Файл: Понятие и виды наследования (Наследование по завещанию как способ распоряжения имуществом и его особенности).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.06.2023

Просмотров: 69

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Актуальность темы. Отношения, связанные с наследованием, — это одна из сфер общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает почти каждого человека. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего наследодателю имущества родственникам, иным лицам. По мере расширения в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из возможных наследников, соответственно круг граждан - возможных наследников значительно расширяется.

В настоящий период заинтересованность к проблеме наследственного права остается, так как некоторые институты все еще носят незавершенный и ограниченный характер. Это касается как субъектов наследственных прав, так и объектов наследования. Особое внимание уделяется вопросу передачи и принятия наследственной недвижимости, т.к. это самый распространенный объект наследуемого имущества. Земельные участки и жилые помещения - как недвижимое имущество во все времена обладали наибольшей значимостью и ценностью, так как они выполняют жизненно необходимые потребности граждан. Этим определена актуальность рассмотрения проблем наследования недвижимого имущества и особенностей их правового регулирования в современной России.

Научной разработке данного вопроса свои работы посвятили: Амфитеатров Г.Н., Анисимов А.П., Белов В.А., Блинков О.Е., Бурлаченко О.В., Бутова Е.А., Гасанов З.У., Гонгало Б.М., Желонкин С.С., Зайцева Т.И., Ивашин Д.И., Иоффе О.С., Кожевина Е.В., Крашенинников П.В., Мананников О.В., Маковский А., Никифоров, А.В., Рахманкина М.Е., Серебровский В.И., Суханов Е.А., Толстой Ю.К., Чаркин С.А., Черепахин Б.Б., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В., Ярошенко К.

Цель исследования заключается в изучении и проведении анализа норм законодательства, а также трудов ученных по вопросу наследования и его видов.

Для достижения поставленных целей, определены следующие задачи:

  • Выявить определение наследования и наследственного имущества, которое наибольшим образом соответствует действительности.
  • Определиться с кругом субъектов, наследующих объекты недвижимости и имеющих преимущественное право.
  • Рассмотреть виды наследования и их особенности.

Объектом исследования являются общественные отношения, регулируемые законодательством, которые возникают при наследовании.

Предмет исследования составляют кодифицированные нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты, материалы судебной практики.


Методологическую основу составляют общенаучные методы познания (системно-структурный, анализ, синтез и др.), частно-научные (логико-юридический, сравнительно-правовой и др.).

Нормативную базу составили Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, ряд федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в рассматриваемой сфере.

Теоретическую базу работы составляют выводы, положения, концепции, содержащиеся в трудах учёных посвященные особенностям наследования недвижимого имущества.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, а также необходимостью последовательного изложения материала, и включает в себя введение, две главы, заключение, список использованной литературы.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1.Понятие наследования и наследственного имущества

В определении, содержащемся в п. 1 ст. 1110 ГК РФ под наследованием понимается универсальный переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Таким образом, смерть физического лица вызывает к жизни особые общественные отношения по определению юридической судьбы имущества, принадлежавшего покойному. Причем содержанием этих отношений является определение именно юридической судьбы имущества умершего, а все юридические явления тем или иным образом сводятся к субъективным правам и обязанностям, так, что можно считать объектом таких отношений даже не само имущество, а права на имущество умершего и обязанности его обременяющие. Данный объект исследуемых отношений имеет специально название - наследство или наследственная масса.

В юридической науке «наследование» отождествляется с понятием «наследственное правопреемство», соответственно, общественные отношения в области наследования — это отношения в области наследственного правопреемства, т.е. в области открытия, принятия, приобретения, оформления и раздела наследства. Наследственным правопреемством называется единовременный посмертный переход всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу (наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, за которыми по основаниям, установленным законом, признана способность к вступлению в соответствующие правоотношения - к наследникам, подлежащим призванию к наследованию.


В данном определении содержится два сущностных признака наследования. Первый - универсальность. Наследственное правопреемство является частным случаем универсального правопреемства - посмертным универсальным правопреемством. Согласно п. 1 ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации универсальность наследственного правопреемства понимается как переход всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих умершему (его имущество), переходит к другим лицам в неизменном виде, целиком и одномоментно. То есть отнесение наследственного правопреемства к разряду правопреемства универсального предопределяется спецификой его объекта - наследственной массой, представляющей собой, единство прав и обязанностей наследодателя. Правопреемство универсально тогда, когда оно касается не тех прав и обязанностей, что произвольно выбраны из всей их общей массы, а самой общей массы прав и обязанностей в целом, системного единства прав и обязанностей.

В современном гражданском законодательстве не закреплено единого правового основания для перехода имущества. Ранее принятие наследства по закону предполагало обязательное принятие наследства и по завещанию, сейчас, предусмотрено, что в случае, если наследник имеет право наследовать по нескольким основанием, у него есть возможность принять наследство по всем, по одному, или нескольким основаниям.

Однако многие авторы критикуют такое изменение в законодательстве, так например, В.К. Дроников считает, что универсальный характер наследования характеризуется, в том числе, и единым правовым основанием для перехода имущества к наследнику - «Наследство должно переходить одновременно и в силу одного правового основания». Соответственно универсального правопреемство не происходит в том случае, если наследование осуществляется одновременно по двум основаниям, то есть наследственная масса делится между наследником по завещанию и наследниками по закону.

