Добавлен: 30.06.2023
Просмотров: 106
Скачиваний: 2
Введение
Главной причиной для наследования по закону всегда являлось родство, то есть кровная связь лиц, которые происходят от общего предка, и брачные отношения, но Гражданский кодекс совершенствуется с каждым годом, и помимо кровных родственников, к наследованию теперь могут призываться отчимы, мачехи, падчерицы, пасынки, а также нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие вместе с наследодателем.
Самые важные вопросы наследования возникают при разделе имущества наследодателя, и при делении наследства между наследниками. Споры, возникающие при разделе наследства, особенно при разделе недвижимости, всегда являлись самыми трудно разрешимыми. Законодательство с каждым годом пытается улучшить эту систему, предлагая различные способы разделения имущества, для того чтобы наследники пришли к мировому соглашению.
Также в отличие от наследования по завещанию, наследование по закону не зависит от воли наследодателя, поэтому всё его имущество достается наследникам только с учетом закона, таким образом, сокращается количество споров, возникающих при разделе наследства.
Актуальность данной темы заключается в том, что, несмотря на прогрессивный рост популярности наследования по завещанию, наследование по закону все равно остается распространенным способом получения наследства. В связи с этим усовершенствуются старые и издаются новые нормы, регулирующие наследственные правоотношения, а также институт наследования приобретает особую важность, так как затрагивает интересы практически каждого человека.
Объектом настоящей работы являются гражданские отношения, возникающие в связи с приобретением наследства.
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения, а также практика их применения.
Цель исследования состоит в анализе сущности и значения наследства и виды наследства.
Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких задач:
– охарактеризовать правовые основы принятия наследства;
– рассмотреть понятие и способы отказа от наследства;
– проанализировать виды наследования.
Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких ученых, как Б.А. Булаевский, А.Л. Маковский, К.П. Победоносцев, В.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.Н. Власов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.
Методологическая основа исследования построена на общенаучном диалектическом методе научного познания. Наряду с этим применялись исторический, логический и другие методы научного исследования. Нормативную основу работы составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (далее – ГК РФ), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-12; Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 03.07.2016).
Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.
Глава 1. Правовая сущность наследования
1.1. Теоретические основы открытия наследства
В настоящее время институт наследования является центральным институтом гражданского права любой правовой системы, в том числе и российской. Отношения, связанные с наследованием, – это одна из сфер общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает почти каждого человека.
Право наследования закреплено в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.[1] (п. 4 ст. 35) и только это уже говорит о значимости и важности данного института в правовом государстве. В процессе жизни наследником становится практически каждый человек, поэтому вопросы и проблемы, связанные с принятием наследства, интересны всем[2].
Роль государства в наследственных отношениях неоднократно изменялась на различных этапах развития государства. Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека. Конституция РФ есть нормативная исходная база формирования российского законодательства. Как известно в числе конституционных прав есть и гражданские права, следовательно, конституционные положения о том, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и судом, целиком и полностью относится к гражданским правам, соответственно и к праву наследования.
Открытие наследства есть один из наиболее принципиальных вопросов в цивилистике, и все связанные с ним аспекты остаются постоянно в центре внимания правоведов[3]. На сегодняшний день открытие наследства закон приурочивает к смерти или объявлению гражданина умершим, они и являются основаниями открытия наследства. Из этого следует, что открытие наследства есть юридический факт, а закон с ним связывает начало возникновения правоотношения в области наследования, а также дает возможность наследнику принять наследство или же отказаться от него, то есть связывает момент, с которого открывается сама возможность фактического перехода имущества в порядке наследования. В связи с этим, первостепенное значение имеет сама смерть человека как таковая.
Для открытия наследства значение имеет биологическая, а не клиническая смерть человека. Она выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый трупный характер[4].
Сам факт смерти устанавливается врачами на основании медико-биологических данных. Следующим основанием является объявление судом гражданина умершим, последнее по правовым последствиям приравнивается к смерти[5]. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. После того как наследство считается открытым, вся совокупность имущества наследодателя признается наследством как таковым и становится готовым для приобретения на него права собственности наследниками и соответственно перехода к ним.
Доктор юрид. наук, профессор В.В. Ровный считает, что «наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства»[6]. В связи с этой точкой зрения представляется верным то, что собственник наследства появляется только после истечения установленного законодательством срока, а до этого существует только владелец. Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте. Эти два фактора имеют весьма важное правовое значение, так как именно они в первую очередь указывают на законодательство, которому подчинены отношения по наследованию. О времени открытия наследства уже несколько упоминалось выше, но далее следует рассмотреть данную правовую категорию несколько подробнее.
