Файл: Понятие и виды наследования (Понятие, основания и принципы наследования).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 266

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Важным дополнением является тот факт, что наследники одной очереди наследуют в равных долях. В настоящее время существуют основные и последующие очереди.

Основных очередей три и представлены они следующим образом. Первая очередь, утвержденная ст. 1142 ГК РФ, представлена: – детьми наследодателя; – супругом наследодателя; – родителями наследодателя.

Детьми наследодателя следует считать сына или дочь, которые родились в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Дети наследуют равностепенно и после смерти отца и после смерти матери, даже если брак родителей впоследствии признан недействительным.

Усыновленные дети и их потомки, при наличии надлежащего юридического оформления, наследуют в той же степени, как и кровные дети наследодателя.

В случае если усыновителем является только один супруг, усыновленный наследует только после него. Дети, усыновленные и сохранившие отношения с одним родителем или родственниками умершего родителя, могут наследовать после них на общих основаниях.

В случае если ребенок был усыновлен после смерти кровных родственников, он обладает правом наследования имущества после них.

Вторая очередь, предусмотренная ст. 1143 ГК РФ, включает в себя: братьев и сестер наследодателя (полнородных и неполнородных); дедушек и бабушек наследодателя, как со стороны отца, так и по материнской линии. В данном случае имеются в виду братья и сестры, обладающие кровной связью и происходящие от общего родителя.

Так различают полнородных братьев и сестёр, которые происходят от общих родителей, и неполнородных, имеющих разных отцов или матерей. Неполнородные братья и сестры в свою очередь делятся на единокровных, происходящих от одного отца, и единоутробных, происходящих от общей матери. Законодатель не устанавливает каких-либо различий при наследовании между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.

Третья очередь, закрепленная ст. 1144 ГК РФ, образуется: полнородными и неполнородными братьями и сестрами родителей наследодателя (то есть дядями и тетями наследодателя). В соответствии со ст. 1145 ГК РФ, последующие очереди представлены родственниками третьей и четвертой степеней родства, которые определяются по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого.

Данные очереди представлены так: Четвертая очередь – прадедушками и прабабушками наследодателя. Пятая очередь – детьми родных племянников и племянниц наследодателя – двоюродными внуками и внучками; родными братьями и сестрами его дедушек и бабушек – двоюродными дедушками и бабушками.


Шестая очередь – детьми двоюродных внуков и внучек наследодателя – двоюродными правнуками и правнучками; детьми его двоюродных братьев и сестер – двоюродными племянниками и племянницами; детьми его двоюродных дедушек и бабушек – двоюродными дядями и тетями.

Седьмая очередь – пасынками и падчерицами наследодателя – неусыновленными наследодателем детьми его супруга независимо от их возраста; а также отчимом и мачехой наследодателя, которыми следует считать неусыновившего наследодателя супруга его родителя. Данные граждане могут быть призваны к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. Данные лица не могут быть призваны к наследству, если брак расторгнут или признан недействительным.

Восьмая очередь – гражданами, не входящими в круг наследников, но ко дню открытия наследства являющимися нетрудоспособными и находящимися на иждивении наследодателя не менее года до смерти в случае, если по закону они не входят в предшествующие очереди, и нет иных наследников по закону. При этом обязательным условием является совместное проживание с наследодателем. Наряду с неимением иных наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы самостоятельно наследуют в качестве наследников восьмой очереди, также и при условии, что наследники предшествующих очередей отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства[21, c. 210].Помимо существующей очередности длянекоторых лицзаконодательствомпредусмотрена обязательная доля в наследстве, которая представляет собой часть наследственного имущества, переходящую к определенным наследникам независимо от содержания завещания. Таковыми лицами являются: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в т.ч. усыновленные); нетрудоспособный супруг; родители (усыновители) умершего; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Ввиду того что наследники более ранней очередности вправе отказаться от наследования в пользу наследников более поздней очередности, представляется возможным всех наследников классифицировать на активных – лиц, субъективное наследственное право которых не вызывает сомнений, и пассивных, наследственное право которых может быть зависимо от значимого события – отказа от наследования более ранней очередности наследников. Такие лица обладают эвентуальным наследственным правом. При этом необходимо отметить, что до момента открытия наследства эвентуальные наследники наделены наследственной правосубъектностью, что является основанием для возникновения субъективного наследственного права.


Таким образом, действующий ГК РФ существенно расширил список наследников, представленный наследниками трех основных очередей и пяти последующих. Некоторые родственники чаще всего не доживают до момента наследования, например прабабушки и прадедушки наследодателя. Кроме того, наследниками по закону являются и ряд лиц, наследующих по праву представления. Представляется, что такое обилие наследников обусловлено ориентированностью на дореволюционное законодательство, что в настоящее время неуместно, поскольку в настоящее время круг семьи существенно сузился, и порой возникают ситуации, при которых наследодатель со своими наследниками не был знаком.

2.2 Правовая природа, особенности и спорные вопросы наследования по завещанию

Завещание – это сделка, юридическое действие, изменяющее существующие юридические отношения, и направленное на такие изменения. Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Римлянин как гражданин, как достойный член общества был обязан изложить свою последнюю волю, перед тем как уйти в мир иной.

Грамотно составленное завещание свидетельствовало о состоянии ума человека, о ясности его мыслей, о способности отдавать отчет своим действиям и предвидеть последствия своей последней воли, о действительном желании наследодателя в отношении распределения имущества, которое он оставлял живущим, и подтверждало его высокий общественный статус как гражданина. В России сведения о завещании датируются Х веком: в Договоре Руси с Византией 911 года имеется упоминание о завещаниях. И далее, с развитием общества и имущественных отношений, под влиянием церкви, «сильных» слоев общества, правителей и политических ситуаций, законодательство о наследовании и завещании постоянно менялось, но в целом, следует заметить – развивалось.

