Файл: Понятие и виды наследования (Пути решения проблем, связанных с оформлением наследства в России).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.06.2023

Просмотров: 50

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Актуальность темы. Институт наследования, затрагивающий в той или иной степени интересы каждого человека, и необходимый для обеспечения непрерывности существования и развития частной собственности – основы либеральной экономики, в указанных условиях становится объектов пристального внимания законодателя. Это касается и проблем оформления наследственных прав.

Указанные процессы закономерно требуют не только соответствующего нормативного урегулирования с устранением противоречий с другими отраслями права, но и теоретического осмысления и изучения с целью выявления необходимых дальнейших изменений законодательства, а также прогнозирования в развитии сложных явлений в рассматриваемой области отношений.

Неоднородность механизма реализации прав и исполнения обязанностей в наследственном праве, обусловленная множественностью и многообразием образующих его наследственных процедур и, с другой стороны, в некоторых случаях не соответствующее практическим потребностям гражданского оборота содержание процедур (недостаточно подробная регламентация действий субъектов прав и обязанностей или, наоборот, устанавливающая излишние ограничения в выборе способов реализации прав и обязанностей) порождают вопросы как в процессе теоретического осмысления рассматриваемых категорий, так и на практике. Это обуславливает необходимость специального комплексного исследования юридических процедур в наследственном праве РФ.

Теоретическую основу для исследования составили, прежде всего, работы общетеоретического характера, посвященные рассмотрению проблем реализации гражданских прав и разработке понятия юридической процедуры, а также те, в которых эти категории исследуются с позиций отраслевых наук. К ним можно отнести труды таких ученых, как С.С. Алексеев, Д.Н. Бахрах, О.В. Белянская, Е.В. Вавилин и др.

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили действующие российские нормативно-правовые акты, устанавливающие механизм реализации прав и исполнения обязанностей в сфере наследования, гражданское законодательство некоторых зарубежных государств, материалы, судебной и нотариальной практики.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является изучение понятия и видов наследования.

В задачи исследования, обеспечивающие достижение поставленной цели, входят:

-определение содержания понятия наследования;

- рассмотреть виды наследования;


- изучить сущность наследственных процедур;

- проанализировать направления совершенствования правового регулирования наследования.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

1. Общая характеристика института наследования

1.1 Понятие, виды и признаки наследования

Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего к наследникам. Наследственное право – это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого революционного цивилиста, профессора В.И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек в праве как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»[1].

Основная сущность наследования заключается в том, что совокупность прав и обязанностей, которыми обладал человек до смерти, со смертью не прекращается, а переходит к иному лицу. Но следует также учитывать тот факт, что отношения, которые были неразрывно связаны с личностью умершего, с исчезновением такой личности должны прекратиться сами собой. Данная мысль была закреплена законодательно как в российском дореволюционном, советском, так и современном российском наследственном праве.

Как отмечал И.А. Покровский, в сфере наследственного права существуют «самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, которые дают эволюции наследственного права то в одно, то в другое направление»[2]. Особенно сильным изменениям наследственное право подверглось в прошлом веке.

В.И. Синайский еще в начале ХХ века в качестве исключительной черты наследования называл «неразработанность его в законодательстве», хотя сейчас, с учетом принятой части третьей Гражданского кодекса РФ, так сказать нельзя, большая часть вопросов регулируется не только ГК РФ, но и иными федеральными законами[3], подзаконными актами[4] и международными договорами.


Понятие «наследование» является ключевым в теории наследственного права: от него происходят понятия «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включая имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также некоторые обязанности, к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ)[5].

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 16 января 1996 г. № 1-П, раскрывая конституционно-правовой смысл права наследования, предусмотренного ч. 4 ст. 35 Конституции и урегулированного гражданским законодательством (раздел 5 ГК РФ), отметил, что оно обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования.

Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; во-вторых, определенным единством, образуемым переходящими правами и обязанностями - наследством; в-третьих, универсальностью приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя.

Рассмотрим более детально каждый из указанных трех основных признаков наследования. Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК).

С точки зрения исторической, наследование по закону предшествует наследованию по завещанию. Так, с момента появления родового союза человек находит себе в нем покровительство и защиту, и поэтому, как утверждал профессор И.А. Покровский: «Более близкие люди должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество»[6].

