Файл: Принципы и основания наследования (Система наследственного права).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.04.2023

Просмотров: 434

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

2.1. Принципы, институты и нормы наследственного права как основные элементы системы наследственного права

Система наследственного права представляет собой сложную категорию, включающую взаимосвязанные и взаимообусловленные части и элементы, которые характеризуют внутреннее строение наследственного права, а также обособляют его от других подотраслей и институтов гражданского права. Она включает в себя три основных элемента — принципы, институты и нормы наследственного права [12 c. 264].

Принципы наследственного права представляют собой основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право, как система правовых норм, а также осуществляется правовое регулирование наследственных отношений.

Наличие таких принципов позволяет выделить наследственное право в качестве самостоятельной подотрасли гражданского права. Принципы наследственного права носят внутриотраслевой характер и основываются на общегражданских принципах [12 c. 265]. В то же время их вычленение является важным инструментом в познании и применении институтов наследственного права. К принципам наследственного права можно отнести следующие.

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства, означающий, что между волей наследодателя (действительной и предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тому, кому оно предназначено, и волей наследника, который его принимает, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом [17 c. 378]. Например, если наследник недееспособен, то наследство за него принимает законный представитель.

Согласно этому принципу наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей его полноте и заступает на место последнего во всех его правоотношениях. В виде исключения выступают лишь правоотношения, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя [20 c. 27].

2. Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования [23 c. 31]. Он означает, что наследодатель по своему усмотрению может распорядиться на случай своей смерти наследством, а может и не делать этого. Наследодатель может оставить наследство любым субъектам гражданского права, разделить наследство между различными наследниками, лишить наследства всех или кого-либо из наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Согласно ст. 1149 ГК РФ[3] принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в определенных законом случаях, когда начинает действовать принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников.


3. Принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников [20 c.28]. Сущность этого принципа заключается ь том, что наследование выполняет социально-обеспечительную функцию, поэтому среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве. Со времен римского права их принято называть необходимыми наследниками, закрепление за которыми обязательной доли по существу означает продолжение различного рода обязательств и после смерти наследодателя.

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя [23 c.32]. Суть данного принципа заключается в том, что если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону.

5. Принцип дозволительной направленности и диспозитивности действует в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство или отказаться от него [20 c.29].

6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию проходит «красной нитью» в наследственных правоотношениях [10 c. 34]. Например, охрана интересов завещателя реализуется посредством соблюдения тайны завещания, истолкования содержания завещания в соответствии с действительной его волей, выполнения всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства.

7. Принцип охраны самого наследства является производным от вышеназванного принципа, но в известной мере имеет самостоятельное значение. Его сущность выражается в системе норм, регламентирующих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов и т.п. [10c. 35].

Нормы наследственного права по нашему мнению, это разновидность норм права, закрепляющих и регулирующих данную сферу общественных отношений.

Можно сделать вывод-предложение: понятно, что важное юридическое значение имеет время открытия наследства и действующий ГК РФ законодательно закрепил существовавшее до сих пор положение, неоднократно подтвержденное судебной практикой, что временем открытия наследства является день смерти гражданина. Полагаем, такой подход не отвечает критериям социальной справедливости, поэтому правильнее определять время открытия наследства «моментом» смерти наследодателя.


2.2. Субъекты наследственных правоотношений

Под субъектом наследственного права подразумеваются лица, участвующие в наследственном правоотношении. Прежде всего, это наследодатель и наследник. Вместе с тем к субъектам наследственных отношений в широком смысле можно отнести и исполнителя завещания (душеприказчика), отказополучателя, рукоприкладчика, свидетеля, нотариуса, Российскую Федерацию, ее субъектов, муниципальные образования [13 c. 157].

Следует учитывать, что при ответе па вопрос, кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций. К примеру, В. А. Белов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники» [17 c.311]. По мнению Е. Г. Шабловой авторы А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой (Гражданское право. Ч. 3 / под ред. Л. II. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1998.) считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут» [33 с. 89].

1. Наследодатель. Вывод о том, что наследодателем может быть только физическое лицо, напрямую вытекает из ст. 1110 ГК РФ, где законодатель говорит о переходе по наследству имущества умершего. Ни при каких условиях наследодателем не может быть ни юридическое лицо, ни государство, ни иное образование. Гражданской (в том числе и завещательной) правоспособностью обладает любое физическое лицо с момента рождения (ст. 17 ГК РФ), но завещательной дееспособностью — только полностью дееспособный человек (п. 2 ст. 1118 ГК РФ) [33 c.39].

