Файл: Понятие и виды наследования (Понятие, основания и принципы наследования).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 267

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Следовательно, по закону каждый из наследников обязан выплатить кредитору часть долга, эквивалентную стоимости наследства.

Таким образом, можно подвести итоги всему вышесказанному. Наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к наследнику. ГК РФ устанавливает два вида наследования: по закону и по завещанию.

Наследование по закону имеет место, если отсутствует завещание, наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на смерти наследодателя, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму. Принципы наследственного права отражают в себе нормы и закономерности реализации наследственного права.

2. Виды наследования в современном законодательстве России

2.1 Наследование по закону: история и современность

История наследственного права, в том числе института наследования по закону, показывает, с очевидностью, что современная организация наследования – явление, присущее далеко не всем народам и даже не свойственное одному и тому же народу на разных этапах его развития.

Последовательные, эволюционные этапы экономического развития общества и, соответственно, права сменяются в истории периодами реформ и революций, что, безусловно, находит отражение во многих социальных институтах, в том числе и в институте наследования. Наследованию имущества, как показывает история, законодатель всегда уделял внимание. Большинство даже самых древних памятников права содержат в себе упоминания о порядке наследования имущества. Так, Русская Правда заключает в себе нормы, предусматривающие возможность наследования в соответствии с законом и по завещанию. При этом вплоть до XIV века завещание выражалось в устной форме. Наследством считалось лишь движимое имущество – челядь, двор, дом, скот, товар. Земля (недвижимость) по наследству не переходила, а принадлежала роду в целом. Безусловно, понятие «завещание» в Русской Правде и в современном понимании не тождественны. Так, завещатель имел возможность выразить свою волю лишь относительно распределения наследства между лицами, являющимися наследниками по закону.


Наследниками по закону, в свою очередь, являлись только лишь члены семьи умершего, причем братья устраняли от наследования сестер, которые призывались только при отсутствии у наследодателя сыновей. Завещанием возможно было лишь распределить имущество между наследниками по закону. Наследование ограничивалось тесным кругом семьи, иные родственники, а уж тем более посторонние люди, не имели никаких прав на наследство. ХV–ХVI века привнесли новые тенденции в расширении круга наследников, а кроме того, и правомочий наследодателя.

В Псковской судной грамоте (1467 г.) содержались нормы о наследовании не только движимого («живот»), но и недвижимого («отчина») имущества. А Новгородская судная грамота (1456 г.) не делала отличий в наследовании движимого и недвижимого имущества. Указ о единонаследии 1714 г. («О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»), изданный Петром I, внес определенные коррективы в порядок наследования. Данный указ давал право наследовать неделимую недвижимость только одному сыну, дочери же могли унаследовать недвижимость только при отсутствии сыновей, при этом предпочтение отдавалось незамужним дочерям. При отсутствии завещания в силу вступал законный порядок наследования: недвижимость наследовал старший сын. Во время правления Анны Иоанновны в 1731 г. Указ о единонаследии был отменен. Всё имущество в равных долях делилось между сыновьями наследодателя. Родовое недвижимое имущество подлежало наследованию лишь по закону. 1912 г. уравнял в наследственных правах мужчин и женщин, исключение всё же составляло наследование внегородского имущества. В дальнейшем, вплоть до 1917 г., институт наследования подвергался значительным изменениям, однако основной принцип правового института наследования по закону в части, касающейся кровного родства, в определении круга наследников, оставался неизменным. Истории советского периода известна попытка ликвидации института наследования как такового. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[21, c. 172], как и следует из его названия, отменял институт наследования не только по закону, но и по духовному завещанию. Смерть владельца влекла переход всего принадлежащего ему имущества (движимого и недвижимого) в доход государства. Однако Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» восстановил институт наследования.

А Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. его окончательно закрепил, но значение родства в нем существенно уменьшилось. Это выразилось в сужении круга лиц, связанных родственным союзом с наследодателем, которым предоставлялось право наследования: его детям, внукам и правнукам (ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР1922 г.). В правовой литературе данного периода отчетливо просматривается идея, что наиболее важным основанием наследования по закону является не столько родственный союз, сколько хозяйственно-трудовая деятельность основных субъектов рассматриваемого вида наследования. И только после выхода в свет Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» от 14 марта 1945 г. и внесения соответствующих изменений в ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. родственному союзу возвращается его верховенствующее значение за счет включения в него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Впервые была введена очередность призвания к наследству. Тем не менее, круг призываемых к наследованию по закону лиц ограничивается прямыми нисходящими родственниками (детьми, внуками и правнуками), а также пережившим супругом. Также на наследование по закону могли претендовать нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти.


Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. устанавливал ограничения по наследованию имущества стоимостью выше 10 тыс. рублей. В этом случае осуществлялся раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства. В случае если такой раздел являлся хозяйственно невыгодным или неудобным, то между органами государства и частными лицами устанавливалось право выкупа соответственной части в пользу государства или частных лиц, если последнее, в свою очередь, допускалось интересами государства. Одним из наиболее важных этапов становления института отечественного наследования является принятие и действие Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. В части наследственного права кодекс действовал (с рядом дополнений и изменений) более 35 лет. С введением в законную силу данного акта в наследственное право были внесены значительные коррективы.

