Файл: Понятие и виды наследования (Наследование по завещанию ).pdf
Добавлен: 05.04.2023
Просмотров: 232
Скачиваний: 1
Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что, во-первых, наследственное право, так или иначе, затрагивает интересы каждого гражданина РФ, а, во-вторых, способствует непрерывности существования частной собственности.
Наследственное право - подотрасль гражданского права, объектом регулирования которой являются общественные отношения, связанные с переходом права собственности на имущество одного гражданина (наследодателя) к другому (наследнику) в порядке универсального правопреемства, то есть следует понимать не только переход всех прав и обязанностей как единое целое, а так же как юридический акт, при котором правопреемник полностью занимает место своего предшественника во всех правоотношениях, за исключением тех, в которых правопреемство не допускается законом.
Однако, довольно часто возникают проблемы, связанные с неспособностью граждан оформить переход наследства в соответствии с законом, и в связи с этим возникают поводы для судебного разбирательства.
Несмотря на детальную регламентацию процедуры наследования, предусмотренной Разделом V Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), достаточно часто возникают вопросы, связанные с толкованием этих норм.
Одним из важнейших направлений развития Российского государства
на современном этапе выступает создание устойчивой системы социальной
защищенности граждан. Указанное направление находит свое выражение в
различных сферах жизнедеятельности; в этом плане не является исключением и сфера гражданско-правового регулирования, затрагивающая вопросы
наследования.
Следуя традициям, заложенным еще древнеримскими юристами, российское наследственное право закрепляет приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Вместе с тем и в таком случае волеизъявление завещателя не носит абсолютного характера, поскольку ограничивается законом в пользу социально незащищенной группы лиц, именуемых
в теории наследственного права обязательными наследниками.
Институт наследования на современном этапе развития нашего общества остается одним из важнейших правовых институтов, основной функцией которого является упорядочивание отношений перехода собственности от умершего к родственникам или иным лицам.
Таким образом, выбранная тема курсовой работы является актуальной.
Цель работы – исследование понятия и характеристика видов наследования.
Для достижения цели курсовой работы необходимо решить задачи:
1.Изучить правовую природу наследования;
2.Охарактеризовать особенности наследования в Российской Федерации;
3.Рассмотреть наследование по закону;
4.Изучить наследование по завещанию.
В качестве нормативной основы для написания курсовой работы использованы положения Конституции Российской Федерации 1993 г. и Гражданского кодекса Российской Федерации.
Теоретическая основа курсовой работы представлена работами таких авторов, как Астахов П.А., Виноградова Т.С., Голикова С.В., Гущин В.В., Деменева Н.А., Запорожцев А.Г., Зыков М.А., Каминская Н.Л., Лазарчук Т.С., Лесенкова Е.С., Мажитова Г.Г., Максютина К.В., Максютина К.В., Матвеева Т.А., Нагорный А.В., Никифоров А.В., Панкратова А.С., Размологова О.С., Смирнов С.А., Соленцова И.В., Спиридонов А.А., Старикова С.Е., Тараканова О.П., Ханси Д.В. и др.
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.
В первой главе курсовой работы охарактеризован институт наследования. Во второй главе рассмотрены виды наследования (наследование по закону и по завещанию).
1.Институт наследования
1.1.Правовая природа наследования
Институт наследования является, безусловно, одним из наиболее важных в гражданском праве.
Наследование упоминается уже в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т.д. Отношения, которые связаны с институтом наследования, - сфера общественных отношений, являющаяся одной из самых важных, и, по меньшей мере, раз в жизни касающаяся практически любого человека. «Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду»[1] [1, с.4-5], как справедливо отмечает Т.С. Виноградова. Как результат, закрепление в законодательстве права наследования способствует стимулированию предпринимательской деятельности, развитию экономики, социальной стабильности, сохранению традиционных (семейных) ценностей и т.д.[2]
Вполне естественно, что право наследования закрепляется в законодательстве всех стран мира.
На ранних стадиях развития периода первобытнообщинного строя наследовать было нечего, так как понятия наследования в современном понимании ещё не существовало, а средства удовлетворения потребностей людей были очень скудными[3]. Безусловно, и в тот период от отца к сыну передавались орудия рыбной ловли и охоты, а в дальнейшем семье доставались предметы поддержания домашнего очага, запасы топлива и продовольствия, украшения, шкуры животных. Причем общественные отношения, которые возникали при этом, упорядочивались многовековыми обычаями и традициями, нормами религии и морали, а не нормами права[4].
Первостепенную роль в становлении имущественных отношений сыграл переход от общинной к частной форме собственности, произошедший в период неолитической революции (VII-V тысячелетия до н. э.). Это было связано, прежде всего, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству, товарному производству. Так же было отменено уравнительное распределение в общине, взамен пришло частное присвоение средств и результатов производства. Родоплеменные связи ослаблялись и повышалось значения семьи в обществе.
Старейшим документом отечественного права, который дошел до нас, включающим нормы о наследовании, является Договор с Византией (911 г.) киевского князя Олега.
В нем говорилось, что, по смерти русского в Византии без завещания и родственников в Византии, его имущество должно отправляться в Россию родственникам. При наличии завещания («створенного обряжения»), имущество передавалось тому, кому оно предназначено по завещанию. Следовательно, в документе были отражены два признававшихся способа наследования в древнем русском государстве - по закону и по письменному завещанию[5].
С утверждением в древнерусском государстве христианства наследодатель, чаще всего, включал в наследники по завещанию также и церковь, отделяя часть своего имущества «по душе», в пользу «духовных отцов» - служителей церкви, приравниваемыми к близким родственникам, которые могли быть наследниками по завещанию. Возможность отделения по завещанию части имущества церкви была правом реализации свободы воли завещателя[6].
Русская Правда понимала наследство как «статку» или «заднѝцу», т.е. то, что оставлял после себя покойный. Закон, перечисляя вещи, отходившие наследникам, упоминал лишь движимость: дом, двор, товар, рабов, скот. О землях речи не шло, так как они в то время не переходили по наследству, в связи с тем, что не были объектом права частной собственности[7]. Волеизъявление наследодателя могло быть сформулировано в завещательном документе, но избрание наследника или наследников сводилось к группе лиц наследников по закону[8].
Лица женского пола, как правило, матери, наделялись правом более свободно распоряжаться собственностью нежели мужчины. «А матерня часть детям ненадобна, - как упоминает Русская Правда, - кому мать захочет, тому и отдаст», одному из сыновей, тому, кто был к ней «добр», или дочери. Рассуждая о наследственных правах женщин, заметим, что Русской Правдой они были немного увеличены сравнительно с прежними временами. Если в семье не было сыновей, то дочери наследовали все движимое и недвижимое имущество. Вышеизложенные обстоятельства послужили основой для плавного
увеличения свободы завещания[9].
В дальнейшем, в 1467 году была издана Псковская судная грамота, в которой получили развитие одни из главных постулатов Русской Правды, стало допустимо наследование по закону (отморщина) и завещанию (приказное). Решился вопрос о завещательном распоряжении в пользу третьих лиц, но излагать его было необходимо в письменной форме, как и его утверждение. В случае, если наследодатель останавливал свой выбор на наследниках по закону (отец, мать, сын, брат, сестра, племянники), то письменное завещательное распоряжение не было необходимым[10].
Впоследствии, для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497г.), Судебнике Ивана IV (1550г.) и Соборном уложении (1649г.) царя Алексея Михайловича стало возможно увеличение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства. В тоже время возникло ограничение правоспособности наследодателя за счет отчуждения из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, в большинстве случаев, наибольшую ценность наследства[11].
Завещание («духовная грамота» или просто «духовная»), в котором был указан главный наследник, могло включать предписания, касающиеся разных выделов в интересах отказополучателей - легатариев. Оставить в наследство имущество стало возможным и какому-то одному определенному из наследников, лишив наследства жену или ближайших родственников. Однако, были эпизоды, когда запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 году было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя жену и ближайших родственников).
Позднее, в 1679 году право завещать было ограничено запретом завещания выслуженных и родовых вотчин. Письменное завещательное распоряжение должно было быть подписано наследодателем, либо исключительно свидетелями и в обязательном порядке утверждено церковными властями. Устное завещание допускалось вплоть до конца XVII века[12].
В 1714 году Петром I был издан Указ о единонаследии (Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах») В нем был урегулирован правовой статус дворянства, а также закреплено юридическое слияние таких форм земельной собственности, как поместье и вотчина[13].
Наследником становился один главный наследник, которого завещатель мог выбрать из сыновей, при их отсутствии - из дочерей. В случае если наследодатель был бездетным, то выбирался один из наследников своего рода. Если не было завещательного распоряжения, тогда наследником по закону был старший сын, если он умирал, то право наследования переходило к следующему по возрасту сыну и так далее (право представления не применялось)[14].
Единой формой завещания стало письменное завещание, которое подлежало удостоверению в «крепостном порядке», а именно, было внесено в книгу «у крепостных дел» (примерно соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Если наследников не было, то недвижимое имущество поступало в казну (аналог выморочному имуществу). Движимое имущество делилось поровну между родственниками.
Императрица Анна Иоанновна 17 марта 1731 года отменила Указ о единонаследии от 23 марта 1714 года. Он был ориентирован на дальнейшее расширение прав и привилегий дворянства. Теперь все имущество переходило по наследству ко всем сыновьям завещателя, а также внуки призывались к наследованию по праву представления[15]. Наряду с этим родовое недвижимое имущество наследовалось только по закону.
В 1831 году были изданы Положения о духовных завещаниях, вследствие чего была ограничена свобода завещания кругом лиц, которые могли его составлять и тех, кому можно было завещать, при этом была предоставлена полная свобода выбора завещаемого имущества - от движимого до недвижимого, основным критерием которого оставалось его благоприобретение, исключение составляло лишь имущество родовое.
Система наследования изменилась после либеральных реформ 1860-70-х гг. В ходе реформы 1861 г. бывшие крестьяне - крепостные получили свободу и наделы. Община становилась субъектом собственности земли в большинстве регионов, а в отдельных районах - крестьянский двор. В последнем случае крестьяне получали право наследственного распоряжения землей. Движимое имущество (и недвижимое, ранее приобретенное крестьянином на имя помещика) становилось собственно крестьянским[16].
С 1 января 1835 до 1917 года в царской России, действовал Свод законов Российской империи. Он представлял собой сборник из 15 томов (в 16 томе собраны судебные уставы) действующих законодательных актов Российской империи. Данная нормативная база наследственного права была заложена на основе Соборного уложения 1649 года[17].
В Советской России история наследственного права началась с отмены института наследования одним из первых актов советского гражданского законодательства - Декретом ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования»[18].
Аннулирование наследования и по закону, и по завещанию привело к исчезновению наследственного права. Это было связано с тем, что советская власть намеревалась исключить наследственное правопреемство как основание возникновения права частной собственности - формы собственности, несовместимой с курсом правящей партии и советского государства. Все это было изложено в доктрине Карла Маркса, который писал, что «исчезновение права наследования будет естественным результатом того социального переустройства, которое упразднит частную собственность на средства производства». Соответственно, исходя из вышеизложенного, после смерти владельца любое имущество должно было переходить в собственность Российской Советской Федеративной Социалистической республики.