Файл: Институт завещания в международном частном наследственном праве (Наследование по завещанию).pdf
Добавлен: 07.07.2023
Просмотров: 739
Скачиваний: 9
Введение
Абсолютно любой современный человек, работая или занимаясь бизнесом в разных сферах экономики, всегда становится собственником какого-либо имущества. В целом, через некоторый период времени перед ним встает определенный вопрос о том, кому, а также в каком порядке в итоге перейдет данное имущество. Подобная проблема сегодня становится намного острее из-за резкого увеличения миграционных процессов, а также заключения различных смешанных браков, существенного расширения сферы ведения предпринимательской деятельности, также включая и международный определенный гражданский оборот, из-за которого имущественные права и имущество, которое принадлежит лицу, оказываются именно в разных государствах, а также подчиняются совершенно разным правовым системам. Подобное состояние в итоге порождает острую необходимость обеспечения определенного баланса ключевых интересов наследников, прочих заинтересованных лиц именно в процессе постепенного перехода всей совокупности имущественных обязанностей и прав от правопредшественника к различным правопреемникам. Данные отношения сегодня обеспечиваются наследственным правом. В целом, наследственное право является одним из самых древних институтов. Этот институт тесно связан с определенными семейно-брачными отношениями, их постоянное регулирование всегда осуществляется именно комплексно с обязательным учетом традиций и обычаев, а также религии, нравственных и моральных особенностей народов, а это представляет сегодня некоторую сложность именно в выработке каких-либо единых правил при принятии наследства. Сегодня существует широкое разнообразие в правовом регулировании определенных наследственных отношений, в частности, наследования какого-либо имущества умершего. Ключевые отличия в определенном правовом регулировании часто объясняются существованием различных правовых систем, например, англосаксонской и романо-германской. Стоит отметить, что наследственное право также рассматривается как способ приобретения определенного права собственности. Можно говорить о том, что наследственное право указанных правовых систем сегодня исходит из двух ключевых принципов, а это свобода завещания и охрана интересов семьи. Данные принципы являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Определенный принцип свободы современного завещания, который вытекает непосредственно из некоторого принципа свободы всей частной собственности, имеет такую же логику своего развития, что и определенный принцип свободы договора, в целом, подвергался различным ограничениям в условиях постепенно роста роли государства именно в области регулирования различных имущественных отношений. Данные ограничения в итоге сводились именно в пользу определенной семьи наследодателя. Сегодня наследственное право можно отнести к самым стабильным и консервативным институтам современного гражданского права. Различные национальные особенности именно в определенных наследственных отношениях в итоге порождают достаточно серьезные проблемы при наследовании с каким-либо иностранным составом (элементом), то есть когда определенные наследственные отношения находятся за пределами конкретной страны, они пересекают границы двух или же нескольких стран, могут регламентироваться только нормами современного международного частного права (МЧП). В МЧП сегодня существует определенное наследование по закону, а также завещанию. Вообще такое понятие, как «наследование по завещанию», в современном МЧП является правовым термином, который означает, что определенный круг лиц правопреемников наследодателя, условия и порядок, на которых все это происходит, всегда определяется не законом, а именно волей наследодателя. Определенная воля наследодателя в данной ситуации должна полностью соответствовать закону именно по определенной форме выражения, а также не противоречить законодательству по содержанию, а это соответствует, в целом, положениям существующего национального гражданского права многих стран мира. Если же данное соответствие полностью отсутствует, то законом корректируется воля завещателя. Именно в процессе формирования современного международного частного права определенное наследование по завещанию являлось нетипичным, однако постепенно по мере активного развития права, из-за различных преимуществ данная форма наследования в итоге получила обширное распространение, а в ряде государств она считается именно определяющей. Таким образом, можно сказать, что изучение сущности и особенностей института завещания в международном частном наследственном праве представляет на сегодняшний день большой интерес. Все это обуславливает актуальность темы данной курсовой работы. При написании курсовой работы использовались научные труды таких ученых и исследователей, как Богуславский М.М., Деркач Т.В., Звеков В.П., Иванова С.А., Мельникова М.В. и других. Целью работы является изучение сущности и особенностей института завещания в международном частном наследственном праве. Задачами работы являются: определить понятие публичного и частного права,
- международного частного права;
- рассмотреть наследственные отношения в международном частном праве;
- определить понятие и формы завещания;
- изучить регулирование наследственных отношений в различных правовых системах.
1.1. Наследование по завещанию
В международной практике возникает целый ряд вопросов, касающихся наследования по завещанию, и прежде всего относительно способности лица к составлению и отмене завещания, а также формы самого завещания.
В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В некоторых же странах допускается составление завещания в так называемой олографической форме, т.е. завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения наследства.
Так же как и в отношении наследования по закону, при наследовании по завещанию возникают проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. [1]
Хотя завещание по своему характеру и является гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены общие коллизионные принципы, касающиеся сделок. Коллизионные нормы многих стран в этой области носят императивный характер[2]. Это означает, что свобода выбора права (принцип автономии воли сторон) не распространяется на завещание, иными словами, на волеизъявление по распоряжению имуществом на случай смерти. Эти коллизионные нормы носят императивный характер.
В российском законодательстве коллизионные правила, касающиеся завещания, содержатся в п. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью:
«Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права».