Понятие завещания в той или иной форме существовало всегда, хотя, возможности завещательных распоряжений со временем менялись, так как этот процесс зависит от общественных интересов, взглядов и потребностей, от состояния и развития общества в целом.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (пункт 5 статья 1118) завещание определяется как односторонняя сделка. Позиция законодателя, зафиксированная в вышеуказанной статье, должна свести к минимуму изыскания по этому поводу.


Ученые – цивилисты, исследуемые проблемы наследования по завещанию, как теоретически, так и практически, считают аксиомой определения завещания – как односторонняя сделка. Но ни все исследователи согласны с данной правовой позицией, так С. Н. Рождественский придерживается другой позиции: смерть лица права и обязанности (для данного лица) прекращаются ввиду прекращения правоспособности, поэтому никаких обязательств, перед кем бы то ни было, завещатель на себя не берет и брать не может. В то же время при жизни тем более он не берет на себя никаких обязательств по причине возможности отмены или изменения завещания[27, c. 36]. Данное положение, по мнению С. Н. Рождественского, не позволяет однозначно отнести завещание к односторонней сделке, которая создает обязанности для лица, совершившего ее, как гласит статья 155 ГК РФ. С. Н. Рождественский предлагает считать завещание офертой в двусторонней сделке, а принятие наследства по завещанию – акцептом, а в целом считать такие отношения двусторонними и договорными (договор заключается в этом случае путем обмена письменными документами). По нашему мнению, позиция С. Н. Рождественского, высказанная в работе «Завещание как сделка по гражданскому законодательству», запутывает и без того непростые наследственные отношения.

Во-первых, односторонний характер сделке придает то обстоятельство, что для ее совершения необходимо и достаточно выражение воли одной стороны, – это главный признак односторонней сделки. В случае с завещанием данный признак, безусловно, присутствует. Возникновение обязанностей, в данном случае – обстоятельство вторичное, сделка вовсе может повлечь возникновения только права, а не обязанностей. Считать завещание двусторонней сделкой только по этому обстоятельству нецелесообразно. Во-вторых, после смерти завещателя у наследника возникает субъективное право даже при обстоятельствах, когда он еще не успел вступить в наследство.

Договорные отношения предусматривают, что субъективные права возникают только после акцепта второй стороны. Так же договорные отношения предполагают обязательное наличие как минимум двух сторон.

К моменту, когда сторона принимает наследство, так называемый «акцепт», «оферент» как субъект права, обладающий правоспособностью и дееспособностью, отсутствует. Завещатель на момент акцепта отсутствует, второй стороны для заключения договора нет. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что хотя завещание и не в полной мере соответствует общепринятым представлениям об определении односторонней сделки, но все же соблюдение основного признака, позволяет считать его односторонней сделкой. Перед законодателями стояла задача урегулировать наследственные отношения оптимальным образом, изложив норму закона таким образом, чтобы не усложнить жизнь правоприменителям, сочетав эффективность правовой нормы с простотой ее понимания и изложения. Таким образом, целесообразно завещание считать односторонней сделкой, что законодатель и сделал в статье 1118 ГК РФ.


Следующей характеристикой завещания является индивидуальный и строго личный характер. По мнению ученых – цивилистов и юристов – практиков, таких как С. П. Гришаев, А. М. Эрделевский.

Э. А. Абашин, формулирует данный признак завещания так: «Завещание является сделкой, совершаемой только одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично только в отношении лично этому лицу принадлежащего имущества». Из различных формулировок по данному вопросу, предлагаемых учеными – цивилистами, определим главное. Строго личный и индивидуальный характер завещания подразумевает следующее, завещание совершается только самим завещателем, выражает действительную волю лица, составляющего завещание. Из вышесказанного можно определить, что завещание – это односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер. Так же базовым признаком завещания является, то обстоятельство, что завещание является распоряжением на случай смерти. По мнению ученого В. И. Серебровского данный признак наиболее характерен для завещания. Эта характеристика придает специфическую особенность завещанию, а также является правовым последствием, вытекающим из него. Завещание считается совершенным, при соблюдении всех требований законодательства, только в этом случае сделка считается действительной, но ввиду специфики сделки, реализована она будет только после открытия наследства, а именно смерти завещателя (признании в установленном законом порядке умершим). Так же немаловажной характеристикой завещания является то, что завещание составляется в установленной законом форме, сведения, составляющие содержание завещания, не подлежат разглашению лицами, оформляющими этот документ (является тайным). Основной целью, которая преследуется при составлении завещания – это неукоснительное и точное исполнение воли наследодателя после его смерти, которая была изложена в завещании. Поэтому действующее законодательство, заботясь о том, чтобы указанная цель была достигнута, вводит специфический институт контроля и одновременно содействия в реализации положений завещания – «исполнение завещания[23, c. 64].

В настоящее время законодательная проблема исполнения завещания, как материальные, так и неимущественные распоряжения, в целом в Российской Федерации не разрешены, об этом свидетельствует научные дискуссии и правоприменительная практика. Для заполнения данного пробела законодательства целесообразно дополнить законодательство положением о назначении юридического лица для исполнения распоряжений завещания. Данная новелла на законодательном уровне позволит предоставить гарантию точного исполнения воли завещателя и реализации принципа свободы завещания.