По смыслу ГК РФ[7] временем открытия наследства является день, а не час или минута смерти (коммориенты считаются умершими одновременно, и наследство после их кончины открывается сразу). По общему правилу время указывается в свидетельстве о смерти. Но на практике зачастую возникают ситуации, когда органы ЗАГС не регистрируют факт смерти в определенное время. В этом случае, вопрос об отказе в регистрации решается в судебном порядке, и в свидетельстве о смерти указывается дата, обозначенная в самом решении суда.
Для решения ряда вопросов, связанных с приобретением права собственности на наследство, немаловажно и определение места открытия наследства. Им признается последнее место жительства наследодателя, т. е. где он постоянно или преимущественно проживает. Если же таковое неизвестно – то место нахождения наследственного имущества (преимущественно недвижимого). Здесь могут возникнуть ситуации, когда имущество расположено в разных уголках страны либо вовсе за рубежом. В этом случае местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части последнего. При определении цены, берется в счет рыночная стоимость[8].
Исходя из вышеизложенного, следует, что если человек умер, например, в больнице, на улице или в другом месте, то местом открытия наследства будет считаться место его последнего постоянного жительства. В законодательстве до сих пор не урегулированы вопросы, относящиеся к определению места наследования, когда объекты наследования равноценны либо находятся в разных округах.
Представляется, что при возникновении подобной ситуации местом открытия наследства следует либо признавать тот нотариальный округ, куда наследники обратились раньше, либо определять его по соглашению между наследниками. Между тем интересы законности требуют от науки и позитивного права гораздо большей определенности в этом вопросе. Нет сомнений, что этот и другие пробелы в этой области негативно отражаются на стремлении к совершенной правовой базе и соответственно единой практики применения норм судами[9].
Таким образом, правовая база в этой сфере недостаточно разработана, и требует внесения коррективов и восполнения пробелов. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день открытие наследства закон приурочивает к смерти или объявлению гражданина умершим. Последние и являются основаниями открытия наследства.
Открытие наследства есть юридический факт, а закон с ним связывает начало возникновения правоотношения в области наследования, а также дает возможность наследнику принять наследство или же отказаться от него, то есть связывает момент, с которого открывается сама возможность фактического перехода имущества в порядке наследования[10].
В соответствии со ст. 1110 ГК РФ[11] при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. В теории наследственного права принята доктрина о том, что завещание как односторонняя сделка представляет собой акт реализации наследником права на принятие наследства наследодателя. Принятие наследства повлечет переход к наследнику прав и обязанностей наследодателя, то есть повлечет возникновение наследственных правоотношений, а исходя из нормы ст. 1110 ГК РФ, повлечет возникновения наследования.
Как уточняет С.С. Шевчук, «…если наследник откажется от наследства, наследования не возникает»[12]. Означает ли это, что, если наследования не возникает, то воля наследодателя не исполняется? И означает ли это, что нарушается основное правило ст. 35 Конституции РФ о гарантировании наследования? И означает ли это, что наследственных правоотношений не возникает? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо обратиться к понятию «наследование».
Думается, наследование – это не только принятие наследства, но в первую очередь распоряжение наследодателя своим имуществом. Исходя из такого толкования наследования, мы рассмотрим отношения, возникающие при открытии наследства. По Своду законов Российской Империи 1832 г. наследник, получивший наследство, должен был уплатить все долги наследодателя. Если наследственного имущества было недостаточно для уплаты долгов наследодателя, наследник должен был погасить задолженность из своего собственного имущества.
Д.И. Мейер объяснял это тем, что «по осуществлению права наследования лицо признается субъектом обязательственных отношений, уже независимо от основания, по которому сделалось их субъектом»[13]. Совершенно справедливое замечание. На основании завещания возникает обязательственное правоотношение.
По мнению В.С. Ема наследник по завещанию, принявший наследство, должен исполнить лишь обязательство, которое возложено на него завещателем (завещательный отказ)[14], что совершенно логично, но спорно.
Между тем, по мнению М.А. Кротова, односторонняя сделка может породить обязанности только у лиц, не участвующих в данной сделке, с чем согласиться не нельзя, исходя из основных начал гражданского законодательства. Думается, так как в завещание указываются лица, в пользу которых завещатель распоряжается своим имуществом, то обязанности возникают у завещателя и в силу закона, а именно в соответствии со ст. 155 ГК РФ, должны возникнуть у лиц, названных в завещании, то есть наследников. Представляется не корректным указывать в п. 5 ст. 1118 ГК 219 РФ на то, что в силу завещания создаются и права и обязанности, это противоречит норме ст. 155 ГК РФ.
А в чем заключаются обязанности наследников, указанных в завещании? Думается, наследники должны исполнить последнюю волю завещателя – распорядиться его имуществом после его смерти – исполнить наказ завещателя.
В главе 64 ГК РФ «Приобретение наследства» законодатель устанавливает следующее. Для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается.