Файл: Общая совместная собственность супругов (Совместная собственность супругов: основание возникновения).pdf
Добавлен: 27.06.2023
Просмотров: 63
Скачиваний: 2
Однако согласно ст. 45 СК РФ при недостатке имущества супруга для удовлетворения требований кредиторов, взыскание может быть обращено на долю в общей собственности. Для этого необходимо путем раздела общего имущества определить размер этой доли. Иначе говоря, в имущественной ответственности супругов следует различать случаи, когда обязательство возникло из сделки, заключенной одним супругом, или из их совместного обязательства. Поскольку право супруга осуществлять единолично действия по распоряжению совместной собственностью установлено ст. 35 СК РФ, то согласие другого супруга предполагается и по обязательствам, вытекающим из таких сделок. Долги, сделанные супругом в интересах семьи или обоих супругов, считаются общими долгами, если все полученное по обязательству использовано или предназначено для нужд семьи. Важное практическое значение имеет установление момента, с которого заработная плата (доходы) каждого из супругов становятся их общей собственностью. В законе нет четкого ответа на этот вопрос. В литературе на этот счет высказываются различные точки зрения.
Согласно одной точке зрения доходы становятся общей совместной собственностью супругов с момента возникновения у супруга права на их получение, даже если они не получены в связи с задержкой выплаты или по иным причинам. Однако в данном случае возникает обязательственное право, а не вещное, обладателем которого является только супруг, которому этот заработок начислен.
Подобное решение этого вопроса предоставляет широкие возможности для злоупотребления правом, позволяя супругу задержать до расторжения брака получение доходов, чтобы исключить их из возможных объектов раздела. Другие считают, что денежные доходы супругов следует считать общими с момента передачи их в общий семейный бюджет. Такое толкование является спорным, так как оно может создать почву для злоупотребления своим правом со стороны супругов. Не все супруги передают свои доходы «на полку семейного бюджета», но это не исключает факт их общности совместной собственности.
Согласно третьей позиции, которая является самой распространённой, денежные доходы становятся общими с момента получения их каждым из супругов3. Эту точку зрения разделяют В.П. Никитина, К.А. Граве, М.В. Антокольская, а также Е.А. Чефранова. Принимая во внимание, что Семейный кодекс (п. 2 ст. 34 СК) относит к общему имуществу супругов полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, то это правило можно применить и к другим доходам супругов, в отношении которых закон такого указания не содержит. Отсюда наиболее правильной представляется точка зрения, согласно которой доходы каждого из супругов (в частности, от трудовой, предпринимательской, интеллектуальной деятельности) включаются в состав общего имущества с момента их получения. Особый интерес представляет собой совершение сделок между супругами.
Например, может ли супруг продать машину либо какую-нибудь другую движимую или недвижимую собственность, которая является их совместной собственностью, но зарегистрированное на его имя.
С одной стороны, почему бы нет, однако если обратиться к ст. 153 ГК РФ, согласно которой сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. То в таком случае имущество из совместной собственности «поступает» в ту же совместную собственность, т.е. не происходит ни изменения, ни прекращения, ни установления права собственности. Исходя их этого, подобная сделка с совместно нажитым имуществом будет охарактеризована как мнимая, т.е. совершаемая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, а значит, подобные договоры не подлежат государственной регистрации на основании того, что они по содержанию не соответствуют требованиям закона.
Решением данной ситуации может стать соглашение супругов о разделе имущества, которое хотят продать. Для договора о разделе имущества супругов установлено обязательное нотариальное удостоверение (п.2 ст. 38 СК РФ).
Таким образом, в случае если имущество является общей совместной собственностью супругов, независимо на имя кого из супругов оно зарегистрировано, может стать предметом сделки между супругами (договора купли-продажи, дарения) при условии наличия соглашения об исключении объекта из режима общей совместной собственности (с определением доли каждого из супругов). При этом отчуждаться будет доля в праве, а правоустанавливающими документами нового собственника (супруга) будет договор (куплипродажи, дарения) и соглашение об определении долей.
Глава 3. Сложности правоприменения положений общей совместной собственности супругов
Законодатель в ГК РФ постарался использовать все наиболее актуальные концепции доли для того, чтобы охватить многообразие возникающих в гражданском обороте правоотношений участников общей собственности как абсолютного, так и относительного характера. Различный смысл в понятие «доля» законодатель вкладывает в зависимости от характера тех правоотношений, в которые вступают участники гражданского оборота.
Так, при регулировании вещных правоотношений в статьях 244–246, 248–251 и пункте 1 статьи 252 ГК РФ законодатель применяет понятие «доля в праве собственности», которое определяет наличие у участника общей собственности прав вещного характера[9].
Понятие «идеальная доля» законодатель в нормативных актах не использует, тем не менее употребляемое в пункте 5 статьи 252, статьях 255 и 1150 ГК РФ, пункте 3 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) понятие «доля в имуществе» используется им применительно к стоимости имущества, его доли или его части, то есть свидетельствует о наличии у участника общей собственности права обязательственного.
Понятие «реальная доля» законодателем в нормативных актах не употребляется, однако пункт 3 статьи 252 ГК РФ говорит о возможности выделения в натуре участником общей собственности своей доли, что, по сути, отражает содержание понятия «реальная доля».
Понятие «доля арифметическая» также напрямую не используется законодателем в гражданско-правовых нормативных актах, в то же время пункт 2 статьи 247 ГК РФ говорит о возможности предоставления участнику долевой собственности части общего имущества соразмерно его доле, а статья 248 ГК РФ – о возможности получения участником общей собственности плодов продукции доходов от использования имущества, находящегося в общей собственности, соразмерно его долям. Статья 249 ГК РФ указывает на обязанности участника общей собственности нести расходы по содержанию имущества соразмерно своей доле (участвовать в оплате налогов, сборов и иных платежей, а также нести издержки по содержанию общего имущества и его сохранению).
