Файл: Понятие и виды наследования (Недействительность завещания).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.05.2023

Просмотров: 252

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВВЕДЕНИЕ

Право наследования гарантируется статьей 35 Конституции РФ. Соответственно, каждому члену общества в правовом государстве гарантируется возможность жить и трудиться, осознавая при этом, что после его смерти все, что он приобрел при жизни, перейдет к его наследникам согласно его воле по завещанию, в том же случае, если он ее не выразит, то близким людям в силу закона.

Право наследования является основным элементом гражданской правоспособности и в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина.

В условиях развития социально-экономических отношений в Российской Федерации возникает необходимость в изменении и дополнении института наследования, который регулирует переход наследственного имущества от одного лица к другому с давних времен.

Действующее гражданское законодательство, по сравнению с действующим ранее, определил роль завещания при наследовании имущества, тогда как раньше преимущественное значение имело наследование по закону. Актуальность данного исследования обусловлена новеллами гражданского законодательства в части совершенствования наследственного права. Данные изменения вступают в силу с 01 июня 2019 года. В частности, была упрощена процедура наследования, а также в отечественное наследственное законодательство внедрены ранее неизвестные ему конструкции совместного завещания супругов, наследственного договора, фонда.

Объектом исследования являются правоотношения, связанные с особенностями видов наследования.

Предметом исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области наследования по закону и наследования по завещанию в Российской Федерации.

Целью исследования является всесторонний анализ сущности и особенностей понятия и видов наследования в Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач:

  1. раскрыть понятие и основание наследования;
  2. рассмотреть основания наследственных правоотношений;
  3. проанализировать общие положения о наследовании по завещанию;
  4. выявить форму и содержание завещания;
  5. рассмотреть недействительность завещания;
  6. изучить круг наследников по закону и очередность призвания наследников к наследству;
  7. рассмотреть принятие наследства;

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, законы Российской Федерации, подзаконные нормативно-правовые акты.


Теоретическую базу исследования составляют труды дореволюционных, советских и современных ученых, таких как Абраменков М.С., Амиров М.И., Борзенко Б.А., Гасанов З.У., Долганова И.В., Гришаев С.П., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова, Тимонина Ю. В., Фесечко Т. А., Эйдинова Э.Б. и др.

Научная новизна работы заключается в том, что отечественное законодательство содержит явно недостаточное регулирование наследования по закону.

Методологическая основа работы: при написании работы были использованы методы познания в совокупности, что позволило провести комплексное и всестороннее изучение исследуемого вопроса. Из общенаучных методов, в работе активно использовался диалектический метод. Его применение способствовало изучению наследования по закону, его эволюции и развития. Используемые в работе частнонаучные методы познания помогают раскрывать значение и сущность исследуемых правовых отношений. В написании работы, нами широко применялся метод сравнительно-правового исследования. Значительная роль отведена системному методу, и методу логического анализа. При их помощи был проведен анализ целого и частного. Невозможно представить научное исследование без использования методов синтеза, абстрагирования и конкретизации, а также аналогии и моделирования.

Структура работы состоит из введения, трех глав, 7 параграфов, заключения и списка использованных источников. Данная структура позволила провести углубленный анализ заявленной проблемы исследования.

1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие и сущность наследования

В отечественной цивилистике отсутствует единство мнений по поводу определения понятия наследственного права. Это вызвано неодинаковым пониманием его предмета.

Так, одни цивилисты говорят, что наследственное правоотношение имеет абсолютный характер и появляется после смерти наследодателя между наследниками и неопределенным кругом третьих[1]. Другие же склонны считать, что наследование порождает два правоотношения: а) возникающее из события – смерти наследодателя, влекущей открытие наследства; б) связанное с выражением воли наследника на принятие наследства.


Принимая во внимание то, что нормы наследственного права направлены на упорядочение отношений по переходу имущества (включая имущественные права и обязанности) от умершего лица к определенным субъектам, следует констатировать, что предмет наследственного права можно определить как качественно однородные социальные отношения, появляющиеся в процессе перехода наследственной массы (включая переход определенных права) наследодателя к лицам, принимающим наследство в порядке универсального правопреемства[2].

Перед тем, как дать определение понятию «наследственное право», необходимо отметить, что нельзя отождествлять его с понятием «наследование»: последнее представляет собой сам переход совокупности прав и обязанностей наследодателя на основании норм о наследовании от умершего к иным лицам[3].

Наследование характеризуется рядом признаков:

–универсальный характер (права и обязанности наследодателя переходят в виде единого целого);

– непосредственность (совокупность прав и обязанностей переходит от умершего к наследникам без участия посредников);

– одномоментность (все права и обязанности переходят сразу, а также наследства принимается без условий и оговорок);

– обратная сила (право наследника на отказ от наследства).

