать готовое произведение в пользование, а пользователь обязан использовать или начать использовать произведение в установленном договором порядке в размере и в течение определенного срока и выплатить автору вознаграждение, установленное договором (ст. 139).
Ныне действующий Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от закрепления подобного развернутого определения вновь отказался.
Итак, действующее авторское законодательство не содержит определения авторского договора, однако анализ законодательства "Об авторском праве и смежных правах" позволяет сформулировать следующее определение: авторский договор - это соглашение, по которому автор передает или обязуется передать приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, согласованных сторонами.
Анализируя авторский договор, все эксперты подчеркивают, что авторский договор является разновидностью гражданско-правового договора, имеет гражданско-правовой характер и является самостоятельным в ряде других гражданско-правовых договоров. Этот вывод является не только теоретическим, но и практическим. В частности, это означает, что авторские и договорные отношения регулируются как общими положениями гражданского права, например, правилами о формах и условиях сделок, так и соответствующими нормами императивного права, касающимися, например, порядка заключения и исполнения договоров, ответственности за их нарушение и т.д.
Как правило, авторский договор носит консенсуальный, взаимный и компенсационный характер. На протяжении многих лет, то затухая, то разгораясь с новой силой, в российской юридической науке продолжается спор о природе авторского договора. Суть спора сводится к вопросу о том, передает ли автор свои права на произведение контрагенту или разрешает его использование только при определенных условиях. В связи с этим в литературе выдвигаются и подробно обосновываются теория присвоения (передачи) и теория разрешения, каждая из которых имеет своих активных сторонников.
Существует также компромиссная точка зрения, согласно которой один вид авторского договора, а именно договор о передаче произведения в пользование, не предусматривает уступки авторских прав, а лишь разрешает использование произведения; второй вид авторского договора, т. е. лицензионное соглашение об авторских правах, может предусматривать передачу авторских прав пользователю. Я придерживаюсь первого взгляда.
И действительно, в настоящее время, в связи с изменением социально-экономической ситуации в стране, перестройкой законодательства, аргументацией сторонников теории разрешения, состоящей главным образом в обосновании особого социалистического характера авторского права в советском праве, а также существовавшего ранее запрета на самостоятельное воспроизведение и распространение произведений самими авторами и др., оказался совершенно несостоятельным.
Ныне действующее законодательство неоднократно прямо подчеркивает возможность перехода (передачи) права на использование произведения от автора к другим лицам и, как представляется, достаточно однозначно решает вопрос о природе авторского договора.
Давая общую характеристику авторского договора, нельзя не коснуться вопроса о типовых авторских договорах, которые до недавнего времени являлись неотъемлемой чертой советского авторского законодательства. Их главное значение заключалось, с одной стороны, в обеспечении участников Договора нормативной базой для регулирования наиболее типичных вопросов в их отношениях, а с другой стороны, в гарантировании авторам определенного минимального уровня прав, который предоставлялся им пользователями.
Поскольку большинство норм типовых договоров носило диспозитивный характер, стороны могли в конкретных договорах отступать от их условий, включать в договор другие условия, исключать отдельные условия типового договора и т. д.
Однако все это не должно было привести к ухудшению позиции автора по сравнению с соответствующим типовым договором. К началу реформы авторского законодательства в стране насчитывалось около двух десятков типовых договоров, утвержденных союзными министерствами и ведомствами. Среди них имелись три типовых издательских договора, утвержденных Госкомиздатом СССР 24 февраля 1975 г.:[5]
Типовой издательский договор на литературные произведения, типовой издательский договор на произведения изобразительного искусства, типовой издательский договор на музыкальные произведения; два типовых постановочных договора, утвержденных Министерством культуры СССР 1 сентября 1976 г. и 18 апреля 1977 г.:
Типовой постановочный договор на создание драматического произведения и Типовой постановочный договор на создание, и постановку музыкально-сценического произведения; Типовой договор художественного заказа, утвержденный Госкомтрудом СССР 8 марта 1978 г. и др.
Помимо стандартных договоров, имеющих нормативное значение, на практике широко использовались примерные формы отдельных авторских договоров. Они не носили нормативного характера и выступали для участников будущего авторского договора в качестве рекомендуемой модели договора.
Действующее авторское законодательство не предусматривает существования каких-либо стандартных авторских договоров в качестве специальных подзаконных актов, но исходит из принципа свободы авторского договора. В связи с этим все вышеупомянутые типовые авторские договоры утратили свою обязательную силу. Но совсем отказываться от них нельзя, поскольку они могут, особенно на первых порах, использоваться сторонами в качестве образцовых образцов при составлении конкретных авторских договоров.
Наряду с предоставлением участником авторских отношений возможности самостоятельно определять свои договорные права и обязанности. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" предъявляет к авторским договорам определенные требования. Эти требования сформулированы в виде ряда диспозитивных и императивных норм, закрепленных в законе. Первые из них вступают в силу, когда стороны авторского договора специально решают определенные вопросы. В качестве примера можно привести правило о том, что действие права, передаваемого по договору, ограничивается территорией Российской Федерации, если авторский договор не содержит условия о территории, на которую передается право.