Файл: Понятие и виды наследования (Исторический контекст права наследования и понятия наследства).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.03.2023

Просмотров: 258

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Введение

Наследство является достаточно важной темой, которая в определенный момент возникает в жизни практически каждого жителя нашей страны. Причем большинство граждан, сталкиваются с этим как минимум дважды в своей жизни. То есть либо получает наследство, либо оставляет его, а чаще всего делает и то и другое.

К тому же на сегодняшний день, к числу вещей, передаваемых по наследству, относится большее количество вещей нежели раньше. Сейчас вы можете получить или передать в наследство не только квартиру или, к примеру, машину, но и также предприятия и доли в них, авторские права, акции компаний и многое другое.

Тем не, менее не смотря на достаточно частый характер и растущую роль, этого правового явления в нашей жизни, многие граждане в нашей стране по-прежнему мало знакомы с правовой стороной этого вопроса. Что в свою очередь приводит к большому количеству судебных споров.

Целью данной курсовой работы является раскрытие понятия наследственного права, его субъектов и видов наследования. А также исторического контекста наследственного права в России. И анализ общих положений зарубежного наследственного права.

Глава 1 Исторический контекст права наследования и понятия наследства

Подглава 1

Возникновение наследственного права

Наследование – один из важнейших и старейших институтов гражданского права. Упоминание, о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т. д.

Отношения, связанные с наследованием, – одна из сфер общественных отношений, которая, как упоминалось ранее, хоть раз в жизни затрагивает почти каждого человека.

Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества.[1]

Долго останавливаться на этом периоде времени нет необходимости, так как история наследственного права как общественного института, более или менее общая для всех государств.

Однако стоит упомянуть несколько ключевых особенностей формирования наследственного права в это время.

Во-первых, упомянуть что к предпосылкам возникновения наследственных правоотношений стоит отнести факторы, такие как:


  1. Развитие товарного производства;
  2. Ослабление родоплеменных связей и, как следствие, появление семейных отношений;
  3. Появление частной собственности.[2]

То есть из этих трех пунктов можно сделать очень простой вывод, что основой наследственного права, является, по сути возможность распорядится чем-то своим, частным, среди родственного, семейного круга и не только среди его.

А во-вторых, стоит выделить первые законодательные акты древнего мира, которые сформировали основы наследственного права таким каким мы знаем его сейчас.

И очень в этой связи выделялся на фоне других Древний Рим.

Основные положения наследственного права Древнего Рима:

  1. установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;
  2. закрепление принципа универсальности наследования, т.е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;
  3. провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т.е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;
  4. установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям):
    1. домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам);
    2. агнаты (братья и сыновья);
    3. иные члены рода. В свою очередь, указанные разряды делились на ряд наследственных классов;
  5. закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат - вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни);
  6. установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).[3] А также у умалишенных, у лиц, объявленных расточителями, и у лиц, которые ни устно, ни письменно не могли изложить свою волю, например глухонемых.

К тому же, в римском праве практиковалась и субституция, т. е. условного наследника, которого можно назвать вторым наследником, на тот случай, если лицо, назначенное наследником, почему‑либо не сделается таковым. Иногда назначение наследника сопровождалось возложением на него выполнения каких‑либо действий, использованием имущества по определенному назначению. Если наследник, получивший имущество под условием, не выполнял возложенные на него обязанности, к нему в административном порядке могли быть применены меры принуждения.


Случалось, что сам завещатель уничтожал завещание, о чем делал формальное заявление перед судом или перед тремя свидетелями. Завещатель мог составить новое завещание. В некоторых случаях завещание могло быть признано недействительным или стать таковым впоследствии.

В то же время даже принятое наследство могло быть отнято у наследника как у недостойного. Изъятое имущество переходило к другим наследникам или в казну. Для объявления наследника недостойным требовались основания, например: умерщвление наследодателя, уничтожение составленного им завещания и другие преступления против наследодателя.[4]

Если же не оказывалось никого из родственников или супруга наследодателя, то имущество считалось выморочным. В первоначальном варианте такое имущество как бесхозяйное мог захватить всякий, т. е. приобрести его на правах наследника в собственность. Позже, в период принципата, было установлено, что выморочное имущество принадлежит фиску. В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри.

И еще множество других особенностей.

На самом деле более подробно останавливаться на Римском праве, точнее на его наследственной части нет необходимости. Так как на мой взгляд, это вполне может быть темой целой научной работы.

И даже из столь краткого описания наследственного римского права можно сделать вывод о его серьезном уровне, даже по нынешним меркам.