Между тем, Е. С. Романюк и Д. С. Романюк обращают внимание на то, что термин «наследование» занимает центральное место в теории наследственного права, поскольку он выступает источником понятий «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение»[4]. Следует сразу отметить, что в гражданском законодательстве наряду с понятием «наследство» используются такие понятия как «наследственная масса» и «наследственное имущество». Их правовая природа тождественна, в связи с чем встречаются разные подходы к определению «наследства». В частности, Ю. Н. Власов высказывает мнение о том, что понятие «наследственное имущество» тождественно общему понятию «имущество»[5].

Однако Ю. К. Толстой справедливо возражает, что употребление понятия «наследственное имущество» ограничивает число объектов наследственного правопреемства. Профессор предлагает не понимать под составом наследства только имущественные права и обязанности, а использовать понятия «наследство» или «наследственная масса»[6]. Таким образом, под наследством следует понимать совокупность имущества, а также связанных с ним прав и обязанностей наследодателя.


Важно обратить особое внимание на отвергнутое законодателем предложение, изложенное в ст. 3 Законопроекта, о замене понятия «наследство» на понятие «наследование». Следует согласиться с президентом Федеральной нотариальной палаты С. В. Смирновым в том, что такое решение законодателя означает выхолащивание имущественного содержания из всего процесса оформления наследственных прав, игнорирование самого понятия наследства как совокупности вещей, иного имущества, включая имущественные права и обязанности, обозначенные ст. 1112 ГК РФ. Такое терминологическое манипулирование, по его мнению, означает «ломку доктринального института наследства»[7].

Интересно отметить, что первым разделить понятия «наследственное право» и «право наследования» предложил В. И. Серебровский[8]. Таким образом, понятие «наследственное право» характеризуется двойственной природой.

На сегодняшний день в цивилистике оно рассматривается в двух аспектах: объективном; субъективном.

Объективное понимание раскрывает наследственное право в качестве подотрасли гражданского права.

Второй аспект раскрывает субъективную составляющую наследственного права. В таком ключе под правом наследования понимается личное (субъективное) право, гарантированное гражданам Конституцией РФ, включающее в себя правомочия наследника по получению в порядке универсального имущества наследодателя.

Для того чтобы наиболее полно рассмотреть понятие «наследственное право» необходимо также установить его метод. Так, в литературе встречается позиция, согласно которой наследственному праву присущ метод «исключительного юридического равенства»[9]. Отмечается также, что метод наследственного права имеет диспозитивный характер. Верной представляется позиция Н. С. Кирилловой, которая замечает, что наряду с «общеотраслевым методом юридического равенства сторон наследственное право применяет метод универсального правопреемства»[10].

Между тем, следует остановиться на принципах наследственного права, поскольку они отражают суть данной отрасли. Принципы наследственного права представляют собой основополагающие начала, на которых впоследствии выстраиваются все остальные нормы.

Примечательно, что ученые-цивилисты выделяют следующие принципы наследственного права:

– свобода завещания;


– равенство супругов;

– равенство долей при наследовании по закону;

– обеспечение нетрудоспособных родственников и супруга умершего за счет наследственной массы и др.

Наиболее верной представляется позиция И. А. Сушковой и А. Л. Ивановой, согласно которой к принципам наследственного права следует относить:

1) универсальное наследственное правопреемство;

2) охрана наследственной массы;

3) учет предполагаемой воли наследодателя (наряду с учетом действительной);

4) свобода завещания;

5) защита и реализация прав обязательных наследников[11].

Таким образом, наследственное право, имея двойственную природу, с одной стороны, представляет собой систему правовых норм, регулирующих отношения по передаче имущества и соответствующих прав, и обязанностей умершего лица к наследникам, а с другой – выступает в качестве субъективного права граждан по реализации действий, направленных на принятие наследства.

1.2. Основания возникновения наследственных отношений

В системе гражданского права основания наследования всегда занимали центральное место, так как именно на юридической модели правовых оснований наследования базируется порядок, условия и последствия призвания наследников к наследованию. Однако вопрос что понимать под правовыми основаниями наследования является дискуссионным.

Согласно статье 1111 Гражданского кодекса РФ основаниями наследования являются завещание и закон: «наследование осуществляется по завещанию и по закону». Можно сделать логичный вывод, что завещание и закон привычно называют основаниями наследования, однако они лишь обозначают порядок развития наследственных правоотношений.

Следует согласиться с выводами Ю.А.Тимонина и Т.А. Фесечко придерживаются противоположной позиции полагая, что «модель правовых оснований наследования, закрепленная в ст. 1111 ГК РФ вполне себя оправдывает»[12]. Тем не менее, цивилисты отмечают, что несмотря на множество нововведений в Гражданский кодекс РФ проблема неточности понятия «основания наследования» приводит к путанице, например в п.3 ст.1158 Гражданского кодекса РФ сказано: «…если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основанием (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям»[13].