Второй, это - посмертный характер наследственного преемства. Существенным условием для наследственного правопреемства является такой юридический факт, как смерть правопредшественника, или иное обстоятельство, приравненное к смерти: объявление гражданина умершим или судебное установление факта его смерти. Соответственно, наследодателем лицо становится только после своей смерти, и только после смерти в отношении конкретного лица, его прав и обязанностей (имущества) можно говорить о наследовании, наследственной массе, наследодателях и т.д. Поскольку само понятие о смерти характерно только для физических лиц, следовательно, предшественниками в наследственном преемстве - наследодателями могут быть только физические лица, к тому же уже умершие.


Некоторые авторы, характеризуя наследственное правопреемство, используют термин не только универсальное, но еще и непосредственное правопреемство. Так О.С. Иоффе определил предмет наследственного права как «вызываемые смертью гражданина отношения по непосредственному и универсальному преемству в принадлежавших ему, правах и обязанностях» и разъяснил, что «под непосредственным правопреемством понимается прямой переход прав и обязанностей одного лица к другому без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту. Поэтому если, например, собственник, завещая свое имущество одному лицу, обязывает его часть этого имущества передать другому лицу, то к первому права умершего собственника переходят непосредственно, и, значит, он является наследником, а ко второму - через посредство наследника, и, следовательно, сам он наследником признан, быть не может».

Из чего можно сделать вывод, что: «Отношений правопреемства не возникает также между наследодателем и отказополучателем, который приобретает обязательственное требование к наследнику, на которого возложено исполнение отказа. Отказополучатель в результате исполнения наследником по завещанию возложенного на него завещателем обязательства получает определенное имущество из имущества наследника, хотя и за счет имущества наследодателя. Именно отсутствие правопреемства в приобретении имущества отказополучателем делает невозможным также и преемство им пассива наследства, т.е. переход на отказополучателя ответственности по долгам наследодателя...».

Можно признать удачным указание В.И. Серебровского, что «...при назначении наследника имеет место преемство «непосредственное», при установлении же завещательного отказа преемство в имуществе завещателя является «посредственным». Только «посредственное» правопреемство не является правопреемством в точном смысле этого понятия». Действительно, наследник по завещанию - универсальный правопреемник наследодателя, а отказополучатель - сингулярный правопреемник этого наследника, но это и означает, что отказополучатель не является правопреемником наследодателя».

Наследование представляет собой механизм перехода имущества, имущественных прав и обязанностей от умершего лица к лицам, которых закон, либо сам умерший назначил в качестве своих наследников. Закрепление в праве данного механизма обусловлено необходимостью, во-первых, определить судьбу имущества, потерявшего собственника, а во-вторых, обеспечить интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Именно это предопределило появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое .


В наследственные правоотношения входит целый комплекс правоотношений, связанный с таким юридическим событием как смерть наследодателя. Наравне с составлением завещания принятие (отказ) от наследства является односторонней сделкой, то есть юридическим фактом, который порождает права и обязанности. Уже после принятия наследником имущества прекращаются наследственные правоотношения и возникают отношения собственности (либо обязательственные отношения) по поводу унаследованного имущества.

Стоит определиться с самим понятием «наследство» и «наследственное имущество». Ранее в прежнем Гражданском кодексе РСФСР понятия наследство не содержалось вовсе. Сейчас в ст. 1112 ГК РФ содержится такой термин как наследство, но правового определение так и не закреплено, потому что в данной статье перечислен лишь перечень того, что входит в состав наследства, а что нет. Данную норму правильнее было бы назвать «Состав наследства». Кроме того, понятие наследство можно встретить и в другой норме, п. 1. ст. 1110 ГК РФ, согласно которой «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.» Однако словосочетание «имущество умершего» представляется не точным для характеристики наследства исчерпывающим образом.

Под «имуществом умершего» могут пониматься все вещи, которые имелись у человека, которыми он пользовался, то есть, это могут вещи находящиеся у него как на праве собственности, та и на праве владения и (или) пользования. Так, например, если юридически в "имущество умершего" входит только земельный участок, а фактически на данном земельном участке расположена самовольная постройка. В таком случае, юридически наследник стал собственником только земельного участка, а фактически кроме данного земельного участка он получил так же самовольное строение, которое хотя бы как совокупность материалов является имуществом наследодателя. Несмотря на то, что права на такой объект не могут быть оформлены за наследником, так как в законодательстве не существует объекта права как самовольная постройка. С позиции гражданского права правильней определять наследство не как "имущество умершего", а как объект гражданских прав.

Само по себе словосочетание "имущество умершего" констатирует только то, что некое имущество принадлежало некому физическому лицу, которого уже нет в живых, т.е. характеризует данное явление лишь как статичное. Но «наследство» понимается в первую очередь как «переход» - явление динамичное, совокупность определенных действий, в результате которых входящее в наследство имущество может поступить в титульное обладание наследников. Выявляется новая правовая принадлежность, связывающая те же объекты гражданских прав с другими субъектами (наследниками).