Файл: Принципы и основания наследования (Наследование по закону).pdf
Добавлен: 18.05.2023
Просмотров: 549
Скачиваний: 6
Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, которое может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме [1]. Объем информации и способ её фиксации, необходимый для совершения завещания, как и любой другой сделки, определен Регламентом совершения нотариальных действий и главой X Основ законодательства российской федерации о нотариате [3, 4]. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Таким образом, правовой эффект завещания – это безвозмездное возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица, назначенного наследником в завещании, которое возможно только на основании сложного юридического состава: совершения завещания завещателем и открытия наследства – события его смерти. В пунктах 2 и 4 ст. 1130 ГК РФ указаны способы отмены и изменения завещания [1]. «Первый способ отменить или изменить завещание заключается в составлении нового завещания, противоречащего ранее составленному, второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подаче распоряжения о его отмене, которое должно быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания» [24, с. 166]. Ст. 1121 ГК РФ гласит, что «завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный» [1].
Говоря о завещании нужно выделить и такое понятие как завещательный отказ. Согласно пункту 1 ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) [1]. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. «Суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей по наследованию конкретному лицу или лицам передается определенное право или группа прав» [41, с. 94 ]. Завещательный отказ должен быть установлен, в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Предметом завещательного отказа, согласно абзацу 1 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, может быть передача вещи, входящей в состав наследства отказополучателю, в собственность, во владение на ином вещном праве, в пользование; передача входящего в состав наследства имущественного права; приобретение для отказополучателя какого-либо имущества; передача отказополучателю иного имущества; выполнение определенной работы для отказополучателя; оказание отказополучателю определенней услуги; осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей; иные указания согласно завещательному отказу [1]. Например, «предметом отказа может быть выплата авторского гонорара наследником, которому переданы авторские права» [32, с. 183-184]. В абзаце 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ специально выделена возможность предоставления в порядке завещательного отказа права пользования входящим в состав наследства жилым помещением (его частью) на определенный срок. «Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса» [1]. «Права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным отказом имущества» [32, с. 184].
Основания для наследования по завещанию нотариус устанавливает в соответствии с п. 48 Регламента совершения нотариальных действий [4, с. 15].
Также хотелось бы обратить внимание на вопрос, который затронула М.В. Телюкина, на который нормы ГК РФ не дают ответа: «считаются ли различные завещания, различными основаниями наследования? От его решения будет зависеть, сможет ли наследник принять имущество по одному завещанию и отказаться от принятия имущества по другому» [51, с. 118].
2.2 Наследование по закону
Основаниями наследования по закону являются следующие юридические факты: кровное родство с наследодателем; заключение брака в порядке, предусмотренном семейным законодательством; усыновление и иждивение, которые можно рассматривать как исключения из принципа кровного родства при наследовании по закону.
Часть третья ГК РФ предусматривает новый, по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964г. порядок призвания к наследству при наследовании по закону, что выражается в увеличении очередей наследников и введении нового правового института - степени родства [1]. Такое расширение круга наследников по закону может быть объяснено намерением законодателя сократить случаи признания наследства выморочным, стремлением соответствовать мировой практике. Так, например, «во Франции определен круг наследников пятой очереди до двенадцатого колена, в Германии наследуют до четвертой степени родства - прапрадеды и прапрабабки» [44, с. 108]. Основания для наследования по закону нотариус устанавливает в соответствии с п. 49 Регламента совершения нотариальных действий [4, с. 15].
Наследование по закону происходит в следующих случаях: «когда завещание отсутствует; когда наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его; когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный; если завещана только часть имущества; если завещание полностью или частично недействительно (по закону наследуется только часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным); когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя; к наследованию призываются лица, имеющие право на обязательную долю; наследование выморочного имущества» [21, с. 32].
Вопрос об определении круга наследников и очередности их призвания к наследству имеет первоочередное значение среди других элементов отношений по наследованию в законодательстве различных государств, так как без его определения данные правоотношения не приобретают своего субъекта. Определяя круг лиц, имеющих право в этом случае на получение наследственного имущества, законодательство как бы восполняет отсутствующую волю наследодателя. «К числу наследников по закону относятся, в первую очередь, ближайшие родственники наследодателя, которым он предположительно оставил бы имущество в случае составления завещания. В то же время круг наследников по закону и очередность призвания их к наследованию в разных странах не одинаковы» [29, с. 31]. Дееспособность всех категорий наследников по закону не имеет никакого значения. В отличие от наследования по завещанию наследовать по закону могут только граждане, а юридические лица, различные международные организации и т.д. к наследованию по закону призываться не могут. Исключением является государство, которое наследует выморочное имущество, то есть имущество, оставшееся по каким-либо причинам без наследников. «Категории наследников, призываемых к наследованию по закону, в разных странах имеют разный состав и названия (очереди, парантеллы, разряды и т.д.)» [26, с. 15]. Призвание к наследованию по закону в Российской Федерации, во многих странах Европы, а также в странах СНГ, осуществляется в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей. Однако «в гражданских кодексах Казахстана и Украины закреплена неизвестная российскому законодательству норма о том, что правила об очередности призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением (договором) заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства» [16, с. 194]. Таким образом, закон предоставляет право наследникам по закону по своему желанию и взаимной договоренности изменить определенный законом порядок очередности наследования.
