Файл: Виды договоров (Общая теоретико-правовая характеристика договора как института гражданского права и проблемы их классификации).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.05.2023

Просмотров: 103

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Суть и значение договора, как основания возникновения обязательств наиболее ярко проявляется в выполняемых им функциях.[8.81]

Договор выполняет многочисленные функции, содержание и значение которых полно и глубоко исследованы в науке. Однако, в юридической науке сложилось неоднозначное понимание понятия функций договора.. А.В. Кравченко под функцией гражданско-правового договора понимал не форму, а определенный вид действий воздействия) данного юридического факта на общественные отношения [18.16]. В научной литературе выделены основные функции договора: инициативная, программно-координационная, информационная, гарантийная, защитная [19.164].

Инициативная функция договора заключается в том, что он, как результат согласования воли сторон договор, является одновременно актом проявления инициативы и реализации диспозитивности сторон.

Программно - координационная функция характеризуется тем, что договор является своеобразной программой поведения его участников, а также средством координации этого поведения на принципах равенства, диспозитивности и инициативности.

Информационная функция заключается в том, что договор содержит определенную информацию о правах и обязанности сторон.

Гарантийная функция проявляется в существовании системы обеспечительных средств, которые применяются для стимулирования должного выполнения обязательств (залог, задаток, поручительство, неустойка и т.д.).

Защитная функция состоит в применении механизма защиты нарушенных прав путем принуждения к исполнению обязательства в натуре, возмещения убытков, и т.д.

Регулятивная функция договора обусловлена тем, что им непосредственно определяются взаимные права и обязанности сторон в соответствующих отношениях. Данная функция договора также предопределяет его организационное значение в отношениях между участниками гражданского оборота.

Правовое регулирование деятельности участников имущественного оборота регулируется разливными правовыми актами. Основным из всей системы следует, безусловно, назвать Конституцию РФ [1]. Именно данный правовой акт констатирует наличие в государстве государственной и частной собственности, равную их защиту и охрану, определяет легальность и право на занятие предпринимательской деятельностью, вводит в гражданский оборот недвижимое имущество и определяет право каждого на судебную защиту своих прав.

Следующим по значимости следует назвать ГК РФ [2] - он является основополагающим актом регулирования частноправовой сферы и определяет статус субъектов имущественного оборота, статус предметов имущественного оборота, определяет понятие и императивное регулирование договоров в частноправовой сфере.


В ГК РФ представлены виды договоров в зависимости от предмета правового регулирования. Не ставя себе целью их перечислить, отметим, что в правовом регулировании договорных отношений, ГК РФ применяет императивный и диспозитивный метод[3].

Одним из важнейших принципов частноправового регулирования является принцип свободы договора, который означает, что, во-первых, стороны вправе заключать либо не заключать договор, т.е. волеизъявление сторон должно быть свободным, а во-вторых, стороны могут заключить как поименованный так и не поименованный в ГК РФ договор.[16.48] Кроме этого, правовое регулирование гражданско-правовых договоров осуществлено таким образом, что многое отдано на усмотрение сторон, т.е. законодатель это формулирует следующим образом «если договором не установлено иное». Таким образом, кроме императивных правил, закрепленных в ГК РФ, не следование которым договор может быть признан недействитльным, стороны могут самостоятельно устанавливать правила своих взаимоотношений.

Ограничения в принципе свободы договора, установленные в действующем законодательстве преследуют цель не вмешательства в частные дела, а первую очередь охраны прав как сторон договора, так и третьих лиц.[14.29]

Определение принципа свободы договора в большинстве случаев формируется исходя из элементов, его составляющих.