В различных нормах права законодатель вынужден использовать различные концепции доли постольку, поскольку правоотношения, в которые вступают субъекты гражданского оборота, настолько многообразны и содержание их настолько отличается, что применять к ним общее понятие «доля», имеющее единое определение и единое содержание, невозможно. Например, Е.В. Татаринцева считает, что, если на практике отказаться от применения понятий идеальной и реальной доли, то будет крайне затруднительно разрешать в судебном порядке споры, касающиеся раздела имущества, поскольку содержание принимаемых федеральными судами решений по таким спорам фактически «держится» именно на этих понятиях[10].
В СК РФ законодатель предлагает еще одну концепцию доли: концепцию доли участника общей совместной собственности супругов.
Данная концепция, наряду с традиционной концепцией, предусмотренной ГК РФ, предполагающей приобретение имущества в общую совместную собственность на имя всех ее участников, допускает возможность приобретения общего имущества на имя одного из супругов с согласия другого. Супруга, на имя которого общее имущество приобретено, в юридической литературе иногда называют «титульным собственником», а супруга, на имя которого имущество не приобретено – «нетитульным собственником»[11].
По смыслу законодательства права супруга, на имя которого общее имущество приобретено (далее – «титульный собственник»), и права супруга, на имя которого общее имущество не приобретено (далее – «нетитульный собственник»), равны. Однако на практике равенство прав супругов совершенно неочевидно из-за несогласованности норм ГК РФ, СК РФ и Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Понятие участника общей совместной собственности супругов, на имя которого общее имущество не приобретено, содержится в пункте 2 статьи 34 СК РФ, в то же время гражданское законодательство данного понятия или понятия, аналогичного ему, не имеет, именно поэтому рассматриваемая конструкция доли «нетитульного собственника» не является гражданско-правовой по своему содержанию. Кроме того, понятие «нетитульный собственник» вступило в противоречие с понятием «правообладатель», установленным Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Данный федеральный закон так же, как и ГК РФ, не содержит понятия «нетитульный собственник». В связи с этим на практике «нетитульный собственник» испытывает определенные трудности как участник гражданского оборота при реализации своих прав. В отношении «нетитульного собственника» не может быть реализована в полной мере презумпция гражданского права, признающая собственником то лицо, которое владеет и распоряжается соответствующей вещью, поскольку в случае, если «нетитульный собственник» имеет намерение распорядиться имуществом, которое подлежит обязательной государственной регистрации, эта презумпция опровергается сведениями, содержащимися в правоустанавливающих документах и (или) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
Для того чтобы право собственности «нетитульного собственника» было реализовано, оно должно быть признано третьими лицами, в отношении которых это право реализуется. «Титульному собственнику» по общему правилу для признания его права собственности достаточно доказать факт приобретения имущества, тогда как «нетитульному собственнику» требуется, во-первых, доказать факт приобретения имущества «титульным собственником», во-вторых, доказать тот факт, что это имущество является совместно нажитым в браке. Наличие дополнительного этапа в процессе признания вещного права собственности на практике приводит к многочисленным негативным последствиям. В частности, в случае, если доказывание факта совместного приобретения имущества затруднительно, возрастают риск и вероятность того, что право собственности «нетитульного собственника» не будет признано третьими лицами в рамках нормального гражданского оборота во внесудебном порядке. К упрощению доказывания права собственности «нетитульного собственника» могла бы привести государственная регистрация его прав, поскольку государственная регистрация является «единственным» доказательством права по смыслу ГК РФ.
В этой связи представляется интересной точка зрения Н.В. Артемьевой, которая утверждает, что в случае приобретения имущества, права на которое подлежат обязательной государственной регистрации, на имя одного из супругов с согласия другого в ЕГРП в качестве правообладателей должны вноситься оба супруга[12]. Данную точку зрения поддерживают также некоторые другие авторы[13].
Однако такая позиция имеет определенный недостаток: в случае внесения в ЕГРП в качестве сведений о правообладателе данных не только о «титульном», но и о «нетитульном собственнике» регистратор тем самым стирает границу между понятиями «титульный собственник» и «нетитульный собственник». Имущество, которое было приобретено по решению супругов в соответствии со статьей 34 СК РФ на имя одного из них, в результате государственной регистрации прав каждого из супругов фактически становится приобретенным на имя обоих супругов.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации (далее – ПВС РФ) считает, что в случае приобретения недвижимости в собственность одного из супругов с согласия второго супруга орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должен регистрировать только право собственности супруга, указанного в договоре.
При этом ПВС РФ считает, что «согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (ст. 421 ГК РФ). Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов (ст. 35 СК РФ). Так как действующее законодательство предоставляет супругам право самим решать вопросы совместной собственности, а также право совершения сделок с ней, то в случае, когда в договоре указан в качестве собственника только один супруг, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должны зарегистрировать право собственности за лицом, указанным в договоре. В случае несогласия другой супруг имеет право обратиться в суд с требованием о признании за ним права совместной собственности на приобретенное имущество»[14].
По нашему мнению, последнее утверждение ПВС РФ представляется достаточно спорным, поскольку право совместной собственности супругов в соответствии с пунктом 2 статьи 34 СК РФ существует независимо от того, на чье имя приобретено имущество. ПВС РФ должен был бы указать, что «супруг, на чье имя имущество не приобретено, вправе обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию, с заявлением о регистрации права общей совместной собственности» (именно так это предусмотрено в абзаце 2 пункта 1 статьи 285 Проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[15]).