В Гражданском кодексе РФ количество очередей наследников, которые могут быть призваны к наследованию, равно восьми. Большинство авторов поддерживают законодателя в стремлении расширить круг наследников по закону, аргументируя свою точку зрения тем, что имущество наследодателя останется в семье, а не перейдет государству в качестве выморочного имущества. Но существуют и противоположные мнения на этот счет. Так, например, А.М. Байзигитова предлагает ограничить число наследников по закону третьей степенью родства, поскольку считает, что чрезмерное «механическое» расширение круга наследников по закону надо признать не соответствующим правовым реалиям, а также не учитывающим специфику семейных отношений [6, с. 6]. К такому же мнению приходит и А.С. Михайлова, которая предлагает ограничить круг наследников по закону четвертой очередью по причинам того, что в условиях политической и экономической нестабильности, территориальной раздробленности и отсутствии хозяйственных, социальных связей, обеспечить должным образом реализацию прав и интересов возможных наследников будет весьма затруднительно [27, с. 7]. На наш взгляд следует присоединиться к мнению тех авторов, которые поддерживают российского законодателя, который тем самым, выразил свою заботу о благосостоянии российских граждан.
Как уже отмечалось, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют только в отсутствии наследников предшествующих очередей. При этом особенностью является то, что наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Размер доли в наследственном имуществе будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону наследников. Согласно статье 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются: дети, супруг и родители наследодателя [1]. Внуки и их потомки наследуют по праву представления, о чем боле подробно будет сказано позднее. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) наследуют по праву представления (ст. 1143 ГК РФ) [1]. Братья и сестры, призываемые к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отец и мать) и неполнородными (у них общая мать и разные отцы –единоутробные братья и сестры, или один отец и разные матери – единокровные братья и сестры). Сводные братья и сестры (дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) не являются родственниками и не относятся ко второй очереди наследников. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ) [1]. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. «Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого» [55, с. 9]. Рождение самого наследодателя в это число не входит. «Включив в круг наследников по закону седьмую очередь, законодатель отступил от общего правила наследования по родству, а именно к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчими мачеха наследодателя» [23, с. 156]. Таким образом ГК РФ устанавливает восемь очередей наследования: 1) наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления; 2) наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления; 3) наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); 4) в качестве наследников четвертой очереди призываются родственники третей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя; 5) в качестве наследников пятой очереди – родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц и родные братья и сестры его дедушек и бабушек; 6) в качестве наследников шестой очереди – родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя; 7) если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 8) в случае отсутствия наследников имущество признается выморочным и переходит государству, от лица которого выступает уполномоченный орган государственной власти. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследующих по праву представления, так как доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, поступает к его потомкам и делится между ними в равных долях [1].
Институт наследования по праву представления был известен еще римскому праву. Римляне говорили: «Справедливо, чтобы внуки вступали в преемство вместо отца своего» («Аequum enim esse videtur, nepotes neptesque in patris sui locum succedere») [7, c. 31.]. Речь идет о праве нисходящих потомков на ту часть наследства, которая досталась бы восходящему родственнику, умершему ранее наследодателя. Право представления предусмотрено на случай, когда нарушается естественный порядок смертей: сын умирает раньше своего отца, хотя обычной является ситуация, когда отец умирает ранее ребенка. Тогда на место сына вступает его потомство - его дети, т.е. внуки наследодателя. Таким образом, механизм наследования по праву представления призван исправить неестественную ситуацию в последовательности наступления смертей и позволяет нисходящим родственникам заступать на место своего родителя, который был бы призван к наследованию, если бы был жив к моменту открытия наследства.
