Файл: Понятие и виды наследования (Исторический контекст права наследования и понятия наследства).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.03.2023

Просмотров: 262

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В советский период институт наследования подвергался большим изменениям, вплоть до попытки его ликвидации.

Так история советского наследственного права началась с издания ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года Декрета «Об отмене наследования».

Таким образом наследование как по завещанию, так и по закону было отменено, касалось это всех домохозяйств как крестьянских, так и городских. И всякое посмертное имущество объявлялось собственностью государства.

При этом нетрудоспособные родственники по нисходящей и восходящей линиях, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущество. Получалась своего рода некоторая замена социального обеспечения, если это можно так назвать.

Но самое примечательное, что большого значения для населения этот Декрет не имел, т.к. дворянское и другое более-менее имущее население было раскулачено. А большая часть населения, и так практически ничего не имела.

Но экономические проблемы того периода, заставили государство, перейти к НЭПу. И тем самым, хотя и без приставки «частная», собственность стала возвращаться, а с ним и наследственное право.

Оно нашло отражение в разделе о наследовании ГК РСФСР 1922 г. был основу которого положен Декрет ВЦИК 1922 г., установивший право наследования по закону и/или по завещанию для супруга и прямых нисходящих потомков (дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее года до его смерти. в пределах общей стоимости наследственной массы, 10 тысяч золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего.

Дальнейшие изменения Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. отменяли ограничение, соответственно корректировался и ГК РСФСР.[10]

С 1928 г. усыновленные и их потомство включаются в круг наследников по закону. Запрещается лишение несовершеннолетних наследников обязательной доли, составлявшую не менее доли причитавшейся им при наследовании по закону. В этом же году было разрешено завещать имущество не только наследникам, указанным в статье 418 ГК РСФСР, но и государственным органам, а также общественным организациям.

Основным объектом наследования стала личная собственность граждан.

Являясь производной от социалистической собственности, личная собственность пользуется всемерной защитой со стороны Советского государства. Право наследования личной собственности граждан согласно статье 10 Конституции СССР 1936 г. охранялось законом. На этом конституционном принципе и было основано дальнейшее развитие советского наследственного права.[11]


Завещания и их удостоверение, переходят в ведение нотариусов, тогда как ранее этим занимались суды.

A c наследственного имущества взымается налог по прогрессивной шкале.

В период Великой Отечественной войны, завещание разрешалось удостоверять командованию воинских частей и начальникам госпиталей, продиктовано это было банальной необходимостью того периода времени. Также стоит упомянуть, что в этот период наследники лиц, погибших при защите Родины освобождались от уплаты налога с имущества.

В 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О наследниках по закону и завещанию". Данным нормативным актом было установлены три наследственные очереди, (1я - дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; 2я - трудоспособные родители; 3я - братья и сестры).

С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., который с некоторыми изменениями и дополнениями действовал более 35 лет, институт наследования приобретает более существенное значение, хотя правила наследования резко отличались от общемировых.

Связано это было конечно с ограничениями видов собственности и имущества.

И наследование рассматривалось как, что-то исключительное и редкое, в чем фигурируют только близкие родственники.

Но СССР вскоре перестал существовать, в 1991 году он распался, а в 1993 году РСФСР перестал существовать, на его месте появилась Российская Федерация.

Возникла необходимость не просто дополнить старое законодательство, как указывалось ранее, действовал ГК РСФСР 1964 г., а буквально реформировать и создать новое, ГК РСФСР буквально «не хватало» в текущих реалиях.

С 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен наследственному праву.

Подытоживая всю историческую часть наследственного права и российского, в частности. Можно заметить одну важную особенность, которая была определена достаточно давно, в историческом плане. И к которой в последствии пришли наши законодатели.

Что возможность распоряжения частной собственностью, лежит в основе любого гражданского права и является его неотъемлемой частью, а значит и наследственного права тоже.

Глава 2. - Понятие наследования в России по ГК РФ

Подглава 1. - Понятие наследования

Для того чтобы раскрыть понятие наследства стоит сначала обратиться к Конституции РФ, а именно к статье 35:


«1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.»[12]

Ключевой момент, наследственного права, как я говорил выше это частная собственность, без неё наследственное право не будет иметь никакого смысла.

И таким образом именно, частная собственность дает возможность определить, что наследственное право, с одной стороны, – это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны, – право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право наследования).[13]

И согласно пункту 4 статьи 35, это право гарантируется, а значит и защищается со стороны государства.

Но наследство включает в себя не только права, но также и обязанности и об этом, также не стоит забывать.

Но наследственное право, как и любое юридическое действие имеет определенный момент возникновения, данного права.

Согласно п. 1, ст. 1114 ГК РФ: «Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда.»[14]

То есть именно факт смерти гражданина является моментом, когда возникают наследственные правоотношения. Это ключевой момент.

Следующий немало важный момент — это состав наследственной массы, если проще, то что передает (оставляет) наследодатель для передачи по наследству. Он определяется на день открытия наследства и включает в себя то, что принадлежало наследодателю, – вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Однако из состава наследства исключаются определенные категории объектов. К ним относятся:

  • права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на получение алиментов или на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина);
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (например, права одаряемого по договору обещания дарения, если договором не предусмотрено иное);
  • личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право на честь и достоинство личности, деловая репутация и т.д.).[15]

И если права наравне с принадлежавшим наследодателю имуществом можно отнести к активу наследства, то обязанности наравне с долгами наследодателя составляют его пассив (т. е. это те обязательства, в которых умерший выступал в качестве должника, в отличие от актива, где он был кредитором).

Что в свою очередь означает, что наследник несет обязательства, имевшиеся у наследодателя на момент смерти. К примеру: «Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения (п. 2 ст. 581 ГК РФ)»

Именно в этой части наиболее сильно проявляется принцип универсальности, то есть распространения акта принятия на наследства, на все наследство, на права и обязанности включительно.

Стоит оговориться, что у различных авторов разное отношение к данному принципу, что порождает большое количество споров, по его однозначности, но на мой взгляд все достаточно логично, ведь принятие наследства не является обязательной вещью для наследника, даже если на него составлено завещание.

Другое дело наследственный договор, но это понятие появилось в законодательстве сравнительно недавно (с 1 июня 2019 года). Хотя и он позволяет в некоторой степени отказаться от его исполнения.

Таким образом, рассмотрев 3 ключевых элемента наследования, а именно:

  • Собственное или частное имущество.
  • Факт смерти гражданина, как держателя имущества, для определения момента наступления правоотношения.
  • Переход не только прав, но и обязанностей в неизменном виде (принцип универсального правоприемства).

Можно сделать вывод, собственно сформулированнй в п. 1, ст. 1110 ГК РФ: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.»[16]

Подглава 2. - Субъекты наследственного права по ГК РФ

Ранее была рассмотрена объективная сторона наследования, в частности его понятие и его основополагающие элементы.

В этой части подробнее раскроем, так сказать основных «действующих лиц», то есть субъектов наследственного права.

Однако стоит сразу сказать, что в юридическом сообществе нет однозначной позиции по этому поводу, кто-то считает, что субъектом является лишь наследник, а наследодатель нет, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»[17].


На мой взгляд, это не совсем верно, т.к. наследодателя нет собственно самого наследственного права. К тому же наследодатель не присутствует физически, а скорее юридически (то есть его права и обязанности).

К тому же под субъектами наследственного права являются не только непосредственно наследодатель и наследник, но также и исполнитель завещания или душеприказчик, отказополучатель, нотариус, свидетель, рукоприкладчик, РФ и её субъекты и муниципальные образования.

Стоит начать с главного, на мой взгляд, лица, благодаря которому и инициируется процесс наследования, наследодателя.

Четкого понятия «наследодатель» в ГК РФ не определено. В любом случае, наследодателем следует называть лицо, от которого в случае его смерти права и обязанности переходят к наследникам.

И опираясь на статью 1110 ГК РФ, можно сделать вывод, что в роли наследодателя могут выступать только физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ. И понятно, что таковым ни при каких условиях не может быть ни юридическое лицо, ни государство, ни иное образование.

Стоит упомянуть здесь и о дееспособности, для некоторых случаев наличие полной дееспособности не обязательно, в частности для наследования по закону. Но в свою очередь для наследования по завещанию, необходима полная дееспособность.

По общему правилу полная гражданская дееспособность в России возникает с 18 лет. Также полностью дееспособными можно считать людей, ставшими таковыми согласно п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ.[18]

Понятие наследника, также отсутствует в ГК РФ, но при этом в ст. 1116 ГК РФ, достаточно четко обрисован круг лиц, которые могут быть наследниками, в свою очередь это:

  • Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (по закону или по завещанию);
  • Юридические лица, существующие на день открытия наследства (только по завещанию);
  • Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования (по закону или по завещанию);
  • Иностранные государства и международные организации (только по завещанию)[19]

Важно отметить, что закон оперирует понятием «зачатые при жизни наследодателя», а не «зачатые наследодателем». Первое понятие значительно шире и включает не только зачатых, но еще не родившихся детей, но и зачатых, но не родившихся сестер, братьев, внуков и т.д. Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (будущего субъекта наследственных правоотношений) раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.[20]