Добавлен: 30.04.2023
Просмотров: 82
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основные категории правопреемства в современном наследственном праве
1.1 Понятие и значение наследования
1.2 Основные понятия и субъекты наследственного правопреемства
2.1 Понятие, содержание и свобода завещания
2.2 Отмена и изменение, недействительность завещания. Исполнение завещания
2.3 Основания и порядок призвания наследников по закону к наследованию
Введение
Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую актуальность. Это объясняется в первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. В связи с этим нормы наследственного права (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность.
Наследование имущества служит охране права частной собственности граждан. В то же время оно призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи. Кроме этого, развитый институт наследования, стабильность наследственного права, справедливость его норм способны стимулировать население к накопительству, влиять на стратегию потребления общества и даже давать толчок к развитию отдельных секторов национальной экономики.
Сказанное объясняет, почему нормы о наследовании, претерпевшие в ГК РФ весьма значительные, порой кардинальные изменения и дополненные целым рядом ранее не применявшихся правил, вызывают такой глубокий научный и практический интерес.
В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.
Объект данного исследования – сфера гражданских отношений, возникающие в области обеспечения и реализации прав наследования в гражданском законодательстве РФ.
Предмет исследования – общие положения наследственного правопреемства.
Цель работы – рассмотрение понятия и видов наследования, регулируемых законодательством РФ.
В соответствие с целью работы поставлены следующие задачи:
- изучить и проанализировать понятие и значение наследования;
- раскрыть основные понятия и субъекты наследственного правопреемства;
- охарактеризовать основные виды наследования в законодательстве Российской Федерации.
Методологическую основу составляют следующие методы: диалектический метод научного познания; исторический; метод сравнительного правоведения; анализ и синтез.
В работе использованы материалы научной юридической литературы и периодической печати. При написании работы использовались научные труды Ю.К.Толстого, М.Ю. Барщевского, Ю.Н. Власова, Т.И. Зайцевой, С.В. Резниковой, М.В.Телюкиной, К.Б.Ярошенко и многих других.
1. Основные категории правопреемства в современном наследственном праве
1.1 Понятие и значение наследования
Гражданский кодекс РФ, в ст. 1110 даёт легальные понятия наследования и определяет в общих чертах порядок регулирования наследственных правоотношений.
Наследование - переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.
В ГК РФ тезис об универсальности наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима впервые нашёл законодательное закрепление. В соответствии с п.1 ст.1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил ГК РФ не следует иное.[1]
Универсальное правопреемство - переход всего имущества (вещей, прав и обязанностей) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей. Порядок перехода имущества определяется нормами гл.64 ГК РФ о принятии наследства. Существенным представляется тот факт, что принятие наследства обладает обратной силой, т.е. имущество считается принадлежащим наследнику не с момента принятия наследства, а с момента его открытия.[2]
Наследственное правопреемство только универсально. Сингулярное (частичное) правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом) и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным является.
Необходимо отметить, что существует и противоположная точка зрения. Так, М.В.Гордон допускал, что на легатария могут ложиться долги наследодателя
А Ю.К.Толстой - что «при завещательном отказе имущество переходит к отказополучателю (легатарию) в порядке универсального правопреемства, подтверждением чему служит то, что по долгам умершего при определенных обстоятельствах придется расплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю». На наш взгляд, в описанной ситуации речь идет не об универсальности правопреемства, а об ограничениях в силу закона прав отказополучателя, поскольку обязанность по оплате долгов наследодателя лежит на наследнике, а не на отказополучателе; последний же никаких обязанностей не несет, следовательно, такое правопреемство является все же сингулярным.[3]
Правовое регулирование отношений, связанных с переходом наследственного имущества (в порядке как универсального, наследственного, так и сингулярного правопреемства), осуществляется, как сказано в п.2 ст.1110 ГК РФ, «настоящим Кодексом и другими федеральными законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами». Из этого, прежде всего, следует, что указы Президента и постановления Правительства (именуемые на основании п.6 ст.3 ГК РФ иными правовыми актами) могут регулировать наследственные отношения только на основании прямого указания закона, причем таковым может быть любой закон, а не только раздел V Кодекса либо вообще ГК РФ. Кроме того, представляется невозможным регулирование наследственных правоотношений иными нормативными актами, т.е. актами министерств и прочих федеральных органов исполнительной власти.[4]
Поскольку дифференциация терминов «иные правовые акты» и «иные нормативные акты» содержится в ГК РФ, не вполне оправданно говорить об «иных нормативных правовых актах», «подзаконных нормативных актах».
Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет, согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона, к близким ему людям.
1.2 Основные понятия и субъекты наследственного правопреемства
Наследство – это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей. Права составляют актив наследства, обязанности его пассив.[5]
Близким по смыслу, фактически синонимичным наследству понятием является термин наследственная масса, под которым понимается совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к наследникам в установленном законом порядке.[6]
Статья 1112 ГК РФ определяет состав наследства (наследственного имущества), чего не было в ГК РСФСР, хотя в доктрине этот вопрос был разработан.
В состав наследства входят вещи, права и обязанности наследодателя за исключениями, установленными законом (в частности, ГК РФ). Исключается из состава наследства такое имущество: личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, прекращается право авторства); имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в частности, право на получение алиментов либо обязанность по их выплате, право на получение возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя); имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом (пример - переход денежных сумм, служащих средством к существованию наследодателя, не полученных им при жизни, который определяется ст.1183 ГК РФ; соответственно, права на эти средства не включаются в состав наследства).
При определении наследства важно учитывать, что в его состав входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства (этот день определяется по правилам ст.1113 и 1114 ГК РФ). Так, если договор дарения имущества наследодателю был заключен после его смерти представителем, то подаренное имущество не станет наследственной массой (а сам договор дарения будет ничтожным).[7]
Чтобы быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возникнуть при жизни наследодателя; права, возникшие в результате его смерти (например, право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят. Лица, получающие названные права, могут быть и наследниками, однако переход этих прав нормами наследственного права не регулируется.
Вещи и имущественные права представляют собой актив наследства, обязанности - его пассив. Доля наследника является равной как в активе, так и в пассиве.[8]
В состав наследства, как упоминалось, не входят личные неимущественные права и имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Если же неимущественное право связано с личностью так, что разрыв возможен, такие неимущественные права по наследству не переходят. Так, в составе неимущественного права на долю в уставном (складочном) капитале юридического лица переходят неимущественные права, носящие корпоративный характер (право на информацию, право на участие в управлении).[9]
Отдельно стоит остановиться на основаниях наследования. Статья 1111 ГК РФ посвящённая этому вопросу не вводит каких то новых оснований в сравнении со старым наследственным законодательством - возможность наследования как по закону, так и по завещанию устанавливалась ст.527 ГК РСФСР. Поменялись акценты: наследование по завещанию поставлено на первое место, так как воля субъекта имеет преимущественное значение. Таким образом, применительно к завещанию проявляется принцип свободы односторонней сделки. Это очень важно для понимания сущности и принципов правового регулирования. Едва ли можно согласиться с учеными, которые считают, что указанному «нововведению не следует придавать принципиальное значение», потому что сделано это для того, чтобы граждане чаще составляли завещания.[10]
При наличии завещания осуществляется, как правило, наследование по завещанию. Исключениями из этого правила служат, в частности, следующие ситуации: завещание признано недействительным (ст.1131 ГК РФ); наследник отказался от наследства (ст.1157-1159 ГК РФ); наследодатель лишил наследника наследства (п.1 ст.1119 ГК РФ); среди наследников есть обязательные наследники (ст.1149 ГК РФ). В перечисленных ситуациях осуществляется наследование по закону при наличии завещания.[11]
Обращает на себя внимание то, что закон не исключает одновременное наследование и по закону, и по завещанию. Например, наследодатель завещал сыну автомобиль, не упомянув о судьбе другого имущества, - в такой ситуации оно будет разделено между всеми наследниками первой очереди, в том числе сыном, который будет наследовать и по завещанию, и по закону.[12]
Положения ч.3 ГК РФ по сравнению с ранее действовавшей ст.530 ГК РСФСР, существенно дополнили перечень субъектов, которые могут призываться к наследованию, т.е. быть наследниками.[13]