Так, был существенно расширен круг наследования по закону, по сравнению с ранее действовавшими актами. Статья 532 ГК РСФСР содержала в себе нормы, в соответствии с которыми к наследникам по закону стали относить не только родственников по прямой нисходящей линии, но и усыновители, полнородные и неполнородные дяди и тети и т.п. Новеллой нового кодекса явился тот факт, что гражданин был вправе завещать свое имущество любому лицу, в т.ч. и не входящему в круг наследников по закону, а кроме того государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. Основу современного законодательства о наследовании составляет Конституция РФ, гарантирующая человеку и гражданину право наследования (ч. 4 ст. 35), и, безусловно, часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в силу 1 марта 2002 г. Принятие данного нормативно-правового акта послужило основой для изменения механизма использования наследственного имущества, а также распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам. Также были законодательно расширены правомочия гражданина как частного собственника по распоряжению своим имуществом на случай смерти. Современная российская система наследственного права достаточно отлажена и соответствует международным нормативно-правовым актам и передовым стандартам. Нормативная база, регламентирующая наследственное правопреемство, представлена, в первую очередь, частью третьей ГК РФ «Наследственное право»[21, c. 209], которая была введена в действие 1 марта 2002 г. с последующими изменениями и дополнениями. Для наиболее полной характеристики понятия «наследование по закону» необходимо разобраться, что представляет собой наследование в целом. Наследование (наследственное правопреемство) – это переход имущества умершего лица (наследства, наследственного имущества) – наследодателя – к другим лицам – его наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое, в один и тот же момент. Конкретизируя понятие наследования, отмечаются два обстоятельства: первое – права и обязанности наследодателя переходят к наследникамв порядке преемства особого рода – универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное; второе – к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами, либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.


Существенным отличием наследственного правопреемства от других форм перехода имущества является тот факт, что при наследовании лицо принимает целостный комплекс прав и обязанностей как единое целое, включающее все способы обеспечения и со всеми лежащими на них обременениями. Так, обязательство, обеспеченное неустойкой или поручительством, сохраняет силу и при переходе прав кредитора по обязательству к наследнику. Если же наследственное имущество является предметом залога, то смена собственника залог имущества не прекращает.

Согласно п. 2 ст. 1152 ГКРФ, принятие наследства под условием или с оговоркой не допускается. Правовые нормы, содержащиеся в пункте 1 статьи 1110 ГК РФ, устанавливают, что при универсальном правопреемстве наследство переходит к другим лицам «в неизменном виде». Под принципом неизменности следует понимать, что весь объем наследственной массы переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему. Это касается как имущественных прав и имущественных обязанностей, гражданско-правовой ответственности (прежде всего видов и объема ответственности), так и того, что такое правопреемство не влечет изменений ни по срокам исковой давности, ни относительно порядка их исчисления. Наследниками по закону являются родственники наследодателя, они призываются к наследству в порядке очередности. Также наследниками по закону являются нетрудоспособные лица, которые состояли на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. В том случае, если нет ни одного наследника первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой или седьмой очереди, нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Все наследники очереди, которая призывается к наследству, наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (они наследуют между собой поровну долю умершего родителя). Ст. 1112 ГК РФ определяет наследство, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства как вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В состав наследства входят также долги наследодателя. Лица, которые приняли наследство, будут отвечать по долгам наследодателя солидарно, каждый – в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Таким образом, состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а поэтому правильнее вести речь именно о наследстве или о наследственной массе, а не о наследственном имуществе, что, несомненно, сужает круг объектов наследственного правопреемства. Субъект наследования по закону в отечественной цивилистике именуется наследником. Наследник – это лицо, к которому переходят права и обязанности в связи со смертью наследодателя.


В Гражданском кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень наследников. Наследниками по закону могут стать граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Гражданство наследника значения не имеет, поскольку иностранцы и лица без гражданства на территории Российской Федерации пользуются гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ. Юридическим фактом, лежащим в основе очередности, является родство. «Под родством следует понимать кровную связь лиц, которые происходят от одного предка. Существующие линии родства можно дифференцировать на прямую и боковую. Родством по прямой линии признается происхождение одного лица от другого. При этом прямая линия родства может быть восходящей – от потомков к предкам (внуки, дети, родители) и нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). В основе боковой линии родства лежит происхождение разных лиц от одного предка». Абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ степень родства определяет числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке. Кнаследованию по закону призывают в порядке очередности, установленной частью третьей ГК РФ. Это означает, что закон устанавливает последовательные группы наследников, при этом каждая последующая очередь наступает, если отсутствуют наследники предшествующих очередей, то есть в случае, если: их вообще нет; никто из наследников не имеет права наследовать; лишены наследства; никто из наследников не принял наследства или все они отказались от него. При этом необходимо отметить о существовании восьмой очереди, закрепленной в п. 3 ст. 1148. Подобная сепарация статей, в которых указана очередность наследования, является несомненным юридико-техническим недостатком ГК РФ.

Существенным нововведением ГК РФ явилось и то, что отныне в качестве наследников указаны лица, которые не являются наследодателю кровными родственниками. К ним относятся отчим, мачеха, пасынки и падчерицы наследодателя.

Данные лица являются наследниками седьмой очереди, т.е. призываются к наследованию при отсутствии наследников всех предыдущих шести очередей. При этом законодатель дополнительно не оговаривает необходимость совместного проживания отчима, мачехи, пасынков и падчериц с наследодателем для призвания их к наследству, равно как и обязанности содержания друг друга.