Файл: Выявление основных тенденций и закономерностей развития наследования по закону и завещанию на современном этапе.pdf
Добавлен: 15.05.2023
Просмотров: 437
Скачиваний: 2
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года был установлен круг лиц, которые вследствие совершенных ими противоправных действий не могли быть призваны к наследованию. В соответствии с Основами гражданского законодательства СССР в Гражданский кодекс РСФСР был изменен порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами, состоявшими на иждивении умершего не менее одного года до его смерти[8]. Такой порядок наследования просуществовал до принятия Основ гражданского законодательства СССР и республик, принятые Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года. Законодательным актам республик было разрешено расширить перечень лиц, входящих в первую очередь наследников, и самостоятельно установить количество последующих очередей наследников по закону и круг лиц, входящих в них.
Основы гражданского законодательства СССР и республик стали последней попыткой кодификации советского гражданского права. Однако в связи с распадом СССР как Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик этот акт не вступил в действие. Данный нормативный акт стал последним памятником советского гражданского права.
1 марта 2002 года в силу вступила третья часть Гражданского кодекса РФ. Некоторые положения Гражданского кодекса РСФСР 1964 года в новом законе остались неизменны, но наряду с этим было внесено много существенных новелл. Претерпела изменения структура данного закона. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года наследованию посвящался один раздел, не разделенный на главы и состоящий из 35 статей. Теперь раздел «Наследственное право» состоит из 5 глав и включает 72 статьи, что вполне оправданно, учитывая важность данного института.
Нормами третьей части Гражданского кодекса РФ действующего в настоящее время решена одна из главных задач по систематизации законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций. Впервые дано законодательное определение понятия наследства, включающее в себя не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, но и имущественные права и обязанности (п. 1 ст. 1112 ГК РФ). Нормы действующего Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения наследования имущества, во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота. Наблюдается динамика развития принципа свободы завещания по сравнению с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом РСФСР 1964 года.
Социально-экономические и политические изменения 90-х годов 20 века потребовали внесения значительных изменений в регулирование наследственных отношений, что и предопределило принятие третьей части Гражданского кодекса в 2002 году. Что ознаменовало качественно новый этап в развитии российского наследственного права. Многие вопросы решены на законодательном уровне по-новому, с учетом изменившихся общественных реалий. Однако, несмотря на прогрессивность современного наследственного законодательства, оно не лишено недостатков.
В заключение следует отметить, что становление современного института наследственного права - это непрерывный процесс. Эволюция российского наследственного права шла самобытным путем, включая в себя элементы иностранных правовых систем, изменяя их в соответствии с национальными, политическими и социальными реалиями. Наследование стало нормальным, в полной мере желаемым не только для граждан, но и для государства институтом. И хотя многие предшествующие положения наследственного права были всего лишь уточнены и дополнены, главное - были сформулированы принципиальные положения о приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания, беспрецедентного увеличения состава наследников по закону, увеличения круга объектов наследственного правопреемства.
1.2 Понятие, субъекты и характеристика наследственных правоотношений
Одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права. Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней - для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников[9]. Рассмотрение специфики наследственных правовых отношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве. В то же время необходимо учитывать, что особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений.[10]
Для выявления специфических признаков наследственного правоотношения, нужно определить основания его возникновения, дать характеристику основным элемента, таким как: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников).
В течении жизни человек может являться субъектом огромного количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После наступления его смерти правоотношения, в которых он участвовал, «утрачивают» свой субъект. Переход субъективного права от одного лица к другому в порядке производного правоприобретения именуется в науке правопреемством.[11] Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством. Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего право предшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту[12].
Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель «выбывает» из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их «трансформация» завершена - произошла замена субъектного состава правоотношений.
Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.
Специфика оснований возникновения наследственных прав состоитя в том, что они выступают не как единичный юридический факт, а как сложный фактический состав. Входящие в него отдельные юридические факты в зависимости от наличия в них проявления воли распадаются на юридические события и юридические действия. Всю совокупность юридических фактов, последовательное накопление которых ведет к возникновению наследственного правоотношения, можно условно разделить на две основные группы.