Как отмечалось в комментариях к этой части ст. 1224 ГК РФ, суть приведенного специального правила состоит в том, что способность лица составить завещание всегда определяется по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления завещания. Из этого следует ряд практически важных выводов, которые состоят в том, что для определения завещательной дееспособности гражданина не имеют значения такие обстоятельства, как то, что:
- завещание совершено не в той стране, где завещатель имел в это время место жительства, а в стране его временного пребывания или даже вне территории какого-либо государства (например, на морском судне во время плавания в открытом море);
- право страны места жительства завещателя в момент составления завещания может не совпадать с его личным законом в этот момент;
- отношения по наследованию завещанного имущества могут определяться правом иного государства, чем то, которым в соответствии с п. 2 ст. 1224 определяется завещательная дееспособность этого лица (если место его жительства в момент составления завещания не совпадает с его последним местом жительства или с местом нахождения принадлежавшей ему недвижимости).
Напомним, что согласно приведенному выше тексту п. 1 ст. 1224 определение завещательной дееспособности относится не только к способности лица совершить завещание, но и к его способности отменить или изменить его. Способность «к изменению завещания», не упомянута в п. 2 ст. 1224 лишь потому, что изменить прежнее завещание иначе, как составив новое, невозможно, в то время как отмена завещания может не сопровождаться никакими иными распоряжениями завещателя.
Принципом применения права последнего места жительства определяется выбор права, применимого к завещательной дееспособности наследодателя, к форме завещания и акта его отмены по гражданским кодексам стран СНГ. При этом завещание (как и акт его отмены) считается действительным с точки зрения формы и тогда, когда она удовлетворяет требованиям права места составления завещания.
Согласно п. 2 ст. 1224 определение права, подлежащего применению к форме завещания или акту его отмены, может осуществляться на основе применения одного из трех возможных вариантов: во-первых, по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления завещания; во-вторых, по праву страны, в которой было в действительности совершено завещание («праву места составления завещания»); в-третьих, по российскому праву.
Применение этих принципов на практике может совпадать, поскольку иностранец, имевший место жительства в России, составил завещание в России, и тем самым было применено при его составлении российское право. Однако оно может и не совпадать или совпадать не полностью, если, например, гражданин ФРГ, Франции или Великобритании, с которыми у России нет договоров о правовой помощи, имеющий место жительства в одной из этих стран, в действительности совершает свое завещание в Санкт-Петербурге.
Согласно правилам российского законодательства завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания, составленные в лечебных учреждениях и заверенные главврачом и в ряде других случаев.
Согласно ряду договоров о правовой помощи способность лица составлять или отменять завещание определяется законодательством страны гражданства наследодателя. Форма завещания также определяется этим законодательством. Однако для действительности завещания достаточно, если оно будет соответствовать законодательству той страны, на территории которой составляется.
В Минской конвенции 1993 г. (ст. 47) и Кишиневской конвенции 2002 г. (ст. 50) коллизионный вопрос относительно способности лица к составлению и отмене завещания, формы завещания решается следующим образом: подлежит применению законодательство страны, где завещатель имел место жительства в момент составления завещания. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям законодательства страны, где составлялось завещание.
Следует обратить внимание на то, что согласно российскому законодательству наследником по завещанию может быть как Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, так и иностранные государства и международные организации (п. 2 ст. 1116 ГК РФ).
1.2. Наследование по закону
Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства между наследниками не участвует, а права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной законом очередностью. Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда:[3]
1) наследодатель не оставил после себя завещания;
2) завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей в силу чего другая часть достанется наследникам по закону;
3) завещание признано недействительным полностью или в части (в последнем случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится недействительная часть завещания);
4) наследник по завещанию отказался принять наследство;
5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.
Для приобретения наследства при наследовании по закону наследник должен принять это наследство – такое право возникает со дня открытия наследства. Принятие наследства наследниками является необходимой предпосылкой приобретения ими соответствующих прав и обязанностей. Принятие наследства – это волевое действие, выражающее полное согласие наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права, являющееся по своей природе односторонней сделкой. Иными словами, без согласия наследника и вопреки его воле он не может считаться принявшим наследство – лицо должно выразить намерение принять наследство
Чтобы принятие наследства было действительным, влекло переход прав на имущество к наследникам, оно, как и любая сделка, должно отвечать требованиям законодательства. Совершение наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства, требует наличия у него дееспособности. Такие действия могут быть совершены только дееспособным лицом лично или по доверенности через представителя. В случае если призываемый наследник является недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, то от его имени волю на принятие наследства выражает его законный представитель- опекун. Если же наследником является лицо в возрасте до 14 лет, то волю от его имени выражают родители, усыновители. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет могут принять наследство только с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей, лица признанные ограниченно дееспособными, - только с согласия попечителей.
Согласие на принятие наследства наследником должно быть выражено сознательно и свободно, без какого – либо влияния (например, угрозы либо насилия). Не допускается принятие наследства с условием или оговорками.
Законодательством Российской Федерации (и многих зарубежных стран) установлено, что принятие части наследства означает принятие всего наследства причитающегося наследнику, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Если наследник пользуется оставшимся после смерти наследодателя имуществом, то он считается принявшим и другое наследственное имущество и имущество, которое обнаружиться впоследствии. Акт принятия наследства имеет обратную силу – то есть принятое имущество считается принадлежащим наследнику не со дня принятия, а со дня открытия наследства, в этот момент определяется состав наследственного имущества.[4]