Файл: Принципы и основания наследования (Глава: 1 . Законодательство о наследовании).pdf
Добавлен: 30.06.2023
Просмотров: 74
Скачиваний: 3
Для восстановления судом пропущенного срока принятия наследства в п. 1 ст. 1155 ГК РФ установлены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства; обращение в суд в течение 6 месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.
Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в том случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь, определяется на основе анализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.
Предусмотренный в п. 1 ст. 1155 ГК РФ 6-месячный срок для обращения в суд является сокращенным сроком исковой давности, поскольку посредством такого обращения наследник защищает свое, оспариваемое другими наследниками право на принятие наследства. Поэтому течение этого срока должно приостанавливаться при наличии обстоятельств, предусмотренных в ст. 202 ГК РФ, а в случае пропуска данного срока он может быть восстановлен при наличии исключительных обстоятельств, связанных с личностью наследника (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), по правилам ст. 205 ГК РФ.
Если наследник, который был призван к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный в ст. 1154 ГК РФ срок, происходит наследственная трансмиссия, или переход права на принятие наследства (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
По общему правилу право умершего наследника на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. Однако если не успевший принять наследство наследник завещал кому-либо все принадлежавшее ему имущество, право на принятие наследства после первичного наследодателя переходит к его наследникам по завещанию. Следует иметь в виду, что право умершего наследника на принятие обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит и прекращается с его смертью (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).
Как было сказано выше основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, поданное нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу. Получение вышеназванного свидетельства является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие свидетельства не является основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве и не влечет утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 1154 ГК РФ1 .
Если наследник принял наследство фактическими действиями (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), но нотариус по каким-либо причинам отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого производства.
В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действиярассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия и отказ в их совершении (ст. ст. 271-273 ГПК РСФСР). Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, такие требования должны рассматриваться судом в порядке искового, а не особого производства.
По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Исключение представляет, в частности, случай, предусмотренный в п. 2 ст. 1163 ГК РФ, где установлена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство до истечения 6-месячного срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство.
Глава: 2. Наследование по завещанию
Завещание - это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского Кодекса Российской Федерации о наследовании, отменить или изменить совершенное завещания.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).[4]
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении в соответствии со ст. 1149 ГК РФ .
При определении размера обязательной доли учитывается стоимостью наследственного имущества (наследственной массы), включая и предметы домашней обстановки и обихода.
Норма о праве на обязательную долю носит императивный характер, поэтому ее действие не может быть поставлено в зависимость от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, носит исчерпывающий характер.
Граждане, не имеющие права наследования, не призываются и к наследованию обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли является наследованием по закону. Предусмотренные законом условия,дающие право на обязательную долю, должны быть налицо ко дню открытия наследства.
Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа или совершения действий для общеполезной цели. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания
Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК РФ). Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. К нему применяются общие правила об условиях недействительности сделок и о порядке признания их недействительными (ст. 1118 ГК РФ). Таким образом признаются недействительными следующие завещания:
а) составленные с нарушением установленной формы;
б)составленные недееспособными и ограниченно дееспособными, а также лицами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими;
в) составленные под влиянием обмана, насилия, угрозы.
Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. [5]
Таким образом, если наследственное имущество по закону или по завещанию переходит к нескольким наследником и в завещании не сказано, кем и что конкретно наследуется, все они становятся совладель-цами этого имущества, участниками общей долевой собственно-сти. Основным способом избежать конфликтов и зависимости друг от друга в вопросах владения и распоряжения доставшейся по наследству собственностью является раздел наследственного имущества.
Раздел наследственногоимуще-ства, находящегося в общей доле-вой собственности, может быть произведен между наследниками как добровольно (по соглашению между всеми наследниками), также и в судебном порядке.
Ранее законодатель предусматривал возможность раздела на-следственного имущества по соглашению наследников в соответ-ствии с причитающимися им до-лями. Сейчас законодатель не ука-зывает на необходимость следо-вать причитающимся долям, а акцентирует внимание только на достижении соглашения. В соответствии со ст. 421 ГК РФ гражданам предоставлена свобода в заключении договора и определе-нии его условий (за исключением случаев, прямо установленных законом). В связи с этим наследни-ки в своем соглашении вправе сами определять, как они будут делить наследственное имущество. Тем более, что законодатель в п. 3 ст. 1165 ГК РФ четко указал: несоответствие раздела наслед-ства, осуществленного наслед-никами в заключенном ими согла-шении, причитающимся им до-лям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государ-ственной регистрации их прав на недвижимое имущество . Иное дело –
раздел наследственного имущества в судебном порядке, когда между наследниками не было достигнуто соглашение; тогда раз-мер долей, причитающихся каж-дому из наследников, безусловно, следует учитывать.
Соглашение о разделе наслед-ственного имущества совершается в письменной форме и подписыва-ется всеми наследниками (или дол-жным образом уполномоченными ими лицами) в соответствии с правилами ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
Соглашение о разделе наслед-ства, в состав которого входят недвижимое имущество, подле-жит государственной регистра-ции.
Соглашение о разделе наслед-ства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. В таком слу-чае основанием для государствен-ной регистрации прав на недви-жимое имущество будут служить свидетельство о праве на наследство и соглашение о разделе наследственного имущества. Если государственная регистрация прав была осуществлена до заключе-ния соглашения, то после его зак-лючения основанием к регистра-ции будет служить соглашение о разделе наследственного имуще-ства.
При разделе наследственного иму-щества должны быть соблюдены интересы наследников, которые не могут самостоятельно осуществ-лять действия, связанные с заклю-чением соглашения о разделе на-следства (несовершеннолетние, не-дееспособные и ограниченно деес-пособные). Их интересы представ-ляют законные представители, опекуны и попечители.
Законодатель установил допол-нительную гарантию для данной категории наследников, предус-мотрев необходимость уведомле-ния органа опеки и попечитель-ства о составлении соглашения о разделе наследства. В случае, если орган опеки и попечительства придет к выводу, что в результа-те такого раздела наследственно-го имущества будут ущемлены интересы этих наследников, дан-ное соглашение о разделе наслед-ственного имущества может быть признано судом недействитель-ным.
Законодатель установил в ряде случаев преимущественное пра-во некоторых категорий наслед-ников на получение при разделе наследства в счет своей наслед-ственной доли определенного иму-щества.В частности, в ст. 1168 ГК РФ предусмотрено преимуществен-ное право на неделимую вещь (неделимая вещь – это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). Недели-мую вещь невозможно разде-лить без несоразмерного ущерба в ее использовании по целевому назначению, существенного ухуд-шения ее технического состоя-ния, неудобства в пользовании и т.д. (например, к неделимымве-щам относятся: автомашина, те-левизор, музыкальный инстру-мент и т.д.). В соответствии с п. 1 ст. 1168 ГК РФ преимуществен-ное право на получение в счет своей наследственной доли не-делимой вещи при разделе на-следства предоставляется в пер-вую очередь наследнику, обла-давшему совместно с наследодателем правом общей собствен-ности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследственного имуще-ства. Такой наследник при раз-деле имеет преимущество перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей соб-ственности, причем независимо от того, пользовались они этой вещью или нет1 .