Основные принципы наследования по праву представления, закрепленные в действующем гражданском законодательстве, соответствуют положениям, установленным ещё в Своде законов Российской Империи (в части первой тома X - Своде законов гражданских) [42, c. 46]. Так, право представления применяется только при наследовании по закону; возникает при условии, что представляемого лица нет в живых в момент смерти наследодателя (в ГК РФ это положение дополнено также возможностью наследования по праву представления в случае, если представляемое лицо умирает одновременно с наследодателем); предполагает деление доли наследства, причитавшегося представляемому наследнику, между его потомками в равных долях, т.е. реализован принцип поколенного правопреемства; не применяется в отношении восходящих родственников. «В отличие от советского законодательства действующий Гражданский Кодекс предусматривает возможность наследования по праву представления не только внуками и их потомками, но также наследниками боковой линии - племянниками и племянницами, двоюродными братьями и сестрами, что расширяет круг наследников по праву представления и представляется более оправданным» [35, c. 158]. Институт наследования по праву представления следует отличать от наследственной трансмиссии. Основное отличие состоит в том, что представляемый наследник умирает до смерти наследодателя или одновременно с ним, в то время как наследственная трансмиссия означает переход права на принятие наследства в случае смерти наследника после открытия наследства. Положения о наследственной трансмиссии закреплены в ст. 1156 ГК РФ [1]. В случае смерти наследника, не имеет значения по каким основаниям, после открытия наследства, не принявшего его в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию. «Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1149) не переходит к его наследникам» [1].
С 1 сентября 2016 г. действует новый порядок наследования после граждан, умерших в один и тот же день. Статья 1114 ГК РФ в новой редакции дифференцирует порядок наследования в зависимости от того, удалось ли установить последовательность наступления смерти граждан [1]. Наследование по праву представления возможно лишь в случае, когда момент смерти граждан, ушедших из жизни в один и тот же календарный день, установить не удалось. Такие граждане считаются умершими одновременно (коммориентами). «Действующее законодательство устанавливает положения, в соответствии с которыми возможность наследования по праву представления напрямую связана со статусом представляемого наследника» [35, c. 159]. Так, наследование по праву представления не происходит, если представляемый наследник лишен наследства или признан недостойным на основании с п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Ростовцева Н.В. считает, что данные положения «нельзя признать справедливыми по отношению к наследникам по праву представления» [42, с. 47]. Кроме того, она настаивает на необходимости внести изменения в действующее законодательство, исключив подобные ограничения наследования по праву представления, так как «эти правила не соответствуют сущности теории права представления, предусматривающей самостоятельность прав представляющих наследников: наследники по праву представления наследуют напрямую после наследодателя и к ним не переходят права и обязанности представляемого наследника» [42, с. 47]. В этой же статье автор указывает на то, что принцип поколенного правопреемства, в соответствии с которым наследники по праву представления делят поровну между собой долю, которая причиталась бы их восходящему родственнику, если бы он был жив к моменту открытия наследства, представляется несправедливым. Так как «при призвании разного количества наследников по праву представления одинаковой степени родства, но происходящих от разных предков, нарушается принцип равенства долей представляющих наследников» [42, с. 47].
Основания наследования известны с древнейших времен, и правовые механизмы их реализации развивались и совершенствовались на протяжении веков. В современной России, не смотря на относительно низкую правовую культуру большинства населения, можно говорить о том, что само законодательство о наследовании, в частности в вопросах оснований для принятия наследства, следует общеевропейским тенденциям, совершенствуясь в русле построения правового государства. В случае наследования по закону наблюдается единство теории и практики, то есть закрепленные в ГК РФ категории наследников восьми очередей, включая государство, призываются к нему в строгом порядке и в соответствии с законом судами и нотариатом. В случае же наследования по завещанию, суды, возможно, не в полной мере придерживаются принципа свободы завещания и меньшей степени учитывают мнение нотариуса при разрешении спора [5]. Часто завещания отменяют на основании результатов посмертной экспертизы, хотя их не всегда можно считать полностью объективными. Безусловно, нотариус не обладает специфическими медицинскими познаниями, что бы с полной уверенностью гарантировать отсутствие психических расстройств у гражданина. Но очевидно, что если завещание было удостоверено, то нотариус не сомневался в том, что человек находился в здравом уме и твердой памяти. На наш взгляд в данном вопросе суд должен в большей степени учитывать показания нотариуса. По этой причине во многих нотариальных конторах сложилась практика, по которой требуют заключении комиссии психиатров о состоянии здоровья в случае обращения граждан преклонного возраста за удостоверением завещания. Конечно, не всегда в подобных случаях решение выносится в пользу истца – родственника лишенного наследства, но, тем не менее, это довольно щепетильный вопрос и он требует пристального внимания суда в каждом отдельном случае.