Подглава 2

История развития наследственного права в России

Особенности государственно-правового развития России в целом объясняют и наличие тех особенностей, которые присущи для явлений частного порядка - института наследования. К этому следует отнести консервативность и патриархальность российского общества, и несоответствие истории развития права нашей страны и европейских государств, которые в свою очередь опирались больше на римское право, и длительность существования абсолютной монархии, и постоянные социальные катаклизмы, и многое другое.

Поэтому для более четкого понимания специфики развития наследственного права в нашей стране, его историю следует на определенные этапы, а именно:

Переходный, феодальный, императорский, советский и современный.

В переходный период основным источником права в том числе и наследственного, являлся сборник норм права того времени, под названием «Русская Правда». Некоторые особенности данного сборника в части наследственного права:


  • Имущество не могли наследовать дочери, в том числе княжеских или купеческих родов, - только сыновья.[5]
  • Наследственное имущество распределялось своеобразно: часть его выделялась в пользу церкви, часть — жене наследодателя. Оставшееся имущество делилось поровну между его сыновьями. При этом дом и двор умершего отца переходили к его младшему сыну.
  • После смерти боярина, не имевшего детей, его имущество переходило к князю как выморочное.[6]

В феодальный период выделяется чуть больше источников, а именно - Псковская судная грамота и Новгородская судная грамота, Судебники 1497 г. и 1550 г. Отличительные особенности этого периода:

  • Сформулированы два основания наследования: по закону и по завещанию (то есть "доклад" или "запись" - составить его имел право только глава семьи).
  • Наследниками по завещанию назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь. При этом нельзя было все свое имущество завещать церкви.
  • Сыновья по-прежнему имели приоритетное право наследования над дочерями. Также дочери по-прежнему не могли наследовать недвижимое имущество.

Отдельно стоит отметить Соборное уложение 1649 г., так как оно привносит несколько особенностей, сильно отличающихся от предыдущих периодов. А именно:

  • Устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом.
  • Дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин).[7]

Существенные изменения в правовом отношении в части наследственного права наблюдаются в начале императорского периода истории России. Важнейшим законодательным актом в области наследственного права является Указ Петра I 1714 г. «О единонаследии». Ключевые особенности этого указа:

  • Установление системы майората, при котором поместья в правовом отношении были уравнены с вотчинами. Вместо деления земель на вотчины и поместья, а вотчины – на родовые, выслуженные и купленные, все земельные владения дворян стали называться недвижимым имуществом. Указом запрещалось дробить недвижимое имущество при передаче его по наследству.[8]
  • К наследованию недвижимым имуществом призывался один наследник (главный), чаще всего это был старший сын, не зависимо, по закону или по завещанию. При отсутствии таковых наследником могла быть одна из дочерей. Бездетный владелец имел право завещать свое имущество одному из своей фамилии (то есть близким родственникам).

Этот указ был отменен Указом императрицы Анны Иоановны в 1731 г. Последним были установлены новые правила наследования по закону:

  • Имущество переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя. В наследство включалось все имущество наследодателя, как движимое, так и недвижимое.
  • Дочери при наличии сыновей получали 1/4 часть недвижимого и 1/8 часть движимого имущества умершего отца.
  • Пережившему супругу полагалась 1/7 часть недвижимого и 1/4 часть движимого имущества наследодателя. А родители после смерти своих бездетных детей получали обратно в собственность все имущество, переданное ими детям, а также право пожизненного пользования их благоприобретенным имуществом.

До советского периода было принято еще несколько изменений в части наследственного права, все они были закреплены в Своде законов Российской Империи. На мой взгляд, он конечно имел большое значение для Российской юридической науки в целом, и вносил большие изменения в законодательство. Но в отношении наследственного права, изменения не выглядят столь значительно как в начале имперского периода и скорее носят кодификационных характер. Кратко об изменениях этого периода:

  • Установление очередей наследования по закону в зависимости от степени кровного родства. Наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки).
  • Формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственностью государства, дворянства, территориального образования (города, поселения).
  • Завещание могло быть составлено, только совершеннолетним гражданином, то есть достигшим возраста 20 лет. Завещание составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами признавались недействительными.[9]
  • Благоприобретенное имущество, как движимое, так и недвижимое, можно было завещать по своему усмотрению. Ограничения касались отдельных местностей, где запрещалось завещать недвижимое имущество полякам, евреям и иностранцам, поскольку они не имели права владеть там недвижимостью.

И еще множество других изменений, но, как я и указывал выше, на мой взгляд, все они носят скорее кодификационный характер, т.к. многие пункты в тот или иной момент присутствовали в более ранних актах. Очень показательно в этом плане, то что уравнивание в наследственных правах мужчин и женщин произошло только в 1912 г.