Файл: Понятие и виды наследования (Открытие, принятие наследства).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.06.2023

Просмотров: 134

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

– справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца;

– решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Доказательством же факта нетрудоспособности иждивенца, связанной с возрастом, может служить паспорт, свидетельство о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья может быть подтверждена пенсионной книжкой или справкой ВТЭК.

3.2. Наследование по праву представления

Статья 1146 ГК РФ определяет наследование в порядке представления как особую процедуру вступления в наследство по закону. Подобный порядок возникает, если имеет место юридический факт, а именно преемник по закону умирает до того, как произошло открытие наследства. Здесь имеется ввиду, что наследник по закону умирает раньше, чем его наследодатель, и в таком случае на имущество имеет право претендовать родственник умершего в соответствии с очередью.

Особенность процедуры в порядке представления заключается в том, что родственники, которые при обычных условиях не включаются в состав законной наследственной очереди — в исключительной ситуации могут стать наследниками. Такая возможность появляется, если на момент открытия наследства преемника по закону нет в живых. Кто из родственников умершего наследника имеет право на имущество, зависит от того, кем был наследник и к какой очереди родства он относился к наследодателю. Принцип передачи права представления выглядит так: Долю родственников 1-й степени родства (супруг, супруга, родители, дети) получают внуки наследодателя. Часть наследников 2-й очереди (братья, сестры) отводится племянникам или племянницам. 3-я очередь (дядя, тетя) при праве представления соответствует двоюродным братьям и сестрам умершего.

Процедура принятия наследства по праву представления происходит в общем порядке, то есть применяется 6-ти месячный срок со дня смерти наследодателя. Если Вы являетесь наследником, то в течение этого времени Вам нужно объявить о своем желании принять имущество. Для этого Вам необходимо отправиться к нотариусу со следующими документами: паспорт и свидетельство о рождении; документ, подтверждающий смерть наследодателя (свидетельство); свидетельство о рождении и смерти своего родителя, который должен был вступать в права на владения по закону. К документам Вам необходимо приложить соответствующее заявление и с ними обратиться к нотариусу. На основании документов нотариус устанавливает Ваше право на представление. После внесения информации в наследственное дело и выдачи свидетельства на наследство, Вы считаетесь законным наследником и имеете право оформлять право собственности на наследственные владения.


Важно подчеркнуть, что право представления может быть использовано только при отсутствии завещания, то есть при вступлении в наследство по закону.

3.3. Особенности наследования по завещанию

Человек имеет право составлять завещание по собственному желанию:

  • В пользу любых граждан;
  • Распределять наследуемые доли любым способом;
  • Не передавать имущество наследникам, которые должны получить его по закону;
  • Дополнять завещание различными распоряжениями в своих интересах;
  • Изменять пункты документа или полностью отменять его действие.

В случае смерти распределение имущества может осуществляться на основе составленного завещания. Такой документ составляется собственником имущества. При этом на момент составления он должен нести ответственность за совершаемые деяния. Такая сделка является односторонней и позволяет вступить в наследство только после того, как будет установлен факт  смерти составителя.

Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия «завещание». В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем».

Особые требования существуют к форме завещания:

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

2. В некоторых случаях при составлении завещания необходимо участие свидетеля. В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания.

3. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

4. Существует завещание в форме закрытого. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.


В соответствии со статьей 1124 ГК РФ «завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено».

Таким образом, завещание – это, прежде всего, письменный документ. Законодательство не допускает составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей[8].

В части содержания завещания ГК РФ предусматривает, что каждый гражданин может завещать свое имущество по своему усмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Кроме того, завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом:

1) путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;

2) путем умолчания о ком-либо из наследников.

Однако, предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.

Методика исчисления обязательной доли (п. 2-4 ст. 1149 ГК):[9]

  • Определить, имеет ли кто-нибудь из наследников право на обязательную долю в наследстве.
  • Определить число наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы при отсутствии завещания и наследовании по закону.
  • Определить размер обязательной доли в идеальном выражении.
  • Определить размер наследственной массы.
  • Определить размер обязательной доли в стоимостном выражении.
  • Определить стоимость незавещанного имущества. Это необходимо для того, чтобы оценить, поглощается ли обязательная доля законной долей.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, установлен законодательством. Статья 1149 ГК РФ к их числу относит:

  • нетрудоспособных наследников по закону первой очереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе и усыновленных), нетрудоспособных супруга, родителей или усыновителей);
  • нетрудоспособных иждивенцев.

Таким образом, вышеперечисленные необходимые наследники (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители или усыновители и иждивенцы умершего) наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Указанные лица обладают правом на обязательную долю независимо от распределения завещателем наследственной массы между наследниками в завещании. Даже в тех случаях, когда завещатель устранил необходимых наследников от наследования, они вправе получить из наследства свою обязательную долю. Для определения размера обязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства (а не на день составления завещания, как ошибочно думают многие), в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли определяется с учетом стоимости наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследников на обязательную долю в наследстве завещание в этой части признается недействительным.

Интересным представляется возможность отмены и изменения завещания. В соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

3.4. Особенности наследования некоторых видов имущества


3.4.1. Наследование жилых помещений

В соответствии с гражданским и жилищным законодательством жилые помещения как объекты жилищных и гражданских правоотношений бывают различных видов: квартиры, жилые дома, изолированные комнаты в квартирах или жилых домах. При этом жилым признается помещение, отвечающее установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям и предназначенное для проживания граждан.

Принадлежавшие наследодателю на праве собственности жилые помещения входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Некоторой спецификой обладает наследование жилого помещения, принадлежавшего нескольким лицам на праве общей собственности. Причем с включением жилых помещений в гражданский оборот круг возникающих отношений общей собственности применительно к жилым помещениям постоянно ширится: подавляющее число объектов государственного и муниципального жилья приватизируется в общую собственность проживающих в них граждан; очень часто по наследству передаются квартиры не одному, а нескольким гражданам; широко распространены случаи совместного приобретения гражданами того или иного жилья. Кроме того, у супругов при отсутствии брачного контракта, как правило, возникает право общей совместной собственности на приобретенное жилище.

Как и иные объекты гражданских правоотношений, жилое помещение может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Общая собственность, согласно ГК РФ, предполагается долевой. При этом существенным отличием от законодательства, действовавшего до 1 января 1995 г., является то, что по новому Кодексу совместная собственность (без выделения долей) возможна только в случаях, установленных законом (собственность супругов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, а также имущество общего пользования, приобретенное или созданное в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе. Здесь уместно отметить, что до недавнего времени неоднозначно трактовались положения Закона РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" о возможности приобретения в совместную собственность жилого помещения в порядке приватизации всеми проживающими в этом жилище гражданами, а не только супругами или членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Со вступлением в действие 31 мая 2001 г. Федерального закона от 15 мая 2001 г. N 54-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" двойственное толкование было устранено (в совместную собственность вправе приватизировать только супруги либо члены крестьянского (фермерского) хозяйства) может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни, волю на приватизацию занимаемого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».