В своих трудах Г.В. Шершеневич утверждает, что «с точки зрения догматической, в настоящее время наследование по закону является восполнением наследования по завещанию, вступая в силу только тогда и настолько, когда и насколько не успела выразиться воля наследодателя о судьбе оставленного имущества»[7]. По такому же пути пошел современный российский законодатель. Принятие части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел 5 «Наследственное право», стало очередным этапом коренного изменения гражданского законодательства, обусловленного проводимыми в России экономическими реформами. В результате приватизации государственных предприятий, государственного и муниципального жилищного фонда, осуществления предпринимательской деятельности существенно расширился круг объектов, которые могут принадлежать гражданам на праве собственности, причем без ограничений их количества и стоимости. Важность передачи имущества по наследству является одной из важнейших гарантий стабильности отношений частной собственности. В связи с этим обновление законодательства о наследовании приобретает исключительное значение для нормального функционирования рыночной экономики в России.


Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. Соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определил судьбу своего имущества на случай своей смерти, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК РФ.[8]

Наследование по закону имеет место если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано судом полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наследником по завещанию является юридическое лицо, которое ликвидировано;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

1.2.Сущность наследственных процедур

Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и наследники согласились принять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.

Отталкиваясь от тезиса, что содержание процедуры составляет совокупность требований, предъявляемых к действиям управомоченных и (или) обязанных субъектов, рассмотрим состав этих требований применительно к наследственным процедурам.

Прежде всего, следует отметить, что процедурной нормой должны быть названы сами действия, которые необходимо совершить для реализации процедуры. Это может быть совокупность юридических действий или одно (разовое) действие (такие процедуры названы Э.М. Мурадьян «простыми процедурами»[9]). Таким образом; процедура должна указывать на необходимый для реализации права или обязанности состав определенных действий.


Другой процедурной характеристикой действий является форма их совершения«. Она закрепляется в законе и иных источниках процедур с большей или меньшей степенью конкретизации, необходимой и достаточной для реализации соответствующих прав и обязанностей. Так, принятие наследства может быть совершено; путем подачи заявления нотариусу или конклюдентными действиями, содержание которых законодатель подробно не регламентирует; завещание должно быть записано только на физическом (как правило, бумажном) носителе.

Большинство авторов указывают на общую черту всех юридических процедур - последовательность определенных действий. Это важный признак, характерный для многих наследственных процедур. Так, предусмотренная п.4 ст. 1126 ГК процедура оглашения завещания предусматривает совершение действий в следующей строгой последовательности: представление свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание; вскрытие- нотариусом конверта с завещанием; оглашение нотариусом текста содержащегося в нем завещания; составление нотариусом протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием и, содержащего полный текст завещания; подписание протокола нотариусом и свидетелями; оставление подлинника завещания на хранении у нотариуса и выдача наследникам нотариально удостоверенной копии.

Однако из правила об обязательном закреплении процедурой последовательности действий имеются исключения, во-первых связанные с существованием простых процедур, а, во-вторых, с тем случаями, когда последовательность действий не важна для достижения результата (к ним относятся большинство процедур по охране наследства).

В наследственном праве для реализации прав и обязанностей важнейшим является соблюдение сроков совершения соответствующих действий. В некоторых случаях истечение срока прекращает право лица совершить те или иные процедурные действия (по принятию наследства или отказу от него; выражению согласие быть исполнителем завещания и др.), в других — наступление срока означает возникновение права на реализацию процедуры, (например, требовать выдачи свидетельства о праве на наследство). Таким образом, требование о совершении действий, направленных на реализацию наследственных прав и обязанностей, в, установленный срок, также является составляющим процедуру элементом.

Во всех случаях в наследственную процедуру входят не только требования к порядку совершения действий, но и требования к обязательному составу участников процедуры и характеристике этих участников: Так, принятие наследства подачей нотариусу заявления осуществляется либо самим наследником, либо его законным представителем, либо лицом, имеющим доверенность от наследника на принятие наследства. Эта же процедура определяет, что заявление вправе принять нотариус по месту открытия наследства или уполномоченное в соответствии с законом выдавать свидетельства? о праве на наследство, должностное лицо (п. 1 ст. 1153 КК). Другой пример: при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах и при передаче на хранение нотариусу закрытого завещания должны присутствовать двое свидетелей (п.2 ст. 1128 и п.1 ст. 1129 ГК). При этом они должны соответствовать названным в п.2 ст. 1124 ГК требованиям.[10]