Наиболее распространено мнение о четырехчленной диспозиции структуры этой нормы-принципа: свобода заключения договора, свобода в выборе партнера при заключении договора, свобода выбора вида договора, свобода определения условий договора [16.48]

1.2. Особенности и проблемы классификация договоров по праву РФ

Гражданско-правовые договора можно разделить по множеству оснований. По правоотношениям, которые регулируются и по сферам действия различаются договора о переходе права собственности, оказании услуг и т.д., по количеству сторон в договоре – двух и многосторонние, по критерии возмездности – возмездные и безвозмездные, по моменту заключения, условий договоров, на консенсуальные и реальные и т.д. [166.48]

Для того что бы проводить классификацию, изначально следует определиться с ее принципами, правилами и основанием. Также следует отметить и значимость классификации договоров.


Исследование того или иного объекта как системы предполагает, во-первых, наличие множества элементов, рассматриваемых в качестве единиц анализа; во-вторых, взаимосвязанность этих элементов с обязательным присутствием системообразующих связей, обеспечивающих целостность системы; в-третьих, иерархичность строения, выражающуюся в понимании данной системы как элемента системы более высокого уровня [8.80]. Классификация, путем установления общих и особенных черт в группах договоров, облегчает выбор вида договора для лиц его заключающих. Научно обоснованная система договоров необходима прежде всего для того, чтобы выявить специфику тех или иных договорных отношений и выработать правовую регламентацию, адекватную регулируемым отношениям [25.232].

В цивилистической доктрине существует множество классификаций гражданско-правовых договоров. Ряд таких классификаций приводилась нами ранее. Например, поименованные и непоименованные. Для того что сам процесс классификации не был лишь научным измышлением, а достиг своей цели, необходимо избрать верное основание.

Например, нельзя согласиться с тем, что «юридические условия, необходимые для образования данного договорного обязательства» является

основанием для выделения отдельного договорного типа. (О.С. Иоффе называет данные условия существенными условиями договора) [22.53]. На наш взгляд, говорить о существенных условиях договора можно только после того, как осуществлена ​​его квалификация, то есть установлено, к какому договорному типу и виду принадлежит данный договор. Ведь именно от этого будут зависеть правовые нормы, применяемые к нему, в том числе те, которые определяют его существенные условия.

Классификация любой целостной системы предполагает е разделение на ряд подсистем. Как отмечает М. И. Брагинский, возможное разделение производится двумя способами:

1) путем применения дихотомии: изначально определяется основание (критерий), затем производится деление на две группы, одна из которых характеризует наличие этого критерия, а другая – его отсутствие;

2) другой способ заключается в создании неограниченного количества групп, в каждой из которых указанные основания соответствующим образом индивидуализируются [9.399].

Для построения классификации договоров общепринятым является использование юридических критериев - или использование многоступенчатой ​​классификации. Но, независимо от выбранного критерия, системообразующим фактором признают конечную цель договора. Ученые, указывая на конечную цель договора, используют собственную терминологию. Так, М. В. Гордон, М. И. Брагинский употребляют термин «следствие, для которого заключен договор» [9.400]. Другие авторы определяют его как «основной правовой результат (цель) договора» [21.205]. О. А. Красавчиков определяет «направленность гражданско-правовых обязательств» [19.16]. Ю. В. Романец выделяет «направленность обязательства в смысле конечного экономического и юридического результата» [24. 36].


Ввиду возможности выбора различных оснований, сегодня существует большое количество классификаций. Еще одной проблемой (кроме вышеназванной) является факт того, что общественные отношения развиваются, и в практике их регулирования применяются договора, которые если и не поименованы в ГК РФ, но уже сложились в применении. Поэтому, с теоретической точки зрения существует необходимость либо причислить их к какой-либо группе уже созданной классификации, либо создавать новую.

Также следует отметить, что проблемы классификации основываются и на том, что договор, являясь сложной категорией, имеет в своей сущности как правовую, так и экономическую составляющую. Экономический признак, как основание классификации имеет наиболее глубокие корни. Например, деление договоров на возникающие в сфере сельского хозяйства, торговли, производства, была проведена еще в первой половине прошлого века.

М.В. Гордон, обосновывая точку зрения о том, что только правовая, а не экономическая, характеристика договора может служить системным признаком [10.65].

