Файл: Понятие и виды наследования (Понятия наследственного права)..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 112

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Наследственное право – одна из наиболее сложных и неоднозначных отраслей гражданского права. Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах, с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Наследование теснейшим образом связано с институтом собственности, особенно частной собственности. Оно является одним из оснований возникновения права собственности граждан. Право наследования гарантировано Конституцией Российской Федерации. Статья 35 Конституции Российской Федерации основывается на общепризнанных принципах международного права, содержащихся в статье 17 Всеобщей декларации прав человека[1]. В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации в России гарантируется право наследования[2]. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе и охране частной собственности. Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределена условиями распределения имущественных благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию[3].

Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации, изменяющая правила о наследовании имущества, вступила в силу 1 марта 2002 года, и вместе с этим, долгожданные нововведения наследственного права, наконец-то, обрели форму закона. Положения, действующие в данной сфере до этого, принимались в начале 60-х годов прошлого века и в определенной мере устарели, но в целом, как отмечают отдельные исследователи – это весьма сложившаяся консервативная подотрасль гражданского права, многое там устоялось и в больших изменениях просто не нуждается.

Важно отметить что, несмотря на безусловную новизну и современную регламентацию отношений в сфере наследования, раздел V ГК РФ не является революционным (в смысле ломки и переделки), а во многом представляет собой пример использования лучшего из накопленного опыта в праве.


Правовое значение принятия наследства состоит в получении наследником статуса приобретателя и триады правомочий, присущих такому приобретателю, как собственнику. Исключением является наследование выморочного имущества, когда государство признается приобретателем наследства, не принимая его[4].

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом. Оно дает наследникам альтернативную возможность принять наследство либо отказаться от него.

Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель[5].

Отечественное законодательство стоит на позициях универсального правопреемства. Давая оценку универсальному правопреемству, Б.Б. Черепахин отмечал, что при универсальном правопреемстве имущество лица как совокупность принадлежащих ему прав и обязанностей переходит к правопреемникам в виде единого целого, причем в этой совокупности единым актом переходят все права и обязанности, принадлежащие на момент правопреемства праводателю, независимо от того, выявлены они к тому моменту или нет[6].

Для принятия наследства законодательством установлены специальный порядок, специальные способы и специальные сроки. Но независимо от способа и срока принятия наследства все наследственное имущество считается принадлежащим наследнику с одного момента: со дня открытия наследства.

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что вопрос о принятии наследства является поистине краеугольным камнем для оформления наследства. Граждане чаще всего допускают ошибки при фактическом принятии наследства, которые обычно удается исправить исключительно в судебном порядке. Данная процедура отнимает много времени и достаточно дорогостояща.

Целью данной работы является раскрытие понятия и видов наследования. Объект – нормы российского наследственного и иного законодательства, имеющие отношение к институту наследования по завещанию. Предмет – теоретические аспекты наследования.

При написании курсовой работы использовались нормативно-правовые акты Российской Федерации, аналитические статьи и работы таких авторов как В.И. Серебровский, К. Победоносцев, Ю.К.Толстой, М.В.Телюкина, А.Н.Гуев, С.П.Гришаев, Т.И.Зайцева и П.В.Крашенинников, И.Л.Корнеева, Н.В.Ростовцева и других.


1. Общие положение о наследовании

1.1. Понятия наследственного права

Субъективное право на принятие наследства возникает на основании событий – открытия наследства, т.е. смерти физического лица и не зависит от волеизъявления субъекта, а вызвано объективными обстоятельствами.

Чтобы стать преемником наследственных прав и обязанностей наследодателя, наследник, во-первых, должен быть призван к наследованию и, во-вторых, он должен выразить волю на принятие наследства.

Это общее для наследственного правопреемства правило было четко отражено еще в решении Сената Российской империи: «В момент смерти собственника наследниками приобретается лишь право наследования, т.е. право вступить в обладание наследством посредством его принятия, и только со времени его осуществления право на наследственное имущество возводится ко времени открытия наследства[7]». Об этом же писали Б.С. Антимонов и К.А.Граве, отмечая двойной смысл понятия «наследник »: «…Наследник, призванный к наследованию, - это возможный правопреемник наследодателя, наследник же, принявший наследство, - это действительный правопреемник наследодателя[8]».

Призвание к наследству, т.е. определение лиц, которые могут стать правопреемниками наследодателя, осуществляется в порядке, предусмотренном законом: при наличии завещания к наследованию призываются лица, названные в завещании, при отсутствии завещания – наследники по закону в соответствии с установленной очередностью (ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ). Если завещана только часть имущества, к наследованию призываются одновременно наследники по закону и по завещанию.