Под наследодателем понимается умерший человек, обладавший на момент смерти определенным имуществом (наследством), которое в соответствии с законом может быть унаследовано наследниками по закону или по завещанию. Понятие «завещатель» — более узкое: оно подразумевает человека, который не просто обладает собственностью, но и решает объявить свою волю относительно всего своего имущества или его части в завещательном распоряжении.

2. Завещатель — это всегда конкретная личность, физическое лицо, которое действует по своей воле и руководствуется исключительно своими интересами, и его волеизъявление становится важнейшим основанием наследования [31 c.417]. Наследодатель приобретает статус «завещателя» только после того, как решит выразить свою волю относительно судьбы принадлежащего ему имущества специфическим способом — посредством составления завещания либо, что предусмотрено законом, путем оставления завещательного распоряжения на денежные средства в банке.


Пo нормам современного наследственного права РФ и в силу ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, гарантирующей соблюдение нрава наследования, наследодателем может быть любое лицо, являющееся собственником того или иного имущества. Определенные ограничения в действующем законодательстве устанавливаются лишь для лиц, пожелавших составить завещание.

Право завещать имущество в силу строго личного характера завещания оно согласно п. 2 ст. 1118 ГК РФ может быть реализовано только гражданином, обладающим в момент совершения завещания дееспособностью в полном объеме. Лица, признанные недееспособными, не могут заключать сделки, в том числе составлять завещания.

Этой позиции придерживаются М. Ю. Барщевский [18 c. 65-66], А. А. Рубанов [26 c. 50-51] и др., а также судебная и нотариальная практика. В то же время вопрос о предоставлении завещательных прав несовершеннолетним продолжает вызывать дискуссии среди правоведов.

3. Наследники. Наследниками признаются лица, которые в соответствии со ст. 1116 и 1117 ГК РФ могут быть призваны к наследованию. Таковыми становятся не только физические лица (граждане Российской Федерации, иностранцы, лица без гражданства), но и иные субъекты гражданского права: юридические лица и публично-правовые образования, причем не только российские, но и иностранные и международные. Не могут быть наследниками животные. Вместе с тем действующее законодательство допускает возложение на одного или нескольких наследников обязанности содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. При этом заинтересованные лица вправе требовать исполнения воли завещателя в судебном порядке (ст. 137 ГК РФ).

Лицо, скончавшееся ранее наследодателя, не располагает правами на открывшееся наследство после него и не участвует в наследственных правоотношениях. Данное правило применяется с учетом положений п. 2 ст. 1114 ГК РФ о коммориентах (лат. commorientes — умирающие одновременно [16]) — лица, являющиеся наследниками по отношению друг к другу и умершие в один и тот же день, правоспособности гражданина, т.е. способности иметь гражданские права (в том числе право быть призванным к наследованию) и нести обязанности, возникающей в момент рождения и прекращающейся с его смертью.

Также по указанным основаниям могут призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, так называемые насцитурусы (от лат. nasciturus) Наряду с понятием «насцитурусы» применяется и другое название — постумы (после рожденные — дети, родившиеся после смерти своих отцов) [15 c. 47,16].


Включая не родившихся лиц в круг потенциальных наследников, закон охраняет возможные интересы будущих субъектов права. Получив заявление об ожидаемом появлении на свет потенциального наследника, лицо, оформляющее наследственные права граждан, принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК РФ); не может быть осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ) [3].

Если ребенок родится мертвым, то он при распределении наследства не учитывается. Если же ребенок родится живым, хотя и нежизнеспособным, в силу чего умрет спустя незначительное время, следует придерживаться общих правил о наследовании. Необходимо, однако, помнить, что, если ребенок умирает на первой неделе жизни, на основании соответствующих записей актов о рождении и смерти выдается только свидетельство о смерти ребенка. Вместе с тем, по просьбе родителей (одного из них) отделы ЗАГС выдают документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об актах гражданского состояния» [31 c.429].

Часть третья ГК РФ[3] значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очереди. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дядя и тетя наследодателя, племянники и двоюродные братья, и сестры (по праву представления) и т.п. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. В ст. 1147 ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель, и его родственники — с другой [10 c. 255].

Согласно существующей в России презумпции материнства (п. 1 ст. 48 СК РФ) матерью признается женщина, родившая ребенка. Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу факта их кровного родства. При рассмотрении вопросов, связанных с суррогатным материнством «необходимо учесть, что мотивом заключения договора суррогатного материнства для суррогатной матери чаще всего выступает вознаграждение и то, что суррогатная мать не желала заявлять о своих родительских правах в отношении данного ребенка». В связи с этим, «возможно, что суррогатная мать не захочет оставить ребенка себе, и в данном случае, ребенок будет признан оставшимся без попечения родителей и … поставлен на учет органами опеки и попечительства» [31 c.433].