В дальнейшем в критериях классификации исследователи стали использовать как юридические, так и экономические элементы договора, т.е. стала применяться теория «комбинированного критерия». Однако, сегодня данный вид классификации не находит сторонников, в виду того, что, как отмечают исследователи, «теория комбинированных критериев на практике превратилась в простую сумму критериев, благодаря чему единственное основание деления заменяется неограниченным их числом» [26.11]. Кроме того, отмечается, что «в сущности использование комбинированного критерия означает отказ от решения проблемы, поскольку, во-первых, данная теория, оперируя неконкретизированными категориями, не дает ответа, что же в конце концов позволяет выделить и разграничить договорные виды, а, во-вторых, не позволяет использовать их для решения практических задач. Такая концепция, будучи достаточно удобной, способствует выделению любых договорных видов, в силу чего в их перечне проявляются скорее черты инвентаризации, а не классификации» [16.48].

А. Кашанин высказал мнение о том, что значимость и целесообразность классификации договоров может быть определена только ее практической ценностью [15.69]. Однако, ряд исследователей не согласны с данной позицией, отмечая при этом значимость и теоретической ценности для дальнейшего развития науки [10.15]. Кроме того, теоретическая (научная) ценность той или иной классификации может косвенно способствовать решению тех или иных практических задач.  


М. И. Брагинский и В. В. Витрянский полагают, что единственный выход состоит в использовании многоступенчатой классификации договоров. «При этом имеется в виду, что договоры, объединенные в определенные группы, на каждой последующей ступени отражают особенности предшествующих» [9.401]. По нашему мнению, с этим следует согласиться.   

В ГК РФ  [3] первичное деление произведено по признаку направленности. Отчетливо выделены группы договоров, направленные на передачу имущества в собственность; на передачу в пользование объектов гражданских прав; на выполнение работы или оказание услуги; на предоставление отсрочки возврата такого же количества имущества того же рода и качества или на отсрочку оплаты; на достижение цели, единой для всех участников (общецелевые договоры); на замену лица в обязательстве. Дальнейшее деление в некоторых группах осуществляется также по признаку направленности. К примеру, в группе договоров, направленных на выполнение работы и оказание услуги, в результате конкретизации признака направленности выделяются договоры подряда, выполнения научно-исследовательских работ и т.д. Далее договоры классифицируются по более специальным основаниям.

1.3. Виды договоров по праву РФ

Теперь постараемся осветить максимальное количество приводимых классификаций договоров, основные из которых осуществляются по принципу дихотомии.

В зависимости от возникновения в договоре взаимных прав и обязанностей у сторон, следует выделять односторонние и взаимные (двусторонние, многосторонние) договоры. В одностороннем договоре одна сторона наделяется лишь правом требования, а другая - только долгом удовлетворить это требование, например, договор займа. При заключении данного договора сторона, которая получила займ, обязана его вернуть, а сторона, которая этот займ дала, имеет право требовать, что бы контрагент исполнил свои обязательства. Зато во взаимном (двустороннем) договоре, которых в гражданском праве подавляющее большинство, обе стороны наделены взаимными (корреспондирующим) правами и обязанностями, например, договор купли-продажи, аренды, подряда и т.д.. Разновидностью взаимных договоров являются многосторонние договоры, в которых принимают участие более как две стороны, наделенные взаимными правами и обязанностями, например, договор о совместной деятельности [15.71]. В многосторонних договорах применяются общие положения о договоре, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров. При этом нужно также отметить, что разделение договоров на односторонние и взаимные (двусторонние, многосторонние) следует отграничивать от разделения гражданских обязательств на односторонние и двусторонние. Отличие заключается в выбранных критериях: если критерием разделения обязательств на односторонние и двусторонние является наличие воли участников на возникновение обязательства, то в случае с договором критерием выбрано наличие взаимных прав и обязанностей. То есть договор, независимо от того является ли он односторонним или взаимным, всегда будет двусторонним обязательствам [9.399].