Юридическим фактом наследования по завещанию является наличие завещания, совершенного наследодателем в установленном законом порядке. Это юридический факт - действие, совершенное по воле завещателя.
Среди юридических фактов наследования по закону выделяются, в частности, факт состояния лица в определенной степени родства с наследодателем; факт нахождения супруга (супруги) в зарегистрированном браке с наследодателем; факт нахождения гражданина, относящегося к наследникам по закону и указанного в ст. 1143 - 1145 Гражданского кодекса РФ[13], на иждивении наследодателя не менее года до его смерти; факт нахождения гражданина, не входящего в круг наследников, указанных в ст. 1142 - 1145 Гражданского кодекса РФ, на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и факт его совместного проживания с наследодателем, факт наступления состояния нетрудоспособности гражданина ко дню открытия наследства, а также иные факты.
Под событиями обычно понимают явления, которые совершаются в определенный момент или отрезок времени, а затем исчезают, оставляя после себя последствия, приобретающие юридическое значение[14].
Ко второй группе юридических фактов, ведущих к возникновению наследственного правового отношения, относятся: смерть гражданина (событие); объявление безвестно отсутствующего гражданина умершим в судебном порядке (действие). В день смерти гражданина (либо вступления в законную силу судебного решения об объявлении его умершим) открывается наследство.
Среди приведенных видов юридических фактов для возникновения наследственного правоотношения необходимым и достаточным является только один: смерть (либо объявление умершим) наследодателя. Наступление ко времени открытия наследства иных юридических фактов, в том числе упомянутых юридических состояний, не является обязательным для того, чтобы правовое отношение возникло. При их отсутствии наследство в порядке универсального правопреемства переходит к государству. Наступление такого состава юридических фактов, который приводит к возникновению наследственного правоотношения, является открытием наследства.
Помимо юридических фактов к числу необходимых предпосылок наследственного правоотношения относится его объект. Наследственное правоотношение всегда возникает по поводу наследства. Наследством (наследственным имуществом, наследственной массой) выступает вся совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переход которых в порядке наследования допускается законом. Наследство является объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.[15]
Наследственное правоотношение не возникнет вообще, если для этого не существует «повода», «цели». Такой целью является переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам. Соответственно, если не существует имущества наследодателя, которое может в соответствии с законом переходить по наследству, правоотношения наследования не появится.
В настоящее время каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В том случае, если имущество умершего состоит только из одних долгов, правоотношения наследования не возникает и наследственного преемства не наступает.
У наследника нет обязанности отвечать по долгам наследодателя, если для этого не хватает актива наследственного имущества. Если в силу каких либо причин он все-таки захочет ответить своим собственным имуществом, он сделает это уже не как наследник, а как друг, брат, и т.д., то есть за пределами наследственного правоотношения. И факт того, что до этого он подал заявление о принятии наследства или, наоборот, отказался от него, уже не будет иметь значения, поскольку наследственное правоотношение не возникло. Действия наследника, как по принятию наследства, так и по отказу от него не повлекут в данном случае правовых последствий, поскольку наследства нет.
При изучении субъекта наследственного правоотношения нужно учитывать, что данное правовое отношение проходит в своем развитии два этапа. Первый этап наступает со времени открытия наследства, когда у наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства (отказ от него). Этот этап для наследника, призванного к наследованию, будет оканчиваться в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, а именно либо наследник принимает наследство, либо не принимает его, то есть тем или иным способом отказывается от него[16]. Если наследник принимает наследство, наступает второй этап, когда у наследника возникает право на наследство. Второй этап правоотношения продолжается до истечения срока на принятие наследства.
Со времени открытия наследства начинается первый этап в развитии наследственного правоотношения, когда у всех наследников, призванных к наследованию, независимо от их воли, возникает право на принятие наследства (отказ от него). Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство либо отказаться от него.