Право на принятие наследства реализуется в двух правомочиях наследника: принять наследство или отказаться от него. Это право является абсолютным, т.к. все прочие субъекты гражданского права обязаны не препятствовать наследнику в осуществлении его правомочий, а на некоторых из них возлагаются обязанности помогать и содействовать наследнику. Акт принятия наследства носит универсальный характер. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающего ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось (абз. 1 п.2 ст.1152 ГК РФ). Если наследник, находясь по месту открытия наследства в Москве, принял по наследству автомобиль, то такой наследник также считается принявшим, например, квартиру наследодателя, находящуюся в Барнауле и дом, расположенный в Мурманске. Наследник может не знать всего круга наследников, призываемых к наследству. В этом случае принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает, что и все остальные, призываемые к наследованию наследники, также приняли наследство[9]. Таким образом, принятие наследства по своим правовым последствиям и характеру – односторонняя сделка, где для возникновения или прекращения (изменения) прав и обязанностей наследника достаточно его волеизъявления.


Для совершения акта принятия наследства конкретным наследником согласия или волеизъявления других наследников (за исключением случая пропуска срока принятия наследства) не требуется, а волеизъявления наследодателя уже быть не может. В односторонней сделке невозможно выразить волеизъявление за тех лиц, которые не являются стороной по сделке. Указание одним наследником на условие принятия наследства всеми наследниками будет ничтожным. Односторонняя сделка по принятию наследства не может быть условной, т.е. этот юридический акт носит безоговорочный характер. При принятии наследства, нельзя установить какие – либо оговорки, или отказаться от какой – то части наследственной массы[10].

Для снятия вопросов о бесхозяйственности «лежачего наследства» принятое наследство признается принадлежащему наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Для принятия наследства наследник должен его принять (ст. 1152 ГК РФ). Только одному наследнику – Российской Федерации, которая в соответствии с законом наследует выморочное имущество, оно передается вне зависимости от того, совершены ли действия, свидетельствующие о принятии наследства. Российская Федерация ни в каком случае не вправе отказаться от наследования выморочного имущества.

Это изъятие из общих правил о приобретении наследства объясняется тем, что речь идет о судьбе наследства, у которого не оказалось наследников ни по завещанию, ни по закону (выморочное имущество), т.е. о потенциально бесхозяйном имуществе[11].

Режим перехода к другим лицам бесхозяйного имущества не предполагает правопреемства. Между тем режим наследования Российской Федерацией выморочного имущества установлен не только в ее интересах, но и в интересах других участников наследственных отношений: отказ от получателей, лиц, в интересах которых совершено завещательное возложение, тех, кто понес расходы, связанные со смертью наследодателя, и, наконец, его кредиторов[12].

Вместе с тем следует иметь в виду, что установленный для наследования выморочного имущества режим не распространяется на случаи, когда Российская Федерация выступает в качестве наследника по завещанию (ст. 1116 ГК РФ). В этом случае она, как и другие наследники, должна для приобретения наследства выразить свою волю, т.е. принять наследство или отказаться от него.


Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель.

Поскольку принятие наследства является добровольным актом, наследник в праве как принять наследство, так и отказаться от него. Принятие наследствам осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий (приобретение наследства). Таким образом, это сделка односторонняя, выражающая свободную, ничем не связанную волю призванного наследника[13]. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками, например, нельзя принять одну часть наследства, но не принять на себя долги наследодателя и т.п.

Действия по принятию наследства подчиняются установленным законом требованиям.

Во-первых, принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным («да» или «нет»; «принимаю» или «отказываюсь»). Нельзя свою волю на принятие наследства выразить, например, так: «приму наследство, если долги наследодателя не будут превышать стоимость имущества» или «приму наследство, если при разделе имущества мне будет выделен автомобиль». Принятие наследства в таком виде ничтожно, оно не породит никаких юридических последствий.

Во-вторых, не допускается принятие части наследства, наследство должно быть принято полностью как единое целое. Поэтому наследник, принявший часть наследства, считается принявшим его целиком. Важно отметить, что это правило действует в пределах только одного основания наследования. Это означает, что, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства, либо принять наследство по всем основаниям (п.2 ст.1152 ГК РФ).

Например, если наследодатель из всего принадлежавшего ему имущества завещал сыну только автомобиль, сын имеет право и на принятие незавещанного имущества другой части наследства по закону. В этом случае сын может выбрать любой вариант принять наследство по завещанию и не принимать (отказаться) на наследство по закону; принять наследство и по закону и по завещанию; принять наследство по закону и отказаться от наследства по завещанию; наконец, отказаться и от того, и другого.

Однако у наследника нет права выбора оснований для призвания к наследованию в ситуации, когда речь идет об одном и том же наследственном имуществе. В этом случае приоритет